Dokumendiregister | Justiitsministeerium |
Viit | 8-1/5240-1 |
Registreeritud | 03.07.2024 |
Sünkroonitud | 03.07.2024 |
Liik | Õigusakti eelnõu |
Funktsioon | 8 Eelnõude menetlemine |
Sari | 8-1 Justiitsministeeriumis väljatöötatud õigusaktide eelnõud koos seletuskirjadega(Arhiiviväärtuslik) |
Toimik | 8-1/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Andreas Kangur (Justiitsministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Kriminaalpoliitika valdkond, Kriminaalpoliitika osakond, Karistusõiguse ja menetluse talitus) |
Originaal | Ava uues aknas |
EELNÕU
01.07.2024
Kriminaalmenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi
seaduse muutmise seadus
(kohtumenetluse otstarbekamaks muutmine)
§ 1. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine
Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Kohtumääruse peale, millega kohus jätab rahuldamata taotluse tõlgi kaasamiseks või
dokumentide tõlkimiseks, võib tõlgi kaasamist või tõlget taotlenud isik esitada määruskaebuse.
Ringkonnakohtu määrus määruskaebuse lahendamisel ei ole vaidlustatav.“;
2) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:
„ Määrus, millega kohus piirab kohtuistungi avalikkust, on vaidlustatav määruskaebuse korras.
Ringkonnakohtu määrus määruskaebuse lahendamisel ei ole vaidlustatav.“;
3) paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „jälgida uurimisasutuse“ tekstiosaga „ja
prokuratuuri“;
4) paragrahvi 12 lõikest 41 jäetakse välja sõna „põhistatud“;
5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Isik, keda kohustatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 41 saladust hoidma, võib
kohtumääruse peale esitada määruskaebuse.“;
6) seadustikku täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:
„§ 141. Kohtuistungite pidamine videosilla vahendusel
(1) Kohus võib kõikides kohtuastmetes kohtuistungeid pidada videosilla vahendusel, kui see ei ole
vastuolus avalike huvidega ning kahtlustatava ja süüdistatava kaitseõigus on tagatud.
(2) Kohtuistungi pidamine videosilla vahendusel on käesoleva seadustiku tähenduses olukord, kus
kohtunik või kohtuistungil osaleja ei viibi füüsiliselt kohtusaalis, vaid suhtleb teiste istungil
osalejatega mõlemas suunas reaalajas pilti ja heli edastava tehnilise lahenduse abil.
(3) Kohus võib menetlusosalist või muud isikut kohustada kohtuistungil osalema videosilla
vahendusel, kui see võimaldaks vältida viivitust kohtumenetluses ja täidetud on käesoleva
paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimused.
(4) Süüdistatavat võib kohus üldmenetluses kohtuistungil videosilla vahendusel osalema kohustada
üksnes juhul, kui selleta tekiks oht, et kriminaalasjas lõpplahendit mõistliku aja jooksul teha ei ole
võimalik, täidetud on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimused ja süüdistataval on või
talle tagatakse vajaliku tehnilise lahenduse kasutamise võimalus.
2
(5) Kui kohus peab kohtuistungi videosilla vahendusel, tuleb kohtumajas menetlusosalistele tagada
võimalus kohtuistungil osalemiseks ja mõistlikule arvule pealtvaatajatele võimalus istungi
jälgimiseks. Kinnipidamisasutuses viibivale menetlusosalisele võib istungil osalemiseks vajaliku
tehnilise võimaluse luua kinnipidamisasutuses.
(6) Kohus võib kohtuistungil korra tagamiseks katkestada korrarikkuja seadmest heli või pildi
edastamise või katkestada videoühenduse korrarikkujaga. Kui kohus korrarikkumise tõttu isikuga
videoühenduse katkestab, loetakse see isik istungisaalist eemaldatuks käesoleva seadustiku § 267
lõike 1 punkti 1 tähenduses.“;
7) paragrahvi 15 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 15. Tõendite uurimise vahetus“;
8) paragrahvi 151 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises
sõnastuses:
„(2) Kohtumenetluse pool esitab taotlused ja vastuväited kohtule esimesel võimalusel.
(3) Kui pool ei esita vastuväidet, ehkki tal vastuväite esitamiseks võimalus oli ja pool teadis või
pidi menetlusviga teadma, ei saa ta vastuväidet hiljem esitada ega sellele tugineda kohtulahendi
peale edasi kaevates.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatu ei piira tuginemist käesoleva seadustiku § 339 lõike 1
punktides 1–10 sätestatud kriminaalmenetlusõiguse olulistele rikkumistele ega sellele, et aset
leidnud rikkumised kogumis moodustavad käesoleva seadustiku § 339 lõike 1 punktis 12 sätestatud
rikkumise.“;
9) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ringkonnakohus arutab vähemalt kolmest ringkonnakohtunikust koosnevas kohtukoosseisus:
1) kriminaalasja apellatsiooni korras;
2) määruskaebusi kriminaalmenetluse lõpetamise või sellest keeldumise määruste peale;
3) määruskaebusi käesoleva seadustiku § 12616 lõikes 1, § 189 lõikes 3, § 390 lõikes 4, §-s 402 ja
§ 4039 lõikes 1 nimetatud kohtulahendite peale;
4) süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse § 17 lõikes 3 ning § 19 lõigetes 1 ja 3
nimetatud kohtulahendite peale.
(2) Ringkonnakohtu esimees võib ringkonnakohtu kollegiaalsesse koosseisu kaasata sama
kohturingkonna maakohtu kohtuniku tema nõusolekul.
(3) Ringkonnakohtunik ainuisikuliselt:
1) toimetab eelmenetlust kõigis kriminaalasjades;
2) vaatab läbi käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 nimetamata määruskaebusi ja käesoleva
seadustiku §-s 208 nimetatud kaebusi.
(4) Korraldava määruse, mille peale ei saa seaduse kohaselt edasi kaevata, võib kõigis
kriminaalasjades kogu menetluse vältel teha ringkonnakohtunik ainuisikuliselt.“;
10) paragrahvi 24 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;
11) seadustikku täiendatakse §-ga 272 järgmises sõnastuses:
3
„§ 272. Eeluurimiskohtuniku lahendatavate asjade kohtualluvus
(1) Üldjuhul täidab eeluurimiskohtuniku ülesandeid selle maakohtu kohtunik, kelle tööpiirkonnas
on kuritegu toime pandud, arvestades käesoleva seadustiku §-des 25 ja 27 sätestatud erisusi. Kui
kuriteo toimepanemise kohta ei ole võimalik üheselt kindlaks määrata, täidab eeluurimiskohtuniku
ülesandeid menetlustoimingu tegemise koha järgse maakohtu eeluurimiskohtunik.
(2) Käesoleva seadustiku §-des 89, 901–911, 992, 124, 126, 1264, 128, 138, 1381, 1414, 142, 214 ja
215 sätestatud juhtudel täidab eeluurimiskohtuniku ülesandeid:
1) Harju Maakohtu kohtunik, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 järgi peaks eeluurimiskohtuniku
ülesandeid täitma Pärnu Maakohtu kohtunik;
2) Pärnu Maakohtu kohtunik, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 järgi peaks eeluurimiskohtuniku
ülesandeid täitma Harju Maakohtu kohtunik;
3) Tartu Maakohtu kohtunik, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 järgi peaks eeluurimiskohtuniku
ülesandeid täitma Viru Maakohtu kohtunik;
4) Viru Maakohtu kohtunik, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 järgi peaks eeluurimiskohtuniku
ülesandeid täitma Tartu Maakohtu kohtunik.
(3) Ühes kriminaalasjas täidab eeluurimiskohtuniku ülesandeid võimaluse korral üks kohtunik. Kui
eeluurimiskohtuniku ülesanded jagunevad käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt kahe kohtu
vahel, täidab kummaski kohtus eeluurimiskohtuniku ülesandeid võimaluse korral üks kohtunik.
(4) Kohtute töökoormuse otstarbekamaks jaotamiseks võib vastava tööpiirkonna ringkonnakohtu
esimees määrata, et mõnes konkreetses kriminaalasjas või teatud üldiste tunnuste alusel
kindlaksmääratavates kriminaalasjades täidab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ülesandeid
lõikes 1 nimetatud kohtu kohtunik.“;
12) paragrahvi 381 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 nimetatud riigilõivuvaba tsiviilhagi või avalik-
õiguslik nõudeavaldus jäeti kriminaalmenetluses läbi vaatamata, võib kannatanu sama hagi või
avalduse esitada riigilõivuvabalt tsiviil- või halduskohtumenetluses.“;
13) paragrahvi 41 lõike 3 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „võib kohus“ tekstiosaga
„prokuratuuri taotlusel või“;
14) paragrahvi 441 lõiked 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kohtumenetluses võib kohus otsustada asenduskaitsja määramise, kui valitud või määratud
kaitsja ei saa ilmuda kohtuistungile üldmenetluse asjas, milles ta on võtnud endale kaitsekohustuse,
või ei saa ebamõistlikult pika aja jooksul oma kohustusi efektiivselt täita ja ta ei ole nimetanud
endale asenduskaitsjat. Asenduskaitsja määramise peale saab süüdistatav või kaitsja esitada
määruskaebuse. Määruskaebuse lahendamisel tehtud ringkonnakohtu määrus ei ole vaidlustatav.
(3) Kui kohus määrab kohtumenetluses asenduskaitsja, peab Eesti Advokatuur nimetama kaitsja
ühe kuu jooksul arvates kohtumääruse tegemisest ning tagama nimetatud kaitsja osalemise
kohtumenetluses hiljemalt kahe kuu möödumisel tema nimetamisest arvates. Kui kohtumääruse
koostamisest arvates ühe kuu jooksul selgub, et valitud või määratud kaitsja saab ise asuda
kaitsekohustust täitma, võib kohus asenduskaitsja määramise tühistada, teatades sellest
advokatuurile.
4
(4) Määratud asenduskaitsja osaleb kriminaalmenetluses seni, kuni kohus ta kaitsekohustusest
vabastab.
(5) Käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel ei lõpeta asenduskaitsja määramine kahtlustatava
või süüdistatava valitud või määratud kaitsja volitust ega vabasta kaitsjat kaitsekohustusest. Kohus
võib määratud kaitsja kaitsekohustusest vabastada, kui süüdistatavale määratakse asenduskaitsja.“;
15) paragrahvi 48 pealkirja täiendatakse pärast tekstiosa „Kaitsjast loobumine“ tekstiosaga „ja
kaitsja vahetamine“;
16) paragrahvi 48 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises
sõnastuses:
„(2) Kui kahtlustatav või süüdistatav lõpetab kliendilepingu valitud kaitsjaga, tuleb kaitsjal
menetlejale sellest viivitamata teatada ning kahtlustataval või süüdistataval on kohustus menetleja
antud tähtajaks menetlejale teatada, kes on uus kaitsja. Kui kaitsja vahetamine toob kaasa viivituse
menetluses, võib menetleja määrata asenduskaitsja vastavalt käesoleva seadustiku §-s 441
sätestatule.“;
17) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) on samas kriminaalasjas eeluurimiskohtunikuna teinud käesoleva seadustiku §-s 1264, 132, 134,
135 või 137 nimetatud kohtumääruse, välja arvatud kriminaalasja arutamisel kokkuleppe- ja
käskmenetluses või tegutsemisel eeluurimiskohtunikuna;“;
18) paragrahvi 57 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Taandamismenetluse lahendab kohus määrusega.“;
19) paragrahvi 60 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 60. Tõendatus, üldtuntus ja omaksvõtt“;
20) paragrahvi 60 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „või üldtuntuks“ tekstiosaga „või omaks
võetuks“;
21) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Omaksvõtt on vastaspoole faktiväitega selgesõnaline ja tingimusteta nõustumine kohtule
adresseeritud kirjalikus avalduses või suuliselt kohtuistungil. Kohus võib tunnistada asjaolu omaks
võetuks, kui vabatahtlikku nõustumist sellega on kinnitanud kõik kohtumenetluse pooled, kelle
nõue või vastuväide asjaolust sõltub ja kohtul ei ole põhjust kahelda omaks võetud asjaolu
tõelevastavuses.“;
22) paragrahvi 69 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Menetleja võib vajaduse korral toimetada isiku kaugülekuulamise.“;
23) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Tervishoiutöötajal ei ole õigust käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 alusel keelduda ütluste
andmisest selle isiku terviseseisundi kohta, kes väidab, et ei saa tervise tõttu kohtuistungil
osaleda.“;
24) paragrahvi 74 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
5
„(3) Tunnistaja taotlusel ei märgita ülekuulamisprotokollis tema elu- ja töökohta, õppeasutuse
nimetust ega sidevahendite andmeid.“;
25) paragrahvi 901 lõige 5 ja lõike 6 kolmas lause ning § 91 lõike 2 teine lause tunnistatakse
kehtetuks;
26) paragrahvi 91 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „, mis võib olla koostatud pealdisena
prokuratuuri määrusel“;
27) paragrahvi 911 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kui muu menetlustoimingu kui läbiotsimise tegemiseks on vaja valdaja tahte vastaselt siseneda
hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale, lähtutakse käesoleva seadustiku §-s 91 sätestatud
korrast, välja arvatud:“;
28) paragrahvi 102 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses
„Määrus, millega otsustatakse kahtlustatava või süüdistatava raviasutusse paigutamine, on
vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
29) paragrahvi 124 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kui asitõendina kasutatavat objekti ei ole uurimistoimingu protokollis tõendamiseks vajaliku
üksikasjalikkusega kirjeldatud, võib teha asitõendi tunnuste talletamiseks või esiletoomiseks selle
vaatluse.“;
30) paragrahvi 126 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) Eeluurimiskohtuniku või kohtu määrus, millega otsustatakse asitõendi suhtes võetavad
meetmed, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
31) paragrahvi 12612 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „kriminaalasja lahendamiseks,“
tekstiosaga „samuti nende saamiseks tehtud jälitustoimingute kohta antud prokuratuuri või kohtu
lubasid“;
32) paragrahvi 12614 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Isikul, keda on käesoleva seadustiku § 12613 kohaselt teavitatud, võimaldatakse soovi korral
tutvuda tema kohta kogutud andmetega ja jälitustoimingu käigus tehtud foto, filmi, heli- või
videosalvestise või muu teabetalletusega. Kahtlustatava kohta jälitustoiminguga kogutud andmeid
tutvustatakse hiljemalt kohtueelse menetluse lõpuleviimisel koos kriminaaltoimiku tutvumiseks
esitamisega.“;
33) paragrahvi 12614 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Prokuratuuri loal võib kuni vastava aluse äralangemiseni jätta tutvustamata andmed, mis
ilmselgelt ei ole seotud tõendamiseseme asjaoludega ega ole tarvilikud tõendi usaldusväärsuse
hindamiseks, ja:
1) mille tutvustamine võib ebaproportsionaalselt kahjustada teise isiku seadusega tagatud õigusi ja
vabadusi;
2) mis sisaldavad riigisaladust või salastatud välisteavet või teise isiku seadusega kaitstud saladusi;
3) mille tutvustamine võib seada ohtu jälitusasutuse töötaja, politseiagendi, variisiku, salajasele
koostööle kaasatud isiku või jälitustoimingus osalenud muu isiku või nende lähikondsete elu,
tervise, au, hea nime või vara;
6
4) mille tutvustamine võib seada ohtu politseiagendi, variisiku ja salajasele koostööle kaasatud
isiku õiguse hoida koostööd saladuses;
5) mida ei ole võimalik eraldada ja esitada selliselt, et neist ei ilmneks andmed, mis on loetletud
käesoleva lõike punktides 1–4.“;
34) paragrahvi 12616 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
35) paragrahvi 128 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Elukohast lahkumise keeld seisneb kahtlustatava või süüdistatava või juriidilisest isikust
kahtlustatava või süüdistatava esindaja kohustuses mitte lahkuda menetleja loata Eesti Vabariigist
ega kauemaks kui kolmeks ööpäevaks oma elukohast.“;
36) paragrahvi 128 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Kohtumäärus elukohast lahkumise keelu kohaldamise kohta on vaidlustatav määruskaebuse
korras.“;
37) paragrahvi 131 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;
38) paragrahvi 132 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) vahistatava isiku nimi ja isikukood, selle puudumisel sünniaeg;“;
39) paragrahvi 132 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Vahistamise või vahistamisest keeldumise määrus on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
40) paragrahvi 135 lõige 52 tunnistatakse kehtetuks;
41) paragrahvi 135 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) Kohtumäärus, millega lahendatakse taotlus kautsjoni kohaldamiseks, on vaidlustatav
määruskaebuse korras.“;
42) paragrahvi 137 lõiked 21 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;
43) paragrahvi 1371 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:
„(10) Kohtumäärus, millega lahendatakse taotlus elektroonilise valve kohaldamiseks, on
vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
44) paragrahvi 1381 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Trahvimäärus on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
45) paragrahvi 140 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(31) Kui tagaotsitava kohta on tehtud vahistamismäärus või temale mõistetud vangistus on
täitmisele pööratud, edastatakse tagaotsitavaks kuulutamise korral jälitusasutusele koos
tagaotsitavaks kuulutamise määrusega ka vahistamismäärus või täitmisele pööratud vangistuse
aluseks olev jõustunud kohtulahend.“;
46) paragrahvi 141 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Määrus, millega otsustati taotlus kahtlustatava või süüdistatava ametist kõrvaldamiseks, on
vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
7
47) paragrahvi 1411 lõiked 13 ja 31 ning § 1412 lg 21 tunnistatakse kehtetuks;
48) paragrahvi 1414 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(12) Kohtumäärus, millega kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud abinõud või
keeldutakse selle kohaldamisest, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
49) paragrahvi 1431 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Kohtumääruse peale, millega kohaldatakse kahtlustatava või süüdistatava suhtes käesoleva
paragrahvi kohaselt lisapiiranguid, võib kahtlustatav, süüdistatav ja kaitsja esitada
määruskaebuse.“;
50) paragrahvi 145 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määrus on menetleja otsustus, millega lahendatakse taotlus või korraldatakse menetluse
edasist käiku. Seaduses sätestatud juhul võib menetleja kriminaalasja lahendada määrusega.
Menetleja teeb määrused kirjalikult, kui käesolev seadustik ei sätesta teisiti.
(2) Määrusest peab nähtuma:
1) kes on määruse teinud;
2) millal on määrus tehtud;
3) millises kriminaalasjas on määrus tehtud;
4) mille kohta määrus on tehtud;
5) määruse sisu ja menetlusõiguslik alus;
6) määruse vaidlustamise kord, kui määrust saab kriminaalasja lõpplahendist eraldi vaidlustada.
(3) Kohtuistungil võib kohus teha suulisi määruseid, mis protokollitakse.
(4) Kui määrus on kriminaalasja lõpplahendiks või määrust saab vaidlustada kriminaalasja
lõpplahendist eraldi, tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teabele määruses esitada
ka määruse aluseks olevad asjaolud ja õiguslikud põhjendused.
(5) Kui käesolev seadustik ei nõua määruse vormistamist eraldi dokumendina, võib
eeluurimiskohtunik või kohus määruse teha pealdisena lahendataval taotlusel, kordamata taotluses
sisalduvaid andmeid ja põhjendusi. Käesolevat lõiget ei kohaldata määrustele, millega
lahendatakse määruskaebus või kaebus, mis on esitatud käesoleva seadustiku § 208 lg 1 alusel.
(6) Määrusele, millega kohustatakse menetlusosalist tasuma Eesti Vabariigile rahasumma sellise
nõude alusel, mis ei ole tekkinud riigi ega riigi haldusorgani osalemisest kohtus menetlusosalisena,
võib eraldi dokumendis lisada nõude tasumiseks vajalikud andmed.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende
vormistamise tehnilised nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
(8) Menetleja määrust tema menetluses olevas kriminaalasjas on kohustatud täitma kõik isikud.“;
51) paragrahvi 153 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ja koht“;
52) paragrahvi 153 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) kriminaalasja number;“;
8
53) paragrahvi 154 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ja koht“;
54) paragrahvi 154 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) kriminaalasja number;“;
55) paragrahvi 154 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Süüdistusakti põhiosas esitatakse:
1) süüdistuse sisu;
2) kuriteo kvalifikatsioon karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi;
3) konfiskeerimise taotlus ja asjaolud, millel see taotlus põhineb.“;
56) paragrahvi 154 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Süüdistusakti lõpposas märgitakse:
1) karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud;
2) andmed selle kohta, kas kannatanu on esitanud käesoleva seadustiku § 38 lõike 5 punktis 2
või 4 nimetatud taotluse või avaldanud punktis 5 nimetatud arvamuse;
3) tõendid, mis kinnitavad süüdistuse aluseks olevaid asjaolusid, viidates, millist asjaolu millise
tõendiga tõendada soovitakse;
4) andmed süüdistatavale tõkendite kohaldamise ja muutmise ning kehtiva tõkendi kohta;
5) välisriigi kodanikust süüdistatava korral andmed karistusseadustiku §-s 54 sätestatud
lisakaristusena väljasaatmise kohaldamise võimalikkuse kohta;
6) andmed varalise karistuse arvutamise aluseks olevate asjaolude kohta;
7) andmed narkomaanide sõltuvusravi või seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise
eelduseks olevate asjaolude kohta;
8) andmed järelevalvet vajavate süüdistatava hoolduse või eestkoste all olevate inimeste ja
järelevalvet vajava süüdistatava vara kohta;
9) andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta;
10) andmed kriminaalmenetluse kulude kohta;
11) riiklikusse sõrmejälgede registrisse, andmekogusse ABIS ja riiklikusse DNA-registrisse
kantud andmete loetelu;
12) andmed kriminaalhooldusametniku määramise kohta.“;
57) paragrahvi 1603 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;
58) paragrahvi 1604 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „motiveeritud“;
59) paragrahvi 175 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(31) Kui kohus on süüdistatavale määranud asenduskaitsja, kellel on kaitsekohustus samaaegselt
valitud kaitsjaga, võib kohus määrata, et menetluskulu hulka arvatakse ainult määratud
asenduskaitsja tasu ja kulud põhjendatud ja vajalikus ulatuses.“;
60) paragrahvi 185 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „lahend, kannab“ tekstiosaga „sellele osale
vastavas ulatuses, milles kohtuotsus muudeti või tühistati,“;
61) paragrahvi 186 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „lahend, kannab“ tekstiosaga „sellele osale
vastavas ulatuses, milles kohtuotsus muudeti või tühistati,“;
9
62) paragrahvi 195 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „mittealustamise teatises“ tekstiosaga
“alustamata jätmise teates“;
63) paragrahvi 202 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „ta on heastanud või asunud heastama
kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda
kulud ning“;
64) paragrahvi 202 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „tekitatud kahju“ tekstiosaga
„menetleja määratud ulatuses“;
65) paragrahvi 202 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „punktides 4–5“ tekstiosaga „ ja 7“;
66) paragrahvi 206 lõike 11 esimene ja teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse võib teha põhjendusteta. Sellisel juhul märgitakse
määruses kannatanu õigus esitada määruse saamisest arvates kümne päeva jooksul menetlejale
taotlus põhjendustega määruse saamiseks.“;
67) paragrahvi 207 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kaebuse võib esitada kriminaalmenetluse
alustamata jätmise põhjendustega teate, prokuratuuri koostatud kaebuse lahendamise määruse või
põhjendustega kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest arvates kümne päeva
jooksul.“;
68) paragrahvi 213 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:
„(61) Prokurör võib oma menetluses olevas kriminaalasjas määrusega tühistada oma varasema
korralduse või nõude ning parandada vead varem tehtud määruses.“;
69) paragrahvi 216 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kriminaalasjast võib eraldada kriminaalasja ühe või mitme kuriteo osas, samuti kriminaalasju
ühendada, kui see võimaldab menetlust otstarbekamalt toimetada.“;
70) paragrahvi 223 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kui prokuratuur tunnistab kohtueelse menetluse lõpuleviiduks, esitab ta kriminaaltoimiku ja
jälitustoimingutega kogutud andmed tutvumiseks käesoleva seadustiku § 224 järgi.
Jälitustoimingutega kogutud andmete tutvustamisel juhindutakse käesoleva seadustiku §-s 12614
sätestatust.“;
71) paragrahvi 224 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Prokuratuur võib jätta koopia andmata sellisest kriminaalasja juurde võetud materjalist, millest
koopia tegemine ei ole võimalik või on tehnoloogiliselt ebaproportsionaalselt keerukas, aga samuti
juhul, kui koopia andmisega kaasneks oht teise isiku tervisele või varale, ning käesoleva seadustiku
§ 12 lõikes 1 nimetatud põhjustel. Materjal, millest koopiat ei tehta, esitatakse kaitsja, kannatanu,
tsiviilkostja või käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul kahtlustatava taotlusel talle
tutvumiseks.“;
72) paragrahvi 226 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Soovides kohtusse ütlusi andma kutsuda isikut, keda ei ole kohtueelses menetluses üle
kuulatud, esitab prokuratuur koos süüdistusaktiga teistele kohtumenetluse pooltele kirjaliku
10
kokkuvõtte kohtusse kutsutava isiku ütluste eeldatavast sisust või selle võimatuse korral
põhjenduse, miks ütluste eeldatav sisu ei ole teada.“;
73) paragrahvi 227 lõike 3 punkti 4 täiendatakse pärast tekstiosa „muud taotlused“ tekstiosaga
„, sealhulgas taotlus tunnistada lubamatuks süüdistusaktis nimetatud tõend“;
74) paragrahvi 227 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:
„(6) Kui kaitsja soovib kohtus esitada tõendi, mis ei ole kriminaaltoimikus, tuleb kaitsjal samal ajal
kaitseaktiga või selle võimatuse korral kohtu määratud tähtajaks esitada teistele kohtumenetluse
pooltele tõendi koopia või võimaldada neil asitõendiga tutvuda.
(7) Soovides kohtusse ütlusi andma kutsuda isikut, keda ei ole kohtueelses menetluses üle kuulatud,
esitab kaitsja samal ajal kaitseaktiga teistele kohtumenetluse pooltele kirjaliku kokkuvõtte kohtusse
kutsutava isiku ütluste eeldatavast sisust või põhjenduse, miks ütluste eeldatav sisu ei ole teada.“;
75) paragrahvi 228 pealkirjas asendatakse sõna „prokuratuuri“ sõnaga „ringkonnaprokuratuuri“;
76) paragrahvi 228 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Menetlusosalisel ja menetlusvälisel isikul on õigus enne seda, kui prokuratuur süüdistusakti
kohtusse on saatnud, esitada prokuratuurile kaebus uurimisasutuse tegevuse peale kohtueelses
menetluses ja nõuda oma õigusi rikkuva tegevuse lõpetamist.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul on õigus enne süüdistusakti kohtusse saatmist
esitada Riigiprokuratuurile kaebus ringkonnaprokuratuuri tegevuse peale.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kaebus esitatakse kümne päeva jooksul arvates
päevast, mil isik sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest, kaebuse lahendajale
vahetult või isiku kaudu, kelle tegevuse peale kaevatakse.“;
77) paragrahvi 228 lõike 4 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) tegevus, mille peale kaevatakse; määruse või menetlustoimingu tegemise kuupäev ja selle isiku
nimi, kelle osas menetlustoiming või määrus vaidlustatakse;
4) milles seisneb kaebaja õiguste rikkumine, mille lõpetamist nõutakse;“;
78) paragrahvi 229 lõike 2 punktid 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) jätta kaebuse rahuldamata või jätta kaebuse läbi vaatamata;
2) rahuldada kaebuse täielikult või osaliselt;
3) tühistada vaidlustatud määruse või peatada vaidlustatud tegevuse täielikult või osaliselt,
kõrvaldades õiguste rikkumise.“;
79) paragrahvi 230 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui menetlusosaline soovib kaevata Riigiprokuratuuri tegevuse peale või kui menetlusosaline
ei nõustu Riigiprokuratuuri määrusega, millega lahendati tema kaebus ringkonnaprokuratuuri või
uurimisasutuse tegevuse peale, on tal õigus esitada kaebus maakohtu eeluurimiskohtunikule, kelle
tööpiirkonnas toimub tegevus, mida menetlusosaline vaidlustab.“;
80) paragrahvi 230 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „vaidlustatavast määrusest“ tekstiosaga
„või oma õiguste rikkumisest“;
11
81) paragrahvi 231 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„ Kui kohus peab vajalikuks, võib ta kaebuse lahendamiseks pidada istungi, kuhu kutsutakse
kaebuse esitaja ja prokurör.“;
82) paragrahvi 231 lõike 3 punktid 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) jätta kaebuse rahuldamata või jätta kaebuse läbi vaatamata;
2) rahuldada kaebuse täielikult või osaliselt;
3) tühistada vaidlustatud määruse või peatada vaidlustatud tegevuse täielikult või osaliselt,
kõrvaldades õiguste rikkumise.“;
83) paragrahvi 231 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Eeluurimiskohtuniku määruse peale jälitustoimingu käigu, sellest teavitamata jätmise või
sellega kogutud andmete tutvustamata jätmise küsimustes võib määrusest puudutatud
menetlusväline isik esitada määruskaebuse. Kohtumenetluse pool võib neile küsimustele tugineda
kohtumenetluses.“;
84) paragrahvi 234 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Süüdistatav ja prokuratuur võivad lühimenetluse kohaldamise taotlusest loobuda enne kohtuliku
uurimise alustamist.“;
85) seadustikku täiendatakse §-ga 2341 järgmises sõnastuses:
„§ 2341. Tsiviilhagi ja avalik-õiguslik nõudeavaldus lühimenetluses
(1) Leides, et tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavaldus on tervikuna või olulises osas lubamatu
või põhjendamatu või takistaks oluliselt kriminaalasja kiiret lahendamist, tagastab prokuratuur
selle määrusega kannatanule. Käesoleva lõike alusel tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse
läbi vaatamata jätmise määrus ei ole vaidlustatav.
(2) Prokuratuuri määruses tuleb selgitada, et tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse läbi
vaatamata jätmine ei välista sama nõude esitamist tsiviilkohtumenetluse või halduskohtumenetluse
korras või avalik-õigusliku nõudeavalduse aluseks olnud kohustuse sissenõudmist
haldusmenetluses.
(3) Kui pärast tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse läbi vaatamata jätmist käesoleva
paragrahvi alusel jätkub samas asjas menetlus muus menetlusliigis kui lühimenetluses, lisatakse
tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavaldus süüdistusaktile käesoleva seadustiku § 226 lõikes 7
sätestatud korras, kui sama nõuet ei ole esitatud juba tsiviil- või halduskohtumenetluse korras ja
haldusorgan ei ole avalik-õiguslikus nõudeavalduses esitatud nõuet haldusaktiga lahendanud.“;
86) paragrahvi 2351 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse läbi vaatamata jätmiseks käesoleva seadustiku
§ 2341 lõikes 1 sätestatud alustel.“;
87) paragrahvi 2351 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kohtuliku eelmenetluse läbiviimisel juhindutakse käesoleva seadustiku paragrahvidest 2572-
262.“;
12
88) paragrahvi 236 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
89) paragrahvi 237 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
90) paragrahvi 238 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kohus teeb nõupidamistoas ühe järgmistest lahenditest:
1) mõistab süüdistatava kohtuotsusega süüdi või õigeks;
2) lõpetab määrusega kriminaalmenetluse, kui ilmnevad käesoleva seadustiku § 199 lõike 1
punktides 2–6 loetletud alused;
3) tagastab kriminaaltoimiku prokuratuurile ja suunab määrusega süüdistusakti üldmenetluses
kohtu alla andmise otsustamiseks jagamisele, kui puuduvad lühimenetluse kohaldamise alused või
kriminaaltoimiku materjalid ei ole piisavad kriminaalasja lahendamiseks lühimenetluses.“;
91) paragrahvi 238 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:
„(3) Suunates süüdistusakti üldmenetluses kohtu alla andmise otsustamiseks jagamisele, märgib
kohus määruses, kas süüdistatavale kohaldatud tõkend jääb kuni kohtu alla andmise otsustamiseni
kehtima või tühistatakse.
(4) Määrus, millega kohus lõpetab kriminaalmenetluse, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
92) paragrahvi 239 lõike 2 punkti 1 sõnastusest jäetakse välja tekstiosad „188, “ ja „§ 200 lõike 2
punktis 5,“;
93) paragrahvi 2441 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Leides, et tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavaldus on tervikuna või olulises osas lubamatu
või põhjendamatu või takistaks oluliselt kriminaalasja kiiret lahendamist, tagastab prokuratuur
selle määrusega kannatanule. Käesoleva lõike alusel tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse
läbi vaatamata jätmise määrus ei ole vaidlustatav.“;
94) paragrahvi 2441 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „tsiviilkohtumenetluse“;
95) paragrahvi 245 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ja koht“;
96) paragrahvi 2451 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kohtuliku eelmenetluse läbiviimisel juhindutakse käesoleva seadustiku paragrahvidest 2572 –
262.“;
97) paragrahvi 246 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
98) paragrahvi 248 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Määrus, millega kohus lõpetab kriminaalmenetluse, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
99) paragrahvi 253 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises
sõnastuses:
„(2) Määrus, millega kohus lõpetab kriminaalmenetluse, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
100) paragrahvi 254 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ja koht“;
101) paragrahvi 257 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
13
„(11) Kuni esimese kaitseakti kohtule esitamiseni võib prokuratuur süüdistusaktis teha parandusi,
saates kohtule, süüdistatavale ja kaitsjale parandatud süüdistusakti, või süüdistusakti tagasi võtta.
Kui kohus on süüdistatava kohtu alla andnud, kohaldatakse süüdistusakti muutmisele käesoleva
seadustiku §-i 268.“;
102) paragrahv 2571 tunnistatakse kehtetuks.
103) seadustikku täiendatakse paragrahviga 2572 järgmises sõnastuses:
„§ 2572. Kohtuliku eelmenetluse läbiviimine
(1) Kohtulikus eelmenetluses otsustab kohus süüdistatava kohtu alla andmise, tõkendi või muude
menetlust tagavate meetmete kohaldamise ja tsiviilhagi menetlusse võtmise, lahendab kohtuliku
arutamise korralduslikud küsimused ja poolte taotlused ning planeerib kohtuliku arutamise.
(2) Eelmenetluses võib kohus:
1) nõuda pooltelt eelmenetluses lahendatavates küsimustes kirjalikke seisukohti, andes nende
esitamiseks vajaduse korral tähtaja ja kehtestades vajaduse korral mahupiirangu;
2) määrata, mis ajaks ja mil viisil peab pool teistele kohtumenetluse pooltele tutvumiseks esitama
tõendid, mida neile varem tutvustatud ei ole;
3) pidada eelistungeid, küsitleda kohtumenetluse pooli ja vastu võtta tõendeid, sealhulgas
korraldada tunnistaja ristküsitlust, eelmenetluse küsimuste lahendamiseks.
(3) Kohus planeerib koostöös kohtumenetluse pooltega kohtuliku arutamise sellisel viisil, mis aitab
vältida tarbetut ajakulu, isikute korduvat kohtusse kutsumist ja kohtuistungi edasilükkamist.
(4) Kui kohtule on esitatud taotlus mõni tõend lubamatuks tunnistada või tunnistada mingid
asjaolud omaks võetuks, tuleb see taotlus lahendada eelmenetluses. Eelmenetluse küsimused tuleb
lahendada selliselt, et kohtule ei saaks teatavaks kriminaalasjas lubamatu tõendi sisu.
(5) Kui kohus eelistungit ei pea, tuleb pooltele tagada muu võimalus eelmenetluses lahendatava
küsimuse kohta seisukohta avaldada.“;
104) paragrahvi 258 lõike 1 punktid 2, 21 ja 4 ning lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
105) paragrahvi 259 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Vajaduse korral võib eelistungile kutsuda teisi isikuid. Kui eelistung korraldatakse tsiviilhagi
või avalik-õigusliku nõudeavalduse menetlusse võtmise otsustamiseks või tsiviilhagi või avalik-
õigusliku nõudeavalduse läbivaatamise ettevalmistamiseks, kutsutakse eelistungile ka kannatanu
ja tsiviilkostja või nende esindajad.
(4) Eelistung protokollitakse.“;
106) paragrahvi 259 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
107) paragrahvi 261 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Kui eelmenetluses lahendatava küsimuse lahendamiseks on vajalik tõendite esitamine ja
uurimine, tehakse seda käesoleva seadustiku §-de 286–2962 kohaselt.“;
108) paragrahvi 261 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
14
109) paragrahvi 262 pealkirjas asendatakse sõna „eelistungil“ sõnaga „eelmenetluses“;
110) paragrahvi 262 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Eelistungil“ sõnaga
„Eelmenetluses“;
111) paragrahvi 262 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) kriminaalmenetluse osaliseks või täielikuks lõpetamiseks käesoleva seadustiku § 199 lõike 1
punktides 2–6 ja §-des 201–2031 loetletud juhtudel;“;
112) paragrahvi 262 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:
„6) asjaolude omaks võetuks tunnistamise kohta.“;
113) paragrahvi 262 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:
„(3) Kui kohus võtab vastu omaksvõtu, märgitakse määruses, millised asjaolud tunnistatakse
omaks võetuks. Omaksvõtu vastuvõtmist või tagasilükkamist ei pea põhjendama.
(4) Kui kohus tunnistab eelmenetluses tõendi lubamatuks, on tõendit esitada soovinud poolel õigus
esitada sama asjaolu kohta muid tõendeid. Pool teeb tõendi teistele kohtumenetluse pooltele
esimesel võimalusel kättesaadavaks.
(5) Kui kohus leiab eelmenetluses, et süüdistusaktis kirjeldatud teod ei vasta ühelegi
süüteokoosseisule, võib kohus eelmenetluses teha otsuse, millega mõistab süüdistatava õigeks.“;
114) paragrahvi 263 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21) faktilised asjaolud, mille kohus on lugenud omaks võetuks;“;
115) paragrahvi 2631 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
„(11) Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse võib kohus jätta läbi vaatamata lisaks
käesoleva seadustiku § 2962 lg-s 1 nimetatud alustele ka põhjusel, et see oma mahukuse või
keerukuse tõttu takistaks kriminaalasja kiiret lahendamist.
(12) Määruse peale, millega kohus jätab tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse läbi
vaatamata, võib kannatanu esitada määruskaebuse. Määruskaebuse lahendamisel tehtud
ringkonnakohtu määrus ei ole vaidlustatav.“;
116) paragrahvi 267 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:
„(9) Kohtumääruse, millega isikule kohaldatakse aresti või teda trahvitakse, võib isik vaidlustada
määruskaebuse korras. Määruskaebuse esitamine ei takista kohtuliku arutamise jätkamist.“;
117) paragrahvi 268 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:
„(7) Kui kohus pärast kõikide prokuratuuri tõendite uurimist leiab, et ei ole tuvastatud
kuriteosündmust ega kuritegu või ilmselgelt ei ole tõendatud, et kuriteo on toime pannud
süüdistatav, võib kohus pärast poolte seisukoha ärakuulamist selle kuriteo osas kohtulikku
arutamist mitte jätkata ja süüdistatava õigeks mõista. Edasise arutamiseta õigeks mõistmise
taotluse rahuldamata jätmist ei pea põhjendama.
(8) Prokuratuur võib igal ajal süüdistusest osaliselt või täielikult loobuda. Süüdistuses, millest
prokuratuur loobub, kohtulikku arutamist ei jätkata ning süüdistatav mõistetakse õigeks.“;
15
118) paragrahvi 269 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kriminaalasja võib erandlikult arutada süüdistatava osavõtuta, kui kohtuistungil on
süüdistatava kaitsja ja kohus leiab, et asja arutamine süüdistatava kohalviibimiseta on võimalik ega
ole vastuolus avalike huvidega ning:
1) süüdistatav on eemaldatud istungisaalist käesoleva seadustiku § 267 lõikes 1 sätestatud alusel ja
korras;
2) on küllaldane alus arvata, et süüdistatav hoidub kohtusse ilmumisest kõrvale ja tema leidmiseks
on tehtud mõistlikke pingutusi;
3) süüdistatav on end tahtlikult viinud seisundisse, mis välistab tema osavõtu kohtulikust
arutamisest;
4) süüdistatav on esitanud kohtule põhjendatud taotluse arutada asja tema osavõtuta;
5) süüdistatav on juriidiline isik, kelle pädev organ ei ole kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmise
eesmärgil juhatuse liiget või liikmeid valinud või kelle juhatuse liikme asukohta Eesti Vabariigis
ei suudeta tuvastada, kui tema kohtusse kutsumiseks on tehtud mõistlikke pingutusi;
6) kohtuistungi ajast ja kohast teavitatud süüdistatav on jätnud istungile ilmumata ega ole esitanud
kohtule mõjuvat põhjust istungi edasilükkamiseks.“;
119) paragrahvi 274 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Kohtumäärus, millega kriminaalmenetlus lõpetatakse, on vaidlustatav määruskaebuse
korras.“;
120) paragrahvi 2741 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Kohtumenetluse kiirendamise taotluse läbivaatamisel tehtud määrus on vaidlustatav
määruskaebuse korras.“;
121) paragrahvi 2742 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Määrus, millega kriminaalmenetlus lõpetatakse menetluse mõistliku aja möödumise tõttu või
keeldutakse sellel alusel menetluse lõpetamisest, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
122) paragrahvi 275 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Tõkendi kohaldamise, muutmise, või tühistamise peale võib prokuratuur, süüdistatav või
kaitsja esitada määruskaebuse.“;
123) paragrahv 276 tunnistatakse kehtetuks;
124) paragrahvi 2861 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kohus võtab vastu ainult sellise tõendi ja korraldab sellise tõendi kogumise, mis on lubatav ja
millel on kriminaalasjas tähtsust.“;
125) paragrahvi 2861 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:
„5) asjaolu, mille tõendamiseks tõendit esitada soovitakse, on omaks võetud või kohus on selle
tunnistanud üldtuntuks.“;
126) paragrahvi 2861 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Taotlus tõend lubamatuks tunnistada on lubatud esitada üksnes juhul, kui pool ei saanud
taotlust mõjuval põhjusel varem esitada.“;
16
127) paragrahvi 2861 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Kohus lahendab tõendi lubatavuse küsimuse võimalikult kohe pärast sellekohase vaidluse
tekkimist selliselt, et lubamatu tõendi sisu ei saaks kohtule teatavaks. Kui kohus otsustab tõendi
lubamatuks tunnistada, seda kohtuistungil ei uurita ja kohtutoimikusse ei võeta ning tõendit esitada
soovinud poolel on õigus sama asjaolu tõendamiseks esitada muid tõendeid.“;
128) seadustikku täiendatakse §-ga 2863 järgmises sõnastuses:
„§ 2863. Omaks võetud asjaolude esitamine
(1) Pool, kes soovib tugineda asjaoludele, mis on kohtulikus eelmenetluses omaks võetuks
tunnistatud, avaldab kohtuistungil asjakohases osas ja otstarbekal viisil kohtumääruse, millega
asjaolud omaks võetuks tunnistati. Kui kohus leiab, et see ei riku kohtuistungi avalikkuse
põhimõtet, võib määruse jätta avaldamata.
(2) Kui pool taotleb asjaolu tuvastamist omaksvõtu alusel kohtuistungil, esitab ta kohtule käesoleva
seadustiku § 60 lõikes 4 nimetatud kirjaliku avalduse, milles omaksvõtt sisaldub. Suuliselt
kohtuistungil esitatud ja protokolli kantud omaksvõtu kohta ei ole eraldi avaldust vaja esitada.
(3) Kohus võib enne asjaolude omaks võetuks lugemise taotluse lahendamist küsitleda
omaksvõtuga seotud kohtumenetluse pooli, et teha kindlaks, kas nad saavad aru omaksvõtu
menetluslikust tähendusest ja kas omaksvõtt on vabatahtlik.
(4) Kui kohus kohtuliku uurimise käigus leiab, et asjaolu, mis oli varem tunnistatud omaks võetuks,
ilmselgelt ei saa esineda, lükkab kohus omaksvõtu tagasi ning annab pooltele võimaluse selle
asjaolu kohta tõendeid esitada.
(5) Omaksvõtust võib pool taganeda üksnes teiste kohtumenetluse poolte ja kohtu nõusolekul või
juhul, kui taganev pool tõendab, et omaks võetud asjaolu ei esine ja pool ei saanud mõjuval
põhjusel tõendeid selle kohta varem esitada.“;
129) paragrahvi 288 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;
130) paragrahvi 288 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
„(11) Kui lisaks prokuratuurile on sama tunnistaja kutsumist taotlenud ka teine kohtumenetluse
pool, on tunnistaja esmasküsitlejaks teistsuguse kokkuleppe puudumisel prokurör. Muul juhul, kui
sama tunnistaja kutsumist on taotlenud mitu kohtumenetluse poolt ja pooled esmasküsitlemise
õiguses kokkuleppele ei jõua, määrab esmasküsitleja kohus.
(12) Kui kohtumenetluse poolel on kohtumenetluses kaitsja või esindaja, viib ristküsitluse läbi
tema. Kannatanu, tsiviilkostja, kolmas isik ja süüdistatav võivad esitada tunnistajale küsimusi
pärast oma kaitsjat või esindajat kohtu loal, kui taotluse rahuldamata jätmine kahjustaks oluliselt
kohtumenetluse poole huve.“;
131) paragrahvi 288 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Esmasküsitlusel ei või kohtu loata esitada suunavaid küsimusi. Esmasküsitlusele järgneb
teisesküsitlus ülejäänud kohtumenetluse pooltelt.“;
132) paragrahvi 288 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Poolte vahel teistsuguse kokkuleppe puudumise korral on teisesküsitlemise järjekord
järgmine:
17
1) prokuratuuri tunnistajaid küsitleb esimesena kannatanu, seejärel kaitsja, tsiviilkostja ja kolmas
isik;
2) kaitse tunnistajaid küsitlevad esimesena ülejäänud kaitsjad, seejärel prokurör, kannatanu,
tsiviilkostja ja kolmas isik;
3) kannatanu tunnistajaid küsitlevad esimesena ülejäänud kannatanud, seejärel prokurör, kaitsja,
tsiviilkostja ja kolmas isik;
4) tsiviilkostja tunnistajaid küsitlevad esimesena ülejäänud tsiviilkostjad, seejärel kaitsja, kolmas
isik, kannatanu ja prokurör;
5) kolmanda isiku tunnistajaid küsitlevad esimesena ülejäänud kolmandad isikud, seejärel
tsiviilkostja, kaitsja, prokurör ja kannatanu.“;
133) paragrahvi 288 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:
„(41) Kohus võib lubada ristküsitlust läbi viia mitmes osas, kui see on otstarbekas, ja anda
kohtumenetluse poolele täiendava võimaluse tunnistajat ristküsitluse käigus küsitleda, kui selleta
saaksid oluliselt kahjustada kohtumenetluse poole huvid.“;
134) paragrahvi 288 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Kohtul on õigus kriminaalmenetluse asjaolude kohta küsitleda tunnistajat pärast seda, kui
pooled on tunnistajat küsitlenud.“;
135) paragrahvi 288 lõike 9 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ning küsitleda tunnistajat nende
autentsuse, päritolu ja omavaheliste seoste kohta“;
136) paragrahvi 288 lõiget 9 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21) näidata kohtu poolt vastu võetud asitõendeid ja dokumente ning esitada tunnistajale nende
kohta küsimusi;“;
137) paragrahvi 288 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;
138) paragrahv 2882 tunnistatakse kehtetuks;
139) paragrahvi 289 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ristküsitlusel antud ütluste usaldusväärsuse kontrollimiseks võib pool ristküsitluse käigus
küsitleda tunnistajat tema varasemate samu asjaolusid puudutavate väidete kohta ning avaldada
asjakohases ulatuses tunnistaja varasemaid väiteid sisaldavaid dokumente ja andmekandjaid.“;
140) paragrahvi 289 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;
141) paragrahvi 289 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Ristküsitlusel antud ütluste usaldusväärsuse kontrollimiseks võib üle kuulata isiku, kellele
tunnistaja on varem esitanud väite, mis puudutab asjaolusid, mille kohta tunnistaja ristküsitlusel
ütlusi andis.“;
142) paragrahvi 2891 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Kui tunnistaja keeldub ristküsitluse käigus kohtumenetluse poole küsimusele vastamast, välja
arvatud käesoleva seadustiku § 288 lõikes 5 ettenähtud juhul, võib kohus kohtumenetluse poole
taotlusel ristküsitluse käigus käesoleva seadustiku § 291 lõikes 3 sätestatud tingimusi silmas
pidades tõendamiseseme asjaolude tõendamiseks vastu võtta tunnistaja varasemad ütlused selle
kohta, millele tunnistaja keeldus vastamast.“;
18
143) paragrahv 2901 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 2901. Alaealise, psüühikahäirega või puudega tunnistaja ütluste vastuvõtmise erisused
(1) Kohus võib kohtumenetluse poole taotlusel jätta tunnistaja kohtusse kutsumata ja lubada
tõendina esitada tunnistaja poolt kohtueelses menetluses antud ütlusi, kui need on videosalvestatud
ning kaitsjal on olnud võimalus esitada tunnistajale kohtueelses menetluses küsimusi
tõendamiseseme asjaolude kohta, kui:
1) tunnistaja on noorem kui kümneaastane ja korduv ülekuulamine võib mõjuda kahjulikult tema
psüühikale;
2) tunnistaja on noorem kui neljateistaastane ja ülekuulamine on seotud perevägivalla või
seksuaalse väärkohtlemisega;
3) tunnistaja on kohtus ütluste andmist takistava kõne-, meele- või vaimupuudega või
psüühikahäiretega.
(2) Kui kohus leiab pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi uurimist, et tunnistajat
on vaja täiendavate asjaolude kohta küsitleda, võib ta küsitleda tunnistajat omal algatusel või
kohtumenetluse poolte koostatud kirjalike küsimuste alusel.“;
144) paragrahvi 293 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Süüdistatavat küsitleb esimesena kaitsja, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.“;
145) paragrahvi 293 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
146) paragrahvi 296 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kui kohus võtab lõikes 1 nimetatud tõendi vastu, avaldab tõendi esitanud kohtumenetluse pool
selle asjakohases ulatuses viisil, mis arvestab konkreetse tõendi olemust ning selle kasutamise
eesmärki.“;
147) paragrahvi 296 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Kui pool avaldab tõendeid viisil või mahus, mis on tõendi olemust ja selle avaldamise
eesmärki arvestades selgelt ebaotstarbekas ja üleliia ajamahukas, võib kohus määrata, kuidas tõend
avaldatakse.“;
148) paragrahvi 297 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kohus võib kohtumenetluse poole taotlusel või pärast kohtumenetluse poolte esitatud tõendite
uurimise lõpetamist omal algatusel määrata täiendavate tõendite kogumise.“;
149) paragrahvi 297 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel dokumente, asitõendeid ja andmeid nõudes määrab kohus
tõendi esitamise selliselt, et tõend laekuks otse selle kogumist taotlenud poole kätte. Kohtu
algatusel kogutud tõendi teeb kohus viivitamata kohtumenetluse pooltele tutvumiseks
kättesaadavaks. Prokuratuuri taotlusel kogutud tõendi teeb prokuratuur viivitamata tutvumiseks
kättesaadavaks teistele kohtumenetluse pooltele olenemata sellest, kas prokuratuur tõendit kohtule
esitada kavatseb.“;
150) paragrahvi 298 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
19
„(4) Kohtuvaidluse korraldamiseks võib kohus kohtuvaidluse eel tõstatada kohtuvaidluses
käsitlemiseks küsimusi, määrata kohtukõnedele mõistliku ajapiirangu ning määrata, kas ja millises
mahus võivad kohtumenetluse pooled esitada kirjalikke seisukohti.
(5) Kui kohus on otsustanud kohtuvaidluse eel lubada pooltel esitada kirjalikke seisukohti, määrab
kohus seisukohtade esitamiseks mõistliku tähtaja, mis võimaldab vastaspoolel enne kohtuvaidlust
seisukohtadega tutvuda.“;
151) paragrahvi 299 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „kannatanu, tsiviilkostja“ tekstiosaga „,
kolmas isik“;
152) paragrahvi 300 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kohus võib kohtukõne katkestada, kui selles käsitletakse kriminaalasjaväliseid asjaolusid.“;
153) paragrahv 301 tunnistatakse kehtetuks;
154) paragrahvi 3051 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kohus võib vastu võetud süüstava tõendi kohtuotsuse tegemisel lubamatuks tunnistada, kui
tõend on saadud süüdistatava põhiõiguste raske rikkumise tulemusel ja tõendi lubamatuse aluseks
olev asjaolu ilmnes alles kohtuotsuse tegemisel. Kui kohus tunnistab juba vastu võetud tõendi
kohtuotsuse tegemisel lubamatuks, uuendab kohus kohtuliku uurimise ja annab poolele võimaluse
lubamatuks tunnistatud tõendi asemel muid tõendeid esitada.“;
155) paragrahvi 306 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „süüstatakse“ sõnaga „süüdistatakse“;
156) paragrahvi 306 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Kohtuotsuses vigade parandamise määrus on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
157) paragrahvi 311 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ja koht“;
158) paragrahvi 311 lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) otsuse teinud kohtu nimetus ja kohtukoosseis ning prokuröri ja kaitsja nimed;
4) süüdistatava nimi ja isikukood või selle puudumisel sünniaeg;“;
159) paragrahvi 311 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) karistusseadustiku paragrahv, lõige ja punkt, kus on sätestatud kuritegu, milles süüdistatuna on
süüdistatav kohtu alla antud või milles teda süüdistatakse käesoleva seadustiku § 268 kohaselt
muudetud süüdistuses.“;
160) paragrahvi 312 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „on tunnistanud“ tekstiosaga
„omaks võetuks või “;
161) paragrahvi 312 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast tekstiosa „süüdistuse“ tekstiosaga
„kvalifikatsiooni“;
162) paragrahvi 318 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „esitanud prokuratuur“
tekstiosaga „, või juhul, kui maakohus on kuriteo kvalifitseerinud või teo eest karistuse mõistnud
ilmselges vastuolus seadusega“;
20
163) paragrahvi 319 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) Apellatsiooni läbi vaatamata jätmise määruse peale võib apellatsiooni esitaja esitada
määruskaebuse.“;
164) paragrahvi 321 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Apellant võib apellatsioonis tugineda maakohtus aset leidnud menetlusõiguse rikkumisele
üksnes juhul, kui ta esitas maakohtule rikkumise kohta õigeaegselt vastuväite või kui ta ei saanud
vastuväidet esitada temast mitteoleneval mõjuval põhjusel. Tuginemist käesoleva seadustiku § 339
lõike 1 punktides 1––10 sätestatud kriminaalmenetlusõiguse olulistele rikkumistele ega sellele, et
aset leidnud rikkumised kogumis moodustavad sama lõike punktis 12 sätestatud rikkumise, ei
piirata.“;
165) paragrahvi 326 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Määruse peale, millega apellatsioon jäetakse läbi vaatamata, võib apellant esitada
määruskaebuse.“;
166) paragrahvi 328 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud määrus on vaidlustatav määruskaebuse
korras.“;
167) paragrahvi 334 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
168) paragrahvi 336 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kohus võib kohtukõnedele määrata mõistliku ajapiirangu, sekkuda kõnesse ja küsida
kõnelejalt küsimusi ning katkestada kohtukõne, kui väljutakse apellatsiooni piirest.“;
169) paragrahvi 337 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud määrused on vaidlustatavad
määruskaebuse korras.“;
170) paragrahvi 338 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „viga tõendite
hindamisel“;
171) paragrahvi 338 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
172) paragrahvi 341 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „või 11“;
173) paragrahvi 346 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „nimetatud juhul“ tekstiosaga „, pidades
silmas §-s 151 sätestatut“;
174) paragrahvi 383 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määruskaebusega võib vaidlustada kohtueelses menetluses, esimese ja teise astme
kohtumenetluses ning täitemenetluses koostatud kohtumääruse, kui selle määruse vaidlustamine
määruskaebuse korras on käesolevas seadustikus ette nähtud.“;
175) paragrahvi 384 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui käesolev seadustik ei sätesta teisiti, on maakohtu määruse peale määruskaebuse esitamise
õigus kohtumenetluse pooltel, samuti menetlusvälisel isikul, kui kohtumäärusega on piiratud tema
õigusi või seaduslikke huve.“;
21
176) paragrahv 385 tunnistatakse kehtetuks;
177) paragrahvi 387 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määruskaebus esitatakse 15 päeva jooksul alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast
kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule, kui
käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 ei ole sätestatud teisiti.“;
178) paragrahvi 387 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „arestimise, ametist
kõrvaldamise ja jälitustoiminguks loa andmise“ tekstiosaga „arestimise ja ametist kõrvaldamise“;
179) paragrahvi 387 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Kui määruskaebuse esitamise õigusest on enne määruskaebuse esitamise tähtaja möödumist
loobunud kõik määruskaebuse esitamise õigust omavad isikud, ei saa kohtumäärust enam
määruskaebuse korras vaidlustada.“;
180) paragrahvi 390 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Ringkonnakohus vaatab määruskaebuse läbi selle saamisest alates kümne päeva jooksul.“;
181) paragrahvi 390 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Kui ringkonnakohus ei pea kohtuistungi korraldamist vajalikuks, vaadatakse määruskaebus
läbi kirjalikus menetluses. Menetlusosalisel on õigus nõuda kohtuistungi pidamist vahistamise ja
vahistamisest keeldumise, vahistamise tähtaja pikendamise või sellest keeldumise,
väljaandmisvahistamise, isiku raviasutusse sundpaigutamise, vara arestimise, posti- või
telegraafisaadetise arestimise ja ametist kõrvaldamise määruse peale esitatud määruskaebuse
läbivaatamiseks.“;
182) paragrahvi 390 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui määruskaebust vaadatakse läbi kohtuistungil, kutsutakse ringkonnakohtusse
määruskaebuse esitaja, tema kaitsja või esindaja ja prokurör. Nimetatud isikute ilmumata jäämine
ei takista määruskaebuse läbivaatamist.“;
183) paragrahvi 3951 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:
„(9) Määrus, millega lahendatakse taotlus psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetlusele
allutatud isiku vahistamiseks, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
184) paragrahvi 402 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Määrus, millega kohus lõpetab kriminaalmenetluse, on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
185) paragrahvi 4021 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise muutmise määrus on vaidlustatav määruskaebuse
korras.“;
186) paragrahvi 403 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Määrus, millega otsustatakse psühhiaatrilise sundravi kohaldamise lõpetamine, on
vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
187) paragrahvi 413 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises
sõnastuses:
22
„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määrus on vaidlustatav määruskaebuse korras.“;
188) seadustiku 18. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 4212 järgmises sõnastuses:
„§ 4212. Määruskaebeõigus
Käesolevas jaos nimetatud määruste peale, millega täitmiskohtunik loobub karistuse täitmisele
pööramisest, võib prokuratuur esitada määruskaebuse. Määruskaebuse lahendamisel tehtud
ringkonnakohtu määrus ei ole vaidlustatav.“;
189) paragrahvi 432 lõige 32 tunnistatakse kehtetuks;
190) paragrahvi 432 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Määruse peale, millega täitmiskohtunik lahendab süüdimõistva otsuse täitmisel tekkinud
küsimused, võib prokuratuur ja muu menetlusosaline, keda määrus puudutab, esitada
määruskaebuse. Määruskaebuse lahendamisel tehtud ringkonnakohtu määrus ei ole vaidlustatav.“;
191) paragrahvi 470 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Vara väljaandmise määruse võib vara omanik või valdaja esitada määruskaebuse.“;
192) paragrahvi 48911 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Isik, kelle huve tunnustatav otsus puudutab, võib kohtumääruse peale, millega otsustati
välisriigi kohtuotsuse või muu asutuse otsuse tunnustamine ja täitmisele pööramine, esitada
määruskaebuse.“;
193) paragrahvi 5083 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Kohtumääruse peale, millega otsustati Euroopa lähenemiskeelu kohaldamine, võib
määruskaebuse esitada isik, kelle suhtes lähenemiskeeldu kohaldati, ja prokuratuur.“.
§ 2. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:
1) seadust täiendatakse paragrahviga 26 järgmises sõnastuses:
„§ 26. Kaebeõiguse sätete kohaldamine pärast 2025. aasta 1. jaanuari
(1) Enne 2025. aasta 1. jaanuari kriminaalmenetluse seadustiku 8. peatüki 5. jao sätete alusel
prokuratuuri või uurimisasutuse tegevuse peale esitatud kaebused menetletakse lõpuni 8. peatüki
5. jao sõnastuse järgi, mis kehtis 2024. aasta 31. detsembril.
(2) Enne 2025. aasta 1. jaanuari esitatud määruskaebuse lahendamisel lähtutakse
määruskaebeõiguse tuvastamisel määruskaebuse esitamise ajal kehtinud kriminaalmenetluse
seadustiku sõnastusest.
(3) Kriminaalmenetluse seadustiku § 15 lõige 3 ega § 321 lõige 7 ei piira enne 2025. aasta 1.
jaanuari kohtumenetluses aset leidnud menetlusrikkumistele tuginemist.“;
§ 3. Riigilõivuseaduse muutmine
Riigilõivuseaduse § 22 lõike 1 punktis 15 asendatakse tekstiosa „§ 2441“ tekstiosaga „§ 2341, §
2441 või § 2631 lõike 1“.
§ 4. Riigi õigusabi seaduse muutmine
23
Riigi õigusabi seaduses tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 6 lõike 22 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja tekstiosa „piiratud teovõimega“;
2) paragrahvi 6 lõike 22 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „eeldada, et“ tekstiosaga „piiratud
teovõimega“;
3) paragrahvi 6 lõiget 22 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) kannatanu olulised huvid ja õigused võivad advokaadi abita jääda kaitseta.“;
4) paragrahvi 10 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Kriminaalmenetluse seadustiku § 41 lõikes 3 sätestatud juhul võib taotluse riigi õigusabi
määramiseks esitada prokuratuur.“.
§ 5. Seaduse jõustumine
Käesolev seadus jõustub 2025. aasta 1. jaanuaril.
Lauri Hussar
Riigikogu esimees
______________________________________________________
Tallinn 2024
Algatab Vabariigi Valitsus
01.07.2024
Kriminaalmenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi
seaduse muutmise seaduse (kohtumenetluse optimeerimine) eelnõu
seletuskiri
1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Eelnõukohase seadusega muudetakse kriminaalmenetluse seadustikku, riigilõivuseadust ja riigi
õigusabi seadust. Kehtiv kriminaalmenetluse seadustik võeti vastu 2004. aastal, seda on korduvalt
muudetud (sh suuremad muudatused 2011. ja 2014. aastal), viimati 2023. aasta märtsis. Ehkki
Eesti kriminaalmenetlus on rahvusvahelises võrdluses kiireimate ja tõhusamate hulgas, ei
võimalda kehtiv menetlusseadustik alati piisavalt paindlikkust selleks, et tagada kriminaalasjade
kiire ja ratsionaalne lahendamine, eriti ülimahukate kriminaalasjade puhul, mis sageli on ka
avalikkuse suure tähelepanu all1.
Katseid kriminaalmenetlust terviklikult revideerida on tehtud alates 2016. aastast, ent need on
erinevatel põhjustel pooleli jäänud. 2023. aastal otsustas Justiitsministeerium kriminaalmenetluse
reformiga edasi liikuda etapiviisi. Eelnõu keskendub eeskätt kohtumenetluse muutmisele
otstarbekohasemaks, lihtsamaks ja paindlikumaks.
Justiitsministeeriumi analüüs2 ja Harju Maakohtus tehtud teenistuslik järelevalve3 osutasid
mitmele konkreetsele seadusest tulenevale kitsaskohale, mis muudavad eriti mahukate asjade
menetlemise põhjendamatult kohmakaks, tekitavad tarbetuid ja ajamahukaid vaidlusi ega lase
tõhusalt tõkestada pahatahtlikke menetluse venitamise katseid. Nende probleemide
lahendamiseks tehakse järgmised tähtsamad muudatused.
1. Sätestatakse omaksvõtt faktiliste asjaolude tuvastatuks lugemise alusena.
2. Täpsustatakse kaitsja vahetamist käsitlevaid sätteid ja kohtule antakse võimalus määrata
asenduskaitsja ka sellisele isikule, kel küll on kaitsja, kuid kes kaitsjaid vahetades või väga
hõivatud kaitsjat palgates menetlust venitaks.
3. Laiendatakse kohtuliku arutamise võimalusi olukorras, kus süüdistatav kohtust kõrvale
hoiab.
1 Vt nt https://www.postimees.ee/8049082/uheksa-aastat-tagasi-alanud-kriminaalasi-sai-esialgse-lahenduse,
https://www.err.ee/1609281897/kajar-lember-kusib-kohtuvintsutuste-eest-kahjutasu,
https://www.aripaev.ee/uudised/2014/06/30/maadevahetuse-saaga-labi-suudi või
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120175684/prokuror-tahab-altkaemaksu-votmises-suudistatavale-kohtunik-eveli-
vavrenjukile-sokivangistust. 2 Analüüs ja ettepanekud kriminaalasjade menetlemise kiiremaks ja ökonoomsemaks muutmiseks. Kriminaalpoliitika
lühianalüüs 1/2023 (https://www.just.ee/sites/default/files/documents/2023-
04/Anal%C3%BC%C3%BCs%20ja%20ettepanekud%20kriminaalasjade%20menetlemise%20kiiremaks%20ja%20
%C3%B6konoomsemaks%20muutmiseks.pdf). 3 Harju Maakohtu esimehe kohustuste täitmise järelevalve aruanne (https://www.just.ee/media/2483/download).
2
4. Piiratakse määruskaebuste esitamise võimalust neis olukordades, kus määrust saab tõhusalt
vaidlustada ka kriminaalasja lõpplahendi peale kaevates, kui määruskaebemenetlus
kriminaalasja menetlemist põhjendamatult venitaks.
5. Täpsustatakse, kuidas peaks käima kohtumenetluse poolte vahel tõendite kättesaadavaks
tegemine, et vähendada üllatusi menetluses.
6. Vaidlused tõendi lubatavuse üle tuuakse kohtulikku eelmenetlusse, et vähendada igaks
juhuks liiaselt tõendite esitamist.
7. Täpsustatakse ristküsitluse reegleid, et vältida vaidlusi küsitlusjärjekorra üle ja muuta
ristküsitlus sujuvamaks.
8. Kohtule antakse võimalus sekkuda esemeliste tõendite avaldamise protsessi, kui pool on
tõendi avaldamiseks valinud ilmselgelt ebaotstarbeka viisi.
9. Pooltele antakse võimalus kohtuasjas enne kohtuvaidlusi esitada kohtule kirjalikke
seisukohti, mida ei ole vaja kohtus suuliselt ette lugeda.
10. Avardatakse võimalusi tsiviilhagi kriminaalasjas läbi vaatamata jätmiseks ja
tsiviilkohtumenetlusse suunamiseks, et vältida olukordi, kus süüküsimuse lahendamine
takerdub keeruliste ja mahukate või selgelt põhjendamatute tsiviilvaidluste taha.
11. Korrastatakse lühimenetluse reegleid, et vältida iseenesest lühimenetluseks sobivate asjade
sattumist üldmenetlusse.
Kõik nimetatud muudatused on kooskõlas võistleva kohtumenetluse loogikaga ning aitavad
menetlusressurssi jagada otstarbekamalt, et pooled saaks vaidluses keskenduda nendele
küsimustele, mis päriselt ongi vaidluse all, kulutamata põhjendamatult aega ja vahendeid nende
kriminaalasja aspektide käsitlemisele, milles kõik pooled on üksmeelel.
1.2. Eelnõu ettevalmistajad
Eelnõu ja seletuskirja koostas justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja
Andreas Kangur ([email protected]). Eelnõu töötas välja süüteomenetluse arendamise
juhtgrupp, kuhu kuulusid riigikohtunik Heili Sepp, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud Elina
Elkind ja Markus Kärner, Pärnu Maakohtu kohtunik Tambet Grauberg, riigiprokurör Laura
Aiaots, vandeadvokaat Oliver Nääs, siseministeeriumi nõunik Ott Aarma, TÜ õiguspsühholoogia
õppejõud Annegrete Palu ning emeriitriigikohtunik ja TÜ kriminaalmenetluse õppejõud Eerik
Kergandberg. Lisaks konsulteeriti eelnõu väljatöötamisel veel paljude Eesti õiguspraktikutega.
Eelnõu on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome
korralduse talituse toimetaja Aili Sandre ([email protected]).
1.3. Märkused
Eelnõule eelnes väljatöötamiskavatsus.
Kriminaalmenetluse revisjoni esialgse eelnõu väljatöötamiskavatsus avaldati 09.02.2017. Seejärel
läbis eelnõu 04.05.2018 kooskõlastamisringi ja pärast täisdigitaalsele kriminaalmenetlusele
üleminekuks vajalike sätete täiendusi saadeti kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõu
3
uuesti kooskõlastamisele 18.07.2019, mille järel esitati KrMS revisjoni eelnõu4 Riigikogule, ent
eelnõu vastuvõtmiseks ei olnud poliitilist tahet ja eelnõu jäi esitatud kujul Riigikogus lõpuni
menetlemata. Üldmenetluse lihtsustamise ja kohtumenetluse aja lühendamise kohta avaldati
täiendav väljatöötamiskavatsus 25.09.20205, milles olid esitatud praeguse eelnõu olulisemad
aspektid, mida varem ei olnud arutamisele pandud (nt omaksvõtu instituudi lisamine,
kohustuslikust eelistungist loobumine, kaitsja tõendite prokuratuurile esitamine, kaitsja
vahetamise ja asendamise piirangud, menetlustoimingute topeltvaidlustamisest loobumine).
Esitatud tagasisidet on suurel määral võetud arvesse eelnõu koostamisel. Arvestades, et eelnõu
eesmärgiks on konkreetselt kohtumenetluse optimeerimine, kohtueelse menetluse temaatikaga
selles eelnõus tegeletakse üksnes niivord, kuivõrd see on kohtumenetluse optimeerimise
seisukohast hädavajalik. Eelnõu lahenduste aluseks on lisaks Justiitsministeeriumi
kriminaalpoliitika lühianalüüs 1/2023 „Analüüs ja ettepanekud kriminaalasjade menetlemise
kiiremaks ja ökonoomsemaks muutmiseks“6 ning 2020. aasta märtsis avaldatud Harju Maakohtu
esimehe kohustuste täitmise järelevalve aruanne.7
Eelnõu ei ole seotud muu menetluses oleva eelnõuga.
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega.
Eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2023–2027 p 11.4 näeb ette järgmise tegevuse: uuendame
kriminaal- ja kohtumenetlust eesmärgiga kiirendada menetlust, tagades kohtumenetluses
osapooltele võrdsed õigused ja nende kaitse.
Eelnõukohase seadusega muudetakse järgmisi seadusi:
1) kriminaalmenetluse seadustik (01.07.2024);
2) kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus (01.07.2018)
3) riigilõivuseadus (01.01.2025);
4) riigi õigusabi seadus (01.01.2024).
Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus, sest
kriminaalmenetluse seadustik on üheks PS § 104 lõike 2 punktis 14 märgitud kohtumenetluse
seaduseks.
2. Eelnõu eesmärk
2.1. Eesmärgid
Eelnõukohasel seadusel on kaks põhilist eesmärki:
4 https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e9a33b45-c8fd-4af5-b236-c65681a22479 -- kontrollitud
26JUN2024. 5 https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6e6c03a2-5535-4f42-a1da-fadc5583206a -- kontrollitud
26JUN2024. 6 https://www.just.ee/sites/default/files/documents/2023-
04/Anal%C3%BC%C3%BCs%20ja%20ettepanekud%20kriminaalasjade%20menetlemise%20kiiremaks%20ja%20
%C3%B6konoomsemaks%20muutmiseks.pdf – kontrollitud 26JUN2024. 7 https://www.just.ee/media/2483/download – kontrollitud 26JUN2024.
4
1) muuta menetlusressursi kasutamine kriminaalkohtumenetluses otstarbekamaks, samas ohtu
seadmata inimeste põhiõigusi;
2) tõkestada menetluse pahatahtlikku venitamist.
2.2. Lahendatavad probleemid ja eelnõuga loodavad lahendused
2.2.1. Vaieldavate ja vaidluse all mitte olevate asjaolude eristamise võimatus üldmenetluses
Kriminaalasjade üldmenetluses ei ole kehtiva seaduse alusel võimalik erinevalt käsitleda vaidluse
all olevaid faktiküsimusi ning neid faktiküsimusi, mille üle vaidlust ei ole, mistõttu tuleb
üldmenetluses tõendeid uurida ja hinnata ka nende faktiväiteid, milles vaidlus puudub. Seetõttu
kulutatakse kohtu ja kohtumenetluse poolte aega seal, kus see lisaväärtust ei anna.
Lahendus: omaksvõtt faktiliste asjaolude tuvastamise alusena
Kriminaalmenetlusse luuakse faktiliste asjaolude tuvastamise alusena üldtuntuse ja tõendatuse
kõrvale kolmas võimalus – omaksvõtt. Selliselt on kohtumenetluse pooltel võimalik juba enne
kohtuistungit eelmenetluses, aga ka kohtuistungi käigus, tingimusteta ja vabatahtlikult üksteise
faktiväidetega nõustudes piirata nende faktiliste asjaolude ringi, mille kohta on vaja kohtus
tõendeid esitada ja uurida ning sellega menetluses kuluvat aega säästa. Seejuures jääb kohtule
piiramatu võimalus ka asjaolude omaks võetuks tunnistamisest keelduda ja sellisel juhul tuleb
pooltel asjaolu tõendada. Kui aga kohus on omaksvõtu vastu võtnud, on see üldjuhul siduv nii
pooltele kui ka kohtule, mis võimaldab edasises menetluses tugineda teadmisele, et mingi asjaolu
on juba tuvastatud ja seda enam tõendada ei ole vaja.
2.2.2. Kaitsjate vahetamisega põhjustatakse mahukates menetlustes suuri viivitusi
Süüdistataval on õigus kaitsja abile ja üldmenetluses on kaitsja osalemine kohustuslik.
Justiitsministeeriumi analüüs osutab, et mahukates kriminaalasjades on kaitsja vahetamine
osutunud üheks oluliseks menetlust venitavaks teguriks, kuna kaitsja vahetamine mahukas
kriminaalasjas toob alati kaasa uuele kaitsjale aja andmise vajaduse enda asjaga kurssi viimiseks.
Muidugi võib kaitsja vahetamine olla tingitud täiesti legitiimsetest põhjustest (nt kliendil saab
raha otsa), kuid osad süüdistatavad kasutavad kaitsja vahetamise võimalust ka pahatahtlikult
menetluse venitamiseks, menetlusseadustik selle tõkestamiseks aga võimalusi ei anna. Omaette
probleemi kujutab see, kui kaitsjaga lepingu lõpetamisest või uue kaitsja palkamisest menetlejale
ei teatata.
Lahendus: asenduskaitsja paralleelselt põhikaitsjaga
Kohtule antakse võimalus määrata riigi õigusabi korras asenduskaitsja paralleelselt põhikaitsjaga,
kui kaitsja ei ole suuteline ebamõistlikult pika aja jooksul oma kalendris leidma sobilikku aega
kohtuistungiteks või ei saa muul põhjusel oma kohustusi täita. Sellisel juhul on süüdistatava enda
valitud kaitsjal küll võimalus kohtuistungitel osaleda ja seal oma ülesandeid täita, kuid kui ta
mingil põhjusel kohale ei ilmu, võtab tema töö üle kohtu määratud kaitsja, kes on selleks ajaks
juba materjalidega tuttav.
Samuti saab menetleja võimaluse määrata asenduskaitsja juhul, kui süüdistatav on kaitsjat
vahetada otsustanud, aga kaitsja vahetamine põhjustaks menetluses viivituse. See küll ei välistaks
viivitust täielikult, kuivõrd ka asenduskaitsja vajab aega kriminaalasja materjalidega tutvumiseks,
kuid väldiks viivitusi edasiselt, kui süüdistatav veelkord peaks otsustama kaitsjat vahetada.
Selleks, et süüdistatava poolt pahatahtlikku venitamist tõhusamalt tõkestada, on ka kohtul
võimalus põhikaitsjaga paralleelselt asenduskaitsja määramise puhul arvata menetluskulude
5
hulka vaid määratud asenduskaitsja õigusabitasu ning jätta süüdistatava enda valitud kaitsjate
kulud lõpplahendist sõltumata süüdistatava enda kanda.
Lahendus 2: kaitsjale kohustus teavitada menetlejat lepingu lõppemisest
Seadusemuudatusega pannakse kaitsjale kohustus kliendisuhte lõppemisest viivitamata
menetlejat teavitada. See aitab vähendada üllatusi menetlustoimingutel, kus isik küll ilmub, kuid
alles saabudes teatab, et tal kaitsjat ei ole ning kaitsja määramiseks tuleb menetlustoiming edasi
lükata.
2.2.3. Süüdistatava puudumine kohtuistungilt põhjustab viivitusi kohtulikus arutamises
Süüdistataval on õigus olla kohtus oma asja arutamise juures. See on ülemaailmselt tunnustatud
ühe õiglase kohtumenetluse põhilise garantiina. Seetõttu on kohtupidamises vaja tagada
süüdistatavale võimalus asja arutamises osaleda. Süüdistatava osalemine kohtulikul arutamisel
täidab ka kohtumenetluse hariduslikku ja tseremoniaalset funktsiooni, st on avalikes huvides.
Justiitsministeeriumi analüüs osutab aga, et süüdistatavate põhjendamatu kõrvalehoidmine
kohtumenetlusest on ühine joon pea kõikides pikale veninud üldmenetlustes. Kehtiv õigus lubab
kohtulikku arutamist ilma süüdistatava osavõtuta küllaltki piiratud juhtumitel ning nõuab
süüdistatava isiklikku kohalolekut ka sellistes olukordades, kus Euroopa inimõiguste
konventsiooni standardid lubaksid kohtulikku arutamist süüdistatava osaluseta.8 Mitme
süüdistatavaga kriminaalasjas toob ühe süüdistatava kohtust puudumine kaasa
kriminaalmenetluse venimise ka kõikide teiste süüdistatavate jaoks. Kui aga süüdistatavad
sellises asjas kohtust puuduvad järjepanu, võib viivitus venida selliseks, et ohtu satub
kriminaalasja arutamine mõistliku aja jooksul.
Lahendus: seadustada senisest selgemalt võimalus kriminaalasja arutada video vahendusel
Kohus võib alati lubada süüdistataval osaleda kohtuistungil video vahendusel, kui kohtu
hinnangul on kaitstud nii avalikud huvid kui tagatud ka süüdistatava kaitseõigus. Seejuures tuleb
silmas pidada, et kaitseõiguse tagamiseks ei piisa üksnes kaitsja viibimisest kohtuistungil või
sellest, et kaitsja saab kohtuga suhelda samamoodi elektroonilise kanali kaudu – kaitseõiguse
efektiivseks tagamiseks on vajalik ka kaitsja turvaline ühendus süüdistatavaga ning võimalus
süüdistatavaga nõu pidada kohtuliku arutamise vältel. Kuidas seda konkreetsel juhul tagada või
kas see konkreetsel juhul tagatud on, seda peab kohus iga kord hindama. Enamasti peaks olema
aktsepteeritav süüdistatava osalemine video vahendusel lihtmenetluse kohtuistungil.
Video vahendusel peetava kohtuistungi jälgimiseks tuleb luua kohtumajas võimalus mõistlikule
hulgale pealtvaatajatele ning istungil osalemiseks neile isikutele, kellel endal vajalikku
videoseadet ei ole. Selle lahendusega üksiti lahendatakse ka probleem videoistungite avalikkuse
tagamisega: istungit on võimalik soovi korral jälgida kohtumajas või nn justiitspunktis.
Lahendus 2: laiendada võimalusi kriminaalasja arutamiseks süüdistatava osavõtuta
Üldreeglina peaks kohtulik arutamine toimuma süüdistatava osavõtul. Kui avalikud huvid ja
kaitseõiguse tagamise vajadus süüdistatava isiklikku osavõttu kohustuslikult ei tingi, peabki
kohtul olema ka võimalik asja arutamisega edasi minna, ilma et süüdistatav kohtusaalis viibiks.
Selleks võimaldatakse kriminaalasja arutada ilma süüdistatavata neis olukordades, kus
süüdistatav kas sõnaselgelt või konkludentselt on väljendanud, et ta kohtulikul arutamisel
osalemisest huvitatud ei ole. Kohus peab siiski igal juhul veenduma, et süüdistatavat
kergekäeliselt kohtuistungil osalemise võimalusest ilma ei jäta, kui süüdistataval on
8 Vt nt EIK käsitlust kohtuasjas Sejdovic v. Italy [GC], 56581/00 (2006).
6
eemalviibimiseks mõjuv põhjus. Muudatusega luuakse kohtule lisavõimalus üle saada
süüdistatava puudumise tõttu tekitatud menetlustakistusest ja tagada kriminaalasja lahendamine
mõistliku aja jooksul.
Lahendus 3: seadustada võimalus arstitõendi välja andnud arsti ülekuulamiseks
Omaette probleemiks on kujunenud süüdistatavate väited, justkui nad ei saaks kohtuistungil
osaleda terviseprobleemide tõttu, tervisetõendeid aga väljastatakse kohati küllalt kergekäeliselt ja
mõnikord patsienti nägematagi. Seadusemuudatusega sätestatakse sõnaselgelt, et
tervishoiutöötajal ei ole õigust ütluste andmisest keelduda, kui ütlused puudutavad sellise isiku
tervist, kes väidab, et tema vilets tervislik seisund on mõjuvaks põhjuseks kohtusse mitte ilmuda.
Muudatusega tekib kohtul võimalus kontrollida ja täpsustada tervisetõendites sisalduvaid
andmeid ja tõendi väljastaja peab võtma isikliku vastutuse tõendi õigsuse eest.
2.2.4. Mahukad ja muidu probleemsed tsiviilhagid takistavad kriminaalasjade efektiivset
menetlemist
Selleks, et tagada kannatanute õiguste parem kaitse, näeb Eesti kriminaalmenetluse korraldus
kannatanutele ette võimaluse esitada kriminaalasjaga üheaegseks läbivaatamiseks ka tsiviilhagi,
mille alus süüdistusega suures määras kattub ja mille esemeks on kuriteoga kahjustada saanud
hüveolukorra taastamine. Ehkki tavapäraselt nõutakse sellistes hagides kuriteoga tekitatud kahju
hüvitamist, võib tsiviilhagis ka kriminaalmenetluses põhimõtteliselt esitada kõiki nõudeid, mida
tsiviilhagis tsiviilkohtumenetluseski tohiks. Seetõttu on kriminaalasjades aeg-ajalt esitatud ka
selliseid tsiviilhagisid, mis mahukuselt ja keerukuselt oluliselt ületavad lahendatava kriminaalasja
ning muutuvad seetõttu takistuseks kriminaalasja kiirel ja efektiivsel lahendamisel. Selle
tulemusena lükkub süüküsimuse lahendamine kaugele tulevikku ning süüdimõistmise korral
mõistetud karistuse mõjukus väheneb.
Sama probleemi teiseks ilminguks võib pidada ebarealistlike haginõuete esitamist, mille
tulemusel ei ole kriminaalasja võimalik lahendada lühimenetluses, kuna hagi osalise rahuldamata
jätmise asemel tagastavad kohtud sageli kriminaalasja prokuratuurile üldmenetluses arutamiseks.
Eraldi probleem on kannatanud, kes küll oma varalise seisundi poolest riigi õigusabile võiksid
kvalifitseeruda (või ka siis mitte), kuid kes õigusabi ei otsi ja kelle õigused jäävad seetõttu
kriminaalmenetluses kaitseta. Kehtiv seadus ei võimalda menetlejal määrata ega taotleda riigi
õigusabi sellisele kannatanule, kellest on näha, et ilma kvalifitseeritud esindajata pole kannatanu
oma õigusi ja huvisid suuteline maksma panema.
Lahendus: luua lisavõimalused menetlejale tsiviilhagi kriminaalmenetluses läbi vaatamata
jätmiseks
Töögrupi eelistatud lahendus probleemiga tegelemiseks praegu on avardada menetleja võimalusi
tsiviilhagi läbi vaatamata jätmiseks. Eelkõige peaks selline võimalus olema lühimenetluses, kuid
ka üldkorras lahendatava kriminaalasja puhul peaks kriminaalasja lahendamine olema esmase
tähtsusega ning kui tsiviilhagi hakkab kriminaalasja otstarbekat ja kiiret lahendamist takistama,
tuleks see jätta lahendamiseks tsiviilkohtumenetluse korras.
Lahendus 2: laiendada kannatanutele riigi õigusabi andmise aluseid
Muudetakse riigi õigusabi seadust ja kriminaalmenetluse seadustikku selliselt, et riigi õigusabi
saaks määrata ka sellisele kannatanule, kes ise oma huvide eest seista ei suuda, ehkki talle
7
eestkostjat määratud ei ole. Lahendus võib tuua mõningat lisakulu riigile, kuid see-eest paraneks
kannatanute õiguste kaitse kriminaalmenetluses ja tsiviilhagiavalduste kvaliteet.
2.2.5. Kriminaalasjades esitatakse ebamõistlikult palju kumulatiivseid tõendeid
Justiitsministeeriumi analüüsis ja Harju Maakohtu järelevalvearuandes nenditakse, et
kriminaalasjade üldmenetluses toimub sageli ületõendamine: sama asjaolu tõendamiseks
esitatakse kohtule selge põhjuseta suur hulk erinevaid tõendeid, millega koormatakse menetlust
nii tõendite esitamise ajal kui tehakse ka kohtule lisatööd tõendite hindamise ajal. Selle peamine
põhjus on asjaolu, et pooled ei saa olla kindlad, et kohus juba vastuvõetud tõendit hiljem otsuse
tegemisel lubamatuks ei tunnista. Kahetsusväärselt on kehtiva seaduse § 3051 lõige 3 muutunud
nn ventiilsättest reeglipäraseks mugavuslahenduseks: kohtunikud hoiduvad tõendite lubatavust
hindamast enne kohtuotsuse tegemist, võtavad kõik tõendid vastu ja uurivad neid, kuid võivad
hiljem siiski ka lubamatuks tunnistada ja tõendite hulgast välja arvata. Lisaks ületõendamisele
toob selline praktika kaasa veel olukorra, kus kohtu siseveendumust hakkavad kujundama need
tõendid, mis on õiguslikult lubamatud ja millele kohus tegelikult üldse tugineda ei tohiks.
Lahendus: tõendite lubatavuse hindamise küsimuse toomine eelmenetluse faasi
Muudatusega kohustatakse pooli võimalikud vaidlused tõendi lubatavuses tõstatama võimalikult
eelmenetluses ning kohtule pannakse kohustus need vaidlused eelmenetluses ka lahendada. Vaid
juhul, kui tõendi lubatavuse küsimust ei olnud mingil põhjusel võimalik eelmenetluses tõstatada,
on põhjendatud selle küsimuse tõstatamine hiljem, kohtuliku arutamise ajal. Kui kohus otsustabki
tõendi lubamatuks tunnistada, tuleb tõendi kaotanud poolele anda võimalus esitada sama asjaolu
kohta muid tõendeid. Selline kord aitab tagada, et pooled ei hakkaks kohtumenetlust igaks juhuks
koormama kumulatiivsete tõenditega. Nii säästetakse menetlusressurssi ja kasutatakse
kohtumenetluse aega otstarbekamalt.
Lahendus 2: piirata oluliselt kohtu võimalust juba vastu võetud tõendeid hiljem siiski
lubamatuks tunnistada
Muudatusega piiratakse võimalust kohtuotsuse tegemisel tunnistada lubamatuks mõni tõend, mis
kohtulikul arutamisel on vastu võetud. Kuivõrd kõik lubatavuse vaidlused peaks ära pidama
eelmenetluses ja juhul, kui see mingil põhjusel ei ole võimalik, siis hiljemalt kohtuliku arutamise
ajal, saab olukord, kus kohus otsust tehes esimest korda põrkub tõendi võimaliku lubamatusega,
olla väga erandlik. Seetõttu nähakse ette, et kohus võib niimoodi otsuse tegemisel lubamatuks
tunnistada üksnes selliseid süüstavaid tõendeid, mis on saadud süüdistatava põhiõiguste raske
rikkumise tulemusel. See on kaitseventiiliks, mis aitab maandada ohtu, et kaitsja viletsa töö
tulemusena mõistetakse inimene süüdi ebaseaduslike tõendite alusel. Prokurörilt kui riigi
esindajalt eeldab seadusandja piisavat tähelepanelikkust, et kaitsja tõendi lubatavust puudutav
võimalik vaidlus saaks üles tõstetud juba varem.
Väärlahendi vältimiseks võib olla hädavajalik vastu võtta ka selline tõend, mis küll on kogutud
olulise menetlusrikkumisega, kuid näitab selgelt, et süüdistatav ei ole kuritegu toime pannud.
Tõendi kohtukõlbmatuks tunnistamine on eelkõige heidutusmeede, vältimaks raskeid ja tahtlikke
menetlusõiguse rikkumisi prokuratuuri ja uurimisasutuste poolt. Kohtunikele tähendab see
seadusemuudatus, et nad peavad tõendite lubatavust hindama enne, kui nad tõendi vastu võtavad.
Seda praegu sageli ei tehta ja kohus võtab vastu ka tõendeid, mis hiljem osutuvad lubamatuks ja
mille sisuga kohus poleks üldse tohtinud kokku puutuda.
2.2.6. Asjad, kus vaidlust tõendite üle ei ole, tulevad üldmenetlusse
8
Üldmenetlus on kõige keerulisem ja kulukam kriminaalmenetluse liik, mille põhiline ülesanne on
tagada süüdistatava põhiõigused ja minimeerida võimalus, et kriminaalasjas tehakse väärlahend.
Selliste kriminaalasjade jaoks, kus tõendite üle vaidlust pole, on menetluskorras ette nähtud
lühimenetlus. Lühimenetluste osakaal on aga pidevalt vähenenud. Üheks põhjuseks on tihti
menetlusega seotud ebakindlus prokuratuuri jaoks – süüdistatavad kasutavad lühimenetlusest
taganemise võimalust sageli ära selleks, et pääseda tähtaegade möödumise tõttu vahi alt. Lisaks
puudub prokuratuuril õigus süüdimõistva otsuse peale edasi kaevata. See tähendab, et
prokuratuur ei saa kaevata ka sellise lühimenetluses tehtud otsuse peale, kus kohus küll isiku
süüdi tunnistab, kuid süüdistuses märgitust väiksemas mahus, või mõistab talle ebaseaduslikult
kerge karistuse või kvalifitseerib tema teo ümber kergema sätte järgi. Seesuguseid
mugavuslahendeid on tehtud kõikides maakohtutes ning seetõttu on prokuratuur lühimenetluse
kohaldamisel väga ettevaatlik. See omakorda toob kaasa selliste asjade lahendamise
üldmenetluses, kus tegelikult tõendatuse üle vaidlust ei ole.
Lahendus: korrastada lühimenetluse kord ja anda prokuratuurile piiratud kaebeõigus ka
süüdimõistva otsuse peale
Lühimenetluse korrastamiseks tehakse seaduses järgmised põhilised muudatused. Kõigepealt
nähakse ette, et prokuratuur saab lühimenetluses asja lahendamise saavutamiseks jätta
analoogselt kokkuleppemenetlusega läbi vaatamata tsiviilhagi, mis on olulises ulatuses
põhjendamatu või lubamatu või takistaks asja kiiret lahendamist.
Seejärel tühistatakse süüdistatava õigus nõuda enda ristküsitlemist lühimenetluse istungil. Kui
süüdistatav leiab, et ta soovib kohtus ütlusi anda, saab asja lahendada üldmenetluses.
Süüdistatava viimase sõna õigust see ei piira.
Lühimenetlusest loobumise võimalus tuuakse ettepoole – edaspidi peab süüdistatav kohtuliku
uurimise alguseks olema lõplikult otsustanud, kas ta soovib asja läbivaatamist lühimenetluses või
mitte. Kui süüdistatav lühimenetlusest loobub, ei liigu menetlus enam prokuratuuri, vaid
prokuratuurile tagastatakse üksnes kriminaaltoimik. Kriminaalasi ise jääb kohtu menetlusse ja
süüdistusakt liigub lihtsalt uuele kohtunikule, kes hakkab asja lahendama üldmenetluses,
kusjuures kohus võib otsustada, et süüdistatavale määratud tõkendit menetlusliigi vahetuse ajaks
ei muudeta.
Lõpuks antakse prokuratuurile võimalus kaevata lühimenetluses tehtud süüdimõistvate
kohtuotsuste peale, kui need on vastuolus seadusega. Need muudatused parandavad lüngad
lühimenetluse korras ja muudavad lühimenetluse prokuratuuri jaoks atraktiivsemaks, mille
tulemusena väheneb eeldatavasti nende kriminaalasjade hulk, mida lahendatakse üldmenetluses.
2.2.7. Üldmenetluse kohtuistungi kord ja tõendite vastuvõtmise tingimused ei ole piisavalt
paindlikud ja põhjustavad menetlusressursi raiskamist
Kehtiv üldmenetluse kohtuistungi kord sisaldab detaile, mis põhjustavad menetlusressursi
ebaotstarbekat kasutamist. Nii näiteks põhjustab vaidlusi KrMSi § 288 sõnastus, mis küsitluse
järjekorda reguleerib nii, nagu kohtus oleks vaid üks prokurör ja üks süüdistatav; KrMSi § 288
lõige 9, kus vaieldakse kohati tõsimeeli selle üle, kas tunnistajale tohib ristküsitluse käigus
näidata ka mõnda juba vastuvõetud tõendit; KrMSi § 289, mis näeb ette, et kohus peab
otsustama, kas kohtueelses menetluses antud ütlusi saab nende vastuolu tõttu avaldada, ehkki
kohtule need ütlused teada ei ole; KrMSi § 296, mida osad juristid tõlgendavad selliselt, et kui ka
tugineda soovitakse viiesajalehelise lepingu ainsale punktile, tuleb igaks juhuks siiski seinale
projitseerida kogu lepingu tekst. Ja lõpuks, kuna seadus ei näe ette võimalust esitada kohtule
kokkuvõtlikke kirjalikke seisukohti, aga kohtud ootavad pooltelt kriminaalasja täielikku faktilist
9
ja õiguslikku analüüsi, veedavad pooled päevi kohtusaalis, kuulates üksteist monotoonse häälega
ette lugemas mitmesajaleheküljelisi tekste, mida nad kohtukõnedeks nimetavad. Ehkki enamik
kirjeldatud probleemidest on tegelikult taandatavad seaduse tõlgendajate valikutele, tekitavad
seesugused väärtõlgendused piisavalt palju frustratsiooni ja lisakulu, et neid peaks seadusega
korrigeerima.
Lahendus: üldmenetluse korra täpsustamine ja täiendamine
Võistleva menetluse tunnusjooned on paindlikkus ja kokkuleppimise võimalused. Sellest
lähtuvad ka seadusemuudatused, mis enamasti annavad paindlikkust juurde ning võimaldavad
kohtumenetluse pooltel protsessikorra optimeerimise nimel kokkuleppeid teha. Kus aga praktikas
on ületamatuks takistuseks osutunud mingid kehtiva sõnastuse irdtõlgendused, tehakse
seadusesse täpsustused, mis peaksid õige suuna taas kätte näitama. Harju Maakohtu
järelevalvearuandes peeti oluliseks ka kohtule võimaluse andmist selleks, et konkreetsemalt
sekkuda kirjalike tõendite ja teabekandjate avaldamisse ja vältida seal poolte ebaotstarbekast
tegevusest tingitud aja- ja ressursikulu. Muudatus annab kohtule võimaluse nii teabekandjate
avaldamist kui ka kohtuvaidluste pidamist senisest otstarbekamalt korraldada.
2.2.8. Põhjendustega määruste koostamise peale kulutatakse tarbetult aega
Kehtiv menetlusseadustik näeb ette, et üldjuhul on määrus eraldi dokumendina vormistatud ja
sisaldab kohtu kirjalikke põhjendusi. Vaid üksikutel puhkudel teeb seadus erandi ja lubab
määruse vormistada pealdisena esitatud taotlusel. Tihti ei ole aga määrused määruskaebuse
korras vaidlustatavad; taotlused aga sisaldavad sageli kõiki põhjendusi, millele kohuski sooviks
tugineda, kohus tegeleb seega taotluse ümberjutustuse koostamisega. Selline tegevus kulutab
kohtu väärtusliku ressurssi, pakkumata menetlusele lisandväärtust.
Lahendus: laiendada kirjalike põhjendusteta määrusega menetluslike otsuste tegemise
võimalusi
Eelnõuga lubatakse pea kõikide kohtumääruste tegemist pealdisena taotlusel ning eraldi
dokumendina määruse vormistamise kohustus säilib üksnes seal, kus seadus sellise määruse
vormistamise ette näeb. Seesugune kord võimaldab tulevikus ka senisest avaramalt kasutada
infotehnoloogia võimalusi, kus nii taotlus kui ka selle põhjal koostatud määrus ei pruugi esineda
menetlusdokumendina, vaid esineb andmehulgana. Laiendatakse ka võimalusi koostada määrus
kirjalike põhjendusteta, kui selle määruse peale määruskaebust esitada ei ole võimalik. Selline
lahendus ei kohusta kohut pealdismäärusi tegema ega kirjalike põhjenduste koostamisest
loobuma, kuid annab kohtule võimaluse ressurssi säästa ja hoiduda tarbetute pikkade tekstide
tootmisest.
2.2.9. Vahekaebused viivitavad põhiasja lahendamist ning raiskavad kohtu ja prokuratuuri
ressurssi
Kehtiv seadustik näeb ette võimaluse vaidlustada menetlustoiminguks loa andmise kriminaalasja
lõpplahendist eraldi. Samuti on võimalus määruskaebuse korras vaidlustada jälitustoiminguga
kogutud tõendite tutvustamist või tutvustamata jätmist ning needki vaidlused kulgevad
paralleelselt ülejäänud kriminaalasjaga, takistades kohati põhiasja menetlust. Seadus näeb ka ette
küllaltki triviaalsete vaheküsimuste vaidlustamise võimaluse kolmes kohtuastmes, mis aga
selgesti nende küsimuste võrdlemisi vähest tähtsust arvestades ei ole põhjendatud. Lisaks röövib
ressurssi ka uurimiskaebuste lahendamine.
Lahendus: määruskaebeõiguse piiramine
10
Eelnõuga korraldatakse ümber kriminaalmenetluse seadustiku määruskaebuste loogika: kui seni
olid otsesõnu loetletud need määrused, mille peale kaebust esitada ei saa ja eelduseks
kohtumääruste vaidlustamise võimalus, siis eelnõuga märgitakse konkreetselt need määrused, mis
on määruskaebuse korras vaidlustatavad, ning ülejäänud määrused jäävad kontrollimiseks koos
kriminaalasjas tehtud lõpplahendiga. Mitmel puhul sätestatakse samuti, et määruskaebuse saab
esitada vaid järgmisse kohtuastmesse, mitte aga kuni Riigikohtuni välja. Ringkonnakohtu
menetluses laiendatakse nende määruste ringi, mille peale esitatud kaebusi saab ringkonnakohtus
lahendada kohtunik ainuisikuliselt. Jälitustoiminguks või läbiotsimiseks loa andmise määruse
eraldi vaidlustamise võimalus kaob – väite, et luba anti ekslikult või tõendi kogumisel rikuti
seadust, saab esitada kriminaalasja kohtumenetluse käigus. Menetlusvälised isikud saavad aga
oma õigusi kaitsta süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduses sätestatud korras.
Muudatus aitab vältida määruskaebusega menetluse venitamist ja otstarbekamalt kasutada
kohtute ressurssi. Samuti välditakse menetluses ebasoovitavaid olukordi, kus sama sisuga
küsimust samas kriminaalasjas lahendab mitu eraldi kohtunikku, kes võivad jõuda vastukäivatele
järeldustele.
Lahendus 2: uurimiskaebuste piiramine
Uurimiskaebemenetlus toodi Eesti kriminaalmenetlusse siis, kui veel ei kehtinud
süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus. Uurimiskaebuse esitamisega on võimalik
vaidlustada nii kohtueelse menetluse toiminguid kui ka kohtueelse menetluse toimetaja
määruseid ning seda isegi siis, kui tegelikult on määruse toime möödunud ja toiming tehtud.
Uurimiskaebemenetlust muudetakse selliselt, et uurimiskaebuse korras saab edaspidi nõuda vaid
kestva õiguste rikkumise lõpetamist, st esitada kiireloomuline nõue näiteks suhtluspiirangute
vaidlustamiseks või läbiotsimisel ära võetud asjade tagasi saamiseks, mitte aga lihtsalt nõuet
rikkumise tunnistamiseks. Sellised kaebused tuleb edaspidi esitada SKHSis sätestatud korras.
2.2.10. Kohtuistungite pidamisel eelmenetluses ja määruskaebemenetluses puudub kohtul
paindlikkus
Kehtiv seadus näeb ette kohustuslikus korras kohtu eelistungi pidamise kõikides üldkorras
kohtusse saadetud kriminaalasjades. Eelistungi korraldamine tähendab aga seda, et pooltega tuleb
leida kõikide jaoks sobiv aeg ning eriti nendes asjades, kus süüdistatavaid ja kannatanuid on
palju, võib eelistungiks sobiva aja leidmine olla tõsine katsumus. Sealjuures ei ole eelistungi
pidamine sageli eelmenetluse ülesannete täitmiseks tingimata vajalik ning maakohus saaks
eelmenetluse ülesanded hõlpsamini täita pooltega kirjalikult seisukohti vahetades. Teisalt jälle on
ringkonnakohtu määruskaebemenetluses kohtule ette kirjutatud, et teatud juhul tuleb asi
lahendada kirjalikus menetluses, st seadus istungi pidamise võimalust üldse ei jäta.
Lahendus: anda kohtule istungi korraldamisel võimalus konkreetse asja vajadusi arvestada
Eelnõuga muudetakse üldmenetluses kohtuliku eelmenetluse korda ning neis kohtuasjades, kus
kohus eelmenetluses ei lahenda tõkendi küsimust ega küsimust menetluse lõpetamisest, antakse
kohtule võimalus vajaduse põhjal otsustada, kas eelmenetluses pidada eelistung, mitu eelistungit
või kas üldse eelistungit pidada. Samuti antakse ringkonnakohtule võimalus vajaduse korral
kõikide määruskaebuste arutamiseks kohtuistung korraldada, kaotades samas kohustuse istung
pidada siis, kui ei kohus ega menetlusosalised istungi pidamist vajalikuks ei pea. Sellega
säästetakse kohtu aega ja lõpetatakse kohatine totter olukord, kus ringkonnakohus peab istungit
tühjas kohtusaalis. Menetlusressursi otstarbekama kasutamise tulemusel vabaneb nii kohtu kui ka
menetlusosaliste ressurss muudeks tegevusteks.
3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
11
Paragrahviga 1 muudetakse kriminaalmenetluse seadustikku
Paragrahvi 1 punkt 1. Muudatus on seotud KrMSi § 385 kehtetuks tunnistamise ja
määruskaebuste loogika ümberkujundamisega. Määrus tõlgi kaasamiseks ja tõlke saamiseks on
vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt. Eelnõuga piiratakse vaidlustamist üksnes ühe
kohtuastmega, kuna tõlgi kaasamise küsimusele saab tugineda ka apellatsioonis. Samas, kuna
selle küsimuse lahendamine hakkab mõjutama kogu edasist protsessi, on otstarbekas vaidlus
lahendada menetluse võimalikult varases staadiumis. Muudatuse eesmärk on menetlusressursi
otstarbekam kasutamine.
Punkt 2. Muudatus on seotud KrMSi § 385 kehtetuks tunnistamise ja määruskaebuste loogika
ümberkujundamisega. Kohtuistungi avalikkust piirav määrus kehtiva seaduse kohaselt
vaidlustatav ei ole, kuid kuna kohtuistungi avalikkus on üks õiglase kohtumenetluse peamisi
garantiisid, on otstarbekas vaidlused kohtuistungi avalikkuse üle pidada enne, kui kohtuasja juba
pikemat aega on kinnisel istungil arutatud ja asjas tehtud lahend siis apellatsioonikohtus
menetlusõiguse olulise rikkumise tõttu tühistada tuleb. Eelnõuga piiratakse vaidlustamist üksnes
ühe kohtuastmega, kuna kohtuistungi kinniseks kuulutamise küsimusele saab tugineda ka
apellatsioonis. Muudatuse eesmärk on menetlusressursi otstarbekam kasutamine ja samas
kohtupidamise avalikkuse ja läbipaistvuse parem kaitse. Lisaks jäetakse sätte tekstist välja sõna
„põhistatud“ seetõttu, et määruse vormistusnõuded tulenevad eelnõukohasest §-st 145.
Punkt 3. Kehtivas seaduses on mõistetamatult jäänud kinnisele kohtuistungile lubatud isikute
ringist välja prokuratuuri ametnikud, kelle juuresviibimine võib olla prokuratuuri efektiivseks
tööks möödapääsmatult vajalik. Küsimus on mõnel korral tekkinud ja kohtute reaktsioonid
prokuratuuri ametnike juuresviibimisele on olnud erinevad. Samas on seaduses kinnisele istungile
lubatud uurimisasutuse ametnikud, kelle viibimine kohtuistungil on pigem erandlik, kui nad ei
osale tõendiallikana. Seadust muudetakse, et ka prokuratuuri ametnikud (nt konsultandid või
tehnikud, kes prokuröri abistavad) saaksid legaalselt viibida kinnisel kohtuistungil.
Punkt 4. Sätte tekstist jäetakse välja sõna „põhistatud“ seetõttu, et määruse vormistusnõuded
tulenevad eelnõukohasest §-st 145.
Punkt 5. Muudatus on seotud KrMSi § 385 kehtetuks tunnistamise ja määruskaebuste loogika
ümberkujundamisega. Menetlusosalise väljendusvabadust piirav määrus on vaidlustatav ka
kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 6. Ehkki kohtuistungite pidamine või istungitel osalemise lubamine videosilla vahendusel
on viimasel paaril aastal muutunud tavapäraseks, oli see seni seaduses selgelt reguleerimata.
Lisatav § 141 on üldine kord kohtuistungi videosilla vahendusel pidamise kohta. Kohtuistungi
pidamine video vahendusel hõlmab kahte olukorda: esiteks sellist juhtumit, kus mõni
menetlusosaline osaleb muidu füüsiliselt kohtusaalis peetaval istungil videosilla vahendusel;
teiseks olukorda, kus kohtunik ise ei viibi füüsiliselt kohtusaalis. Tinglikult on võimalik ka
mõlema variandi täielik kombinatsioon, kus ei kohtunik, sekretär ega pooled ei viibi füüsiliselt
kohtusaalis ja peavad kohtuistungit virtuaalruumis. Sätte eesmärk on ühelt poolt võimaldada
menetlusressurssi otstarbekamalt kasutada, teisalt ka vältida menetluse pahatahtlikku venitamist
seal, kus videosilla kasutamine aitaks füüsilise kokkusaamise võimatuse probleemist üle saada.
Lõige 1 annab üldreegli, et kõikides kohtuastmetes võib kõiki kohtuistungeid pidada video
vahendusel, kuid täidetud peavad olema kaks tingimust. Esmalt peab selline video vahendusel
kohtupidamine olema avalikes huvides, teiseks aga on eriti vaja tähele panna, et tagatud oleks
süüdistatava kaitseõigus.
12
Avalike huvide puhul tuleb lisaks huvile menetluse toimumise ja säästliku ressursikasutuse vastu
meeles pidada ka kohtumenetluse tseremoniaalset ja kasvatuslikku aspekti, mis võib
videokohtuistungi puhul kannatada saada. Isikud, kes osalevad kohtuistungitel üle videosilla, ei
pruugi kohtumenetluse tõsidust piisavalt mõista. Samuti võib kohtul endal tekkida kahtlusi või
raskusi näiteks tunnistaja ütluste usaldusväärsuse hindamisel. Lisaks võib video vahendusel
kohtumenetlust häirida videoülekande kehv kvaliteet. Need kõik on igati head põhjused, miks
kohtuistung siiski pidada füüsiliselt kohtusaali kogunedes. Kohtupidamine ei pea olema
süüdistatava jaoks mugav, kui see mugavus halvendaks kohtu hinnangul sisuliselt kohtupidamise
kvaliteeti.
Lisaks tuleb silmas pidada kaitseõiguse tagamise vajadust. Videokohtupidamise puhul võib olla
probleemiks näiteks see, et kaitsjal ja süüdistataval puudub turvaline kanal üksteisega istungi
jooksul suhtlemiseks. Samuti võib kannatada ristküsitluse kvaliteet, kui küsitletav isik ei viibi
küsitlejaga samas ruumis. Ka videoühenduse halb tehniline kvaliteet võib olla põhjuseks, miks
lugeda, et kaitseõigus ei ole piisavalt tagatud ja video vahendusel ei peaks kohtuistungit pidama.
Samas on süüdistataval õigus kaitseõiguse erinevate aspektide kasutamisest loobuda ning
olukorras, kus süüdistatav on teinud teadliku omakasulise valiku video vahendusel kohtuistungi
pidamise kasuks, võib ja peakski kohus tema valikut austama ning võimaldama tal iseäranis
lihtmenetluste või eeluurimisasjade kohtuistungitel osaleda video vahendusel.
Otsustades, kas kohtuistung peaks toimuma kohtusaalis füüsilise koosviibimise vormis või video
vahendusel, tuleb kohtul iga kord kaaluda nii olemasolevaid tehnilisi vahendeid ja nende
võimalusi kui ka seda, kas istungi pidamiseks video vahendusel oli avalikest huvidest lähtuv
põhjus.
Lõige 2 selgitab, mida video vahendusel kohtuistungi pidamise all silmas peetakse. Seadus ei
nõua, et videoühenduse loomiseks kasutataks mingit konkreetset (riigi hallatavat) platvormi, vaid
seab üldised tingimused kohtuistungi pidamisel vajalikule andmeedastusele. Samuti ei ole eraldi
reguleeritud, kus peaksid video vahendusel istungi pidamisel isikud viibima. Menetluse
seisukohast võib olla otstarbekas kuulata tunnistajat video vahendusel üle kõrvalasuvast
kohtusaalist, võib olla tehnilistel põhjustel vajalik kasutada tasuta videokonverentsitarkvara ja
üldotstarbelisi multimeediaseadmeid (nt süüdistatav osaleb kokkuleppemenetluse istungil oma
telefoni abil ja Google Meet rakendust kasutades).
Lõige 3 annab kohtule õiguse kohustada kohtuistungil osalevat isikut video vahendusel
kohtuistungil osalema. See on vajalik eelkõige juhtumitel, kus isiku eemalviibimise tõttu
tähendaks füüsiline kohtusse tulek suuri kulutusi või ajakadu. Kohtuistungil osalev isik tähendab
kõiki isikuid, keda kohus saab kohtuistungile kohale nõuda – kohtumenetluse pooli, nende
esindajaid ja ka tunnistajaid ning eksperte. Süüdistatava kohta on erisätteks sama paragrahvi lõige
4. Olukorras, kus üle riigi asuvad kohtumajad või riiklikud justiitspunktid, ei saa isikute video
vahendusel kohtumenetluses osalemise kohustust pidada ka ebaproportsionaalselt koormavaks.
Kohus isikut temal puuduvat tehnikavahendit omal kulul hankima ilmselt kohustada ei saa.
Selleks, et isikut kohtuistungil video vahendusel osalema kohustada, peavad olema täidetud
lõikes 1 sätestatud tingimused (avalikes huvides ja kaitseõigus on tagatud). Lisaks tuleb isikut
video vahendusel kohtuistungil osalema kohustades tuvastada, et isiku video vahendusel
osalemiseks kohustamine võimaldaks vältida viivitust kohtuistungil. Viivituse vältimise vajadus
on kahtlemata ka avalikes huvides, kuid olgu veelkord korratud, et üksnes viivituse vältimise
vajadus ei pruugi olla piisavalt ülekaalukas avalik huvi.
Lõige 4 asendab kehtiva KrMSi § 269 lõike 2 punkti 4, mis räägib justkui üldmenetluses
kohtulikust arutamisest ilma süüdistatava osavõtuta, kuid annab samas ka kohtule võimaluse
13
kohustada süüdistatavat kohtuistungil video vahendusel osalema. Kehtiva seaduse sõnastus on
eksitav - süüdistatava osalemine istungil videosilla vahendusel ei ole sama, kui süüdistatava
osavõtuta kohtulik arutamine, mistõttu KrMSi § 269 lõike 2 punkt 4 praeguses sõnastuses
tunnistatakse kehtetuks. Selleks et süüdistatavat üldmenetluse istungil osalema saaks kohustada,
tuleb kohtul hoolikalt hinnata, kas see on avalikes huvides vajalik ning kas kaitseõigus selle
tagajärjel ülemäära kannatada ei saa. Lisaks on lõike 4 kohaselt vaja tuvastada veel kaks
lisatingimust:
1) süüdistataval peab olema võimalus videoseadmeid kasutada (ja selle tingimuse täitmiseks võib
ka kohus omalt poolt kaasa aidata);
2) süüdistatava menetluslike õiguste piiramine peab olema põhjendatud sellega, et süüdistatava
isikliku kohaloleku nõudmine tooks suure tõenäosusega kaasa mõistliku menetlusaja möödumise.
Teisisõnu, süüdistatava video vahendusel kohtuistungil osalemise nõudmine ei saa olla kohtu
jaoks mugavusvalik, vaid pigem viimane abinõu.
Lõige 5 peab silmas eelkõige sellist olukorda, kus kohtunik või mõni kohtukoosseisu liige ei viibi
istungi ajal füüsiliselt kohtusaalis. Selline olukord ei tohi tingida kohtumenetluse avalikkuse
lõppemist ega tohi ka viia selleni, et isikud, kellel puudub võimalus kohtuga video vahendusel
suhelda, ei saagi kohtuga suhelda. Kohtumenetlus peab olema kättesaadav ka neile inimestele,
kellele ei ole internetiühendus ega videotehnika kättesaadav. Teisisõnu, üldjuhul peaks isegi siis,
kui kohus mingil põhjusel otsustab istungit pidada füüsiliselt kohtusaali tulemata, olema nii
menetlusosalistel kui ka muudel kohtusse kutsutud isikutel võimalik tavapäraselt ilmuda
kohtusaali ja istungist osa võtta nagu tavaliselt.
Lõike 5 kohaselt tuleb kohtumajas teha võimalikuks kohtupidamises osaleda nii neile, kes on
kohtusse kutsutud kui ka pealtvaatajatele. Justiitsministeerium on analüüsinud ka võimalusi
kohtuistungite voogedastamise teel kättesaadavaks tegemiseks, kuid paljuski seetõttu, et
voogedastuse puhul ei ole kohtul võimalik kontrollida, kes kohtuistungit jälgib või kas ja kuidas
seda talletatakse, ei ole voogedastus enamasti sobiv valik. Seetõttu ongi eelnõus ette nähtud, et ka
istungi pidamisel video vahendusel tuleb tagada avalikkuse juurdepääs kohtuistungile sarnaselt
selle olukorraga, mis oleks siis, kui istungit peaks kohtus kohtusaalis. See tähendab, et
kohtumajades peab olema koht, kus pealtvaatajad saaksid näiteks suure teleri abil
internetikeskkonnas toimuvat kohtuistungit jälgida. Kohtusaalides on videokonverentsiseadmed
ja suured telerid juba praegu olemas. Seadus ei keela kohtul kohtuistungi voogedastamist ja
kohus võib lubada ka otseülekandeid kohtuistungist.
Eraldi klausel on kinnipeetavate kohtumenetluse poolte kohta: kuna Eesti vanglates on
videokonverentsiseadmed olemas ja tehniliselt võimalik kohtuistungit jälgida, saab
kinnipeetavale kohtuistungi jälgimise ja sellel osalemise võimaluse tagada ka kinnipidamiskohas,
ilma et isikut tuleks tingimata kohtumajja toimetada. Siinjuures tuleb loomulikult silmas pidada
lõigete 1, 3 ja 4 lisatingimusi, mis võivad anda süüdistatavale aluse nõuda nii seda, et kohus oleks
kohtusaalis, kui ka seda, et süüdistatavat ennast istungi ajaks samasse kohtusaali toimetataks.
Lõige 6 reguleerib korra tagamise spetsiifilisi küsimusi video vahendusel kohtuistungi pidamisel.
Kohtuistungi korra rikkumine võib aset leida ka video vahendusel, näiteks võib keegi oma
kaamerast kohtule midagi sündsusetut näidata või lihtsalt müra tekitada ja sellega istungit häirida.
Niisamamoodi nagu video vahendusel on lihtne korda rikkuda, on aga ka korrarikkumise
tõkestamiseks võimalik vajalikud meetmed kergesti kasutusele võtta. Korrarikkuja
eemaldamiseks on võimalik lihtsalt ühendus katkestada – kas siis videopildi edastamine, heli
edastamine või mõlemad. Kuivõrd videoühenduse katkestamine on samasuguse toimega nagu
14
kohtuistungilt eemaldamine, siis on lõikes 6 ka sätestatud, et kohtu poolt sellise meetme
tarvitamisel on korrarikkuja saalist eemaldamisega võrdväärsed õiguslikud tagajärjed. Lõige 6 ei
piira kuidagi kohtu volitusi muid asjakohaseid meetmeid tarvitada, näiteks korrarikkujast tema
institutsiooni (advokatuur või prokuratuur) teavitada või korrarikkujat trahvida.
Punkt 7. Paragrahvi 15 pealkirja täpsustatakse, et viia see kooskõlla paragrahvi sisuga.
Paragrahvi tekst reguleerib konkreetselt tõendite uurimise ja tõenditele tuginemise küsimusi,
mitte aga kohtuliku arutamise vahetust üldiselt.
Punkt 8. Seadusemuudatuse eesmärk on vältida olukorda, kus kohtumenetluse pooled oma
taotluste ja vastuväidete esitamisega hooletusest või tahtlikult viivitavad ja sellega põhjustavad
olukorra, kus kohtuotsus tuleb hiljem menetlusõiguse olulise rikkumise tõttu tühistada.
Muudatuse eeskujuks on TsMSi § 333, mis analoogselt lisatavate sätetega sätestab, et kõik
vastuväited ja taotlused tuleb esitada kohtule esimesel võimalusel ning põhjendamatult oma
vastuväite või taotlusega viivitades pool kaotab õiguse seda esitada. See sunnib kohtumenetluse
pooli suuremale tähelepanelikkusele ja annab maakohtule võimaluse menetlusvead parandada
võimalikult kohe, kui need tekivad. Samuti välditakse muudatusega menetluse venitamist mitmes
kohtuastmes, kuna maakohtus rikkumistele tähelepanu pööramata jätmisega üksiti ka loobutakse
sellele rikkumisele tuginemisest. Vastuväite esitamise tähtsus tuleneb asjaolust, et võistlevas
menetluses on kohtumenetluse poolel õigus oma menetlusõiguste teostamise üle ise otsustada.
Jättes vastuväite esitamata, näitab pool oma nõustumist kohtu või vastaspoole tegevusega, mida
ta võib oma seisukohast kasulikuks pidada.
Lõige 1 on praegune KrMSi § 151 tekst. Seda ei muudeta.
Lõige 2 kohustab pooli oma taotlusi ja vastuväiteid kohtule esitama esimesel võimalusel. Kehtiv
KrMS vastuväite legaaldefinitsiooni ei anna ja vastuväide ongi selline kohtule suunatud avaldus,
mille sisuks on kohtuistungil toimuva suhtes rahulolematuse väljendus ja võib, aga ei pruugi olla
palve kohtule seda olukorda parandada. See on jätkuvalt üldkeeleline mõiste, mida seadustikus
eraldi ei defineerita ja taotluste kõrval vastuväidete eraldi äramärkimine on vajalik selleks, et
oleks ühemõtteliselt selge, et apellatsioonis probleemi püstitamise õiguse säilitamiseks piisab
sellest, kui pool kohtule oma seisukohta avaldades teatab, et on kohtu pakutava või vastaspoole
taotletava tegevuskäigu vastu. Vastuväite või taotluse esitamise esimeseks võimaluseks on
taotlusele või vastuväitele alust andnud asjaolude teadasaamise järel esimene võimalus kohtu
poole pöörduda. Tavaliselt on see samal kohtuistungil, kui aga kohus on menetlusotsustuse vastu
võtnud kirjalikus menetluses pooltega konsulteerimata (ja seda üldjuhul ei peaks juhtuma), tuleks
vastuväide või asjakohane taotlus kohtule lähetada kohe, kui selleks võimalus on. Kui taotlus või
vastuväide on esitatud põhjendamatu viivitusega, võimaldab KrMSi § 266 lõike 1 punkt 5 jätta
selle läbi vaatamata. Kui peaks vaidlus tekkima selle üle, kas kohus jättis taotluse või vastuväite
läbi vaatamata õigustatult või mitte, saab ka sellele küsimusele vastuse kaebemenetluse käigus.
Lõige 3 sätestab tagajärje puhuks, kui pool teadis või pidi menetlusviga teadma, aga sellele
vastuväidet ei esitanud. Selliseks juhtumiks oleks näiteks see, kui kohus võtab vastu mingi
vaieldava tõendi või lubab vastaspoolel esitada tunnistajale lubamatuid küsimusi. Sellisel juhul
peaks vastaspool kohe vastuväite esitama, et kohus saaks tõendi vastuvõtmise suhtes seisukoha
võtta ja lubamatute küsimuste esitamise keelata. Kui aga pool vastuväidet ei esita, ei saa ta sellele
tema juuresolekul ja vaikival heakskiidul aset leidnud menetluslikule minetusele üldjuhul ka
15
hiljem kohtulahendi peale kaevates tugineda. Vastuväidete esitamist on tähtsustanud ka
Riigikohus9.
Lõige 4 on ventiilsäte juhtumiks, kus kohtulikul arutamisel on toimunud oluline menetlusõiguse
rikkumine, näiteks on asja arutanud ebaseaduslik kohtukoosseis või pole üht poolt üldse kohtusse
kutsutudki. Õigeaegse vastuväite esitamata jätmine ei takista tugineda olulisele menetlusõiguse
rikkumisele hilisemas kaebemenetluses. Kuna KrMSi § 339 lõike 1 punktis 12 sätestatud ausa ja
õiglase kohtupidamise põhimõte hõlmab väga paljusid erinevaid menetlusõigusi ja nende
järgimist, ei oleks kõnealusel sättel toimet, kui kõikidele § 339 lõike 1 punktis 12 nimetatud
rikkumise alla liigituvate menetluslikele minetustele saaks endiselt piiranguteta tugineda. Pool
võib küll üksikuid menetluslikke rikkumisi pidada sekkumist mitteväärivaiks, kuid kohtuliku
arutamise lõppedes võib osutuda, et paljude üksikute ebaoluliste rikkumiste kogum on piisavalt
kaalukas selleks, et kogu protsessi tervikuna lugeda ebaausaks ja kallutatuks ning rikkumised
kogumis võiksid moodustada olulise menetlusõiguse rikkumise. Seetõttu on säilitatud võimalus
taolisele rikkumiste kogumile tugineda ka apellatsiooni esitades.
Punkt 9. Eelnõuga laiendatakse nende küsimuste loetelu, mida ringkonnakohtunik vaatab läbi
ainuisikuliselt – lisaks eelmenetlusele ka lõikes 1 nimetamata määruskaebused ning korraldava
mittevaidlustatava määruse tegemine. Muudatuste eesmärk on vähendada ringkonnakohtunike
töökoormust, mis võimaldaks omakorda vabanenud tööaja arvelt tõhustada kollektiivset
õigusemõistmist olulisemates asjades. Kehtiva seaduse kohaselt lahendab ringkonnakohus
enamiku süüteomenetlusasju kolmeliikmelises kohtukoosseisus ning seadus näeb ette vaid
üksikud erandid. Kuigi kollektiivsel õigusemõistmisel on omad eelised (kaebuste läbivaatamise
parem kvaliteet, otsuse suurem legitiimsus), nõuab asja sisuline arutamine kolmeliikmelises
koosseisus rohkem ressurssi kui otsuse tegemine ainuisikuliselt. Põhjendatud on kolmeliikmelise
kohtukoosseisu nõude piiramine lihtsamate asjade puhul, kus eelduslikult ei teki keerukaid
menetlus- või materiaalõiguslikke küsimusi. Eelnõu koostamisel kaaluti võimalust, mille kohaselt
lahendaks ringkonnakohus edaspidi kolmeliikmelises kohtukoosseisus ainult üldmenetluses
esitatud apellatsioone, kuid leiti, et see ei oleks siiski põhjendatud. Eelkõige lühi-, aga ka
kokkuleppemenetluses tekib materiaal- või menetlusõiguslikke probleeme, mis oma
raskusastmelt ei jää alla üldmenetluses kerkivatele probleemidele. Määruskaebuse läbivaatamist
võimaldatakse ringkonnakohtunikul ainuisikuliselt, välja arvatud teatud juhtudel.
Määruskaebusmenetluses saab eristada kohtumäärusi või määruskaebe korras vaidlustavaid
lahendeid, mis on sisuliselt põhimenetlust (teatud osas) lõpetavad. Siia kuulub
kriminaalmenetluse lõpetamise määrus, psühhiaatrilise sundravi kohaldamise määrus,
konfiskeerimismenetluses tehtav määrus, määrus või otsus kriminaalmenetluse kulude hüvitamise
või süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise kohta.
Selliste lahendite toime ja tähendus on lähedane apelleeritava kohtuotsuse toimele ning
tähendusele. Psühhiaatrilise sundravi kohaldamisega kaasnev põhiõiguste riive ei jää alla
süüdimõistva kohtuotsusega kaasnevale põhiõiguste riivele ning kriminaalmenetluse lõpetamise
määrus on põhimenetlust lõpetav lahend, mis oma toimelt on võrreldav (õigeksmõistva)
kohtuotsusega. Menetluskulude või süüteomenetlusega tekitatud kahju hüvitamise või
konfiskeerimise küsimus võidakse lahendada ka kohtuotsusega ning ei oleks põhjendatud
tekitada olukorda, kus otsustuse peale esitatud kaebuse lahendamise kord erineb lahendi liigiti
(kohtuotsuse apellatsiooni vaatab läbi kolmeliikmeline kohtukoosseis). Lisaks on kollegiaalse
otsuse tegemine põhjendatud jälitusloa andmise määruse ning KrMSi § 390 lõikes 4 nimetatud
isiku põhiõigusi eriti riivavate määruste puhul. Seega tuleb nimetatud määruste peale esitatud
9 Vt RKKKo 1-17-11773, p 31.
16
määruskaebused ringkonnakohtus lahendada jätkuvalt vähemalt kolmeliikmelises koosseisus.
Viide §-le 208 on lisatud KrMSi § 19 uude lõikesse 3 ammendavuse huvides (KrMS § 208 lg 4
järgi lahendab süüdistuskohustuskaebusi ka kehtiva seaduse kohaselt ringkonnakohtunik
ainuisikuliselt) ning vastavalt on muudetud KrMS § 208 lõiget 4. Lõike 2 muudatuse mõte on
välistada olukord, kus ringkonnakohtu koosseis koosnebki vaid maakohtunikust.
Lõige 4 on oma sisult kehtiva KrMSi § 19 lõige 3.
Punkt 10. Muudatuse tingib seadusesse eeluurimiskohtuniku asjade kohtualluvuse kohta eraldi §
272 lisamine.
Punkt 11. Kohtueelses kriminaalmenetluses on rea menetlustoimingute tegemiseks nõutav
eeluurimiskohtuniku (KrMS § 21 ja KS § 112) määrusega antav luba. Praegu kehtiva KrMS § 24
lõike 4 kohaselt täidab eeluurimiskohtuniku ülesandeid selle maakohtu eeluurimiskohtunik, kelle
tööpiirkonnas on kuritegu toime pandud. Kui kuriteo toimepanemise kohta ei ole võimalik
üheselt kindlaks määrata, täidab eeluurimiskohtuniku ülesandeid menetlustoimingu tegemise
koha järgse maakohtu eeluurimiskohtunik. Selle reegli järgi otsustab kriminaalasjas
menetlustoimingu loa andmise üle tavaliselt seesama maakohus, kellele allub ka kriminaalasja
arutamine (KrMS § 24 lg 1).
Käsitletava muudatusega muudetakse osa – seaduses otsesõnu loetletud – eeluurimiskohtuniku
lahendatavate asjade kohtualluvust nii, et menetlustoimingu loa andmise üle ei otsusta enam see
maakohus, kelle tööpiirkonnas kuritegu toime pandi või kus menetlustoiming tehakse, vaid teine
maakohus, mis asub sama ringkonnakohtu tööpiirkonnas. See tähendab, et kui näiteks kuriteo
toimepanemise koht (või selle ebaselguse korral menetlustoimingu tegemise koht) asub Harju
Maakohtu tööpiirkonnas, otsustaks seaduses nimetatud menetlustoiminguks loa andmise Pärnu
Maakohtu kohtunik. Pärnu Maakohtu tööpiirkonnas toime pandud kuriteo või seal tehtava
menetlustoimingu puhul otsustaks loa andmise aga Harju Maakohtu kohtunik. Samamoodi
toimuks eeluurimiskohtuniku asjade vahetus Tartu ja Viru Maakohtu vahel.
Kõnesoleval muudatusel on kaks eesmärki: 1) ühtlustada kohtunike töökoormust ja 2) vältida
olukorda, et selles kohtus, kus hakatakse tulevikus kriminaalasja arutama (isiku süüküsimust
lahendama), on arvukalt kohtunikke, kes ei saa asja menetleda põhjusel, et nad on varem samas
kriminaalasjas eeluurimiskohtunikuna menetlustoiminguks loa andnud.
Kuna Harju ja Tartu Maakohtus on võrreldes Pärnu ja Viru Maakohtuga suurem
eeluurimiskohtunikele esitatavate taotluste hulk, ühtlustaks osa eeluurimisasjade n-ö peegelpildis
jagamine kohtunike töökoormust.
KrMS § 49 lõike 1 punkt 2 kohustab kohtunikku üldjuhul taanduma kriminaalasjas sisuliselt
lahendamiselt juhul, kui ta on samas asjas eeluurimiskohtunikuna lahendanud vahistamise ja
kautsjoniga seotud küsimusi. Sageli ei pea kohtunikud siiski ausa õiglase kohtumenetluse
põhimõttega kooskõlas olevaks kriminaalasja arutamist ka olukorras, kui nad on varem samas
asjas andnud eeluurimiskohtunikuna loa mõneks muuks menetlustoiminguks (nt
jälitustoiminguks või vara arestimiseks). Seetõttu võib eeskätt mahukamate kriminaalasjade
puhul, kus eeluurimiskohtunikuna on tegutsenud arvukalt kohtunikke, juhtuda, et vaid suhteliselt
vähesed kohtunikud saavad seda kriminaalasja sisuliselt arutada. Kui need kohtunikud peaksid
olema samal ajal hõivatud teiste kohtuasjade lahendamisega, võib kohtumenetlus venima jääda.
Kui aga vähemalt osa eeluurimiskohtuniku ülesannetest täidaks kohtunik(ud) maakohtust, kellele
kriminaalasja arutamine niikuinii ei allu, laieneks ka nende kohtunike ring, kellele saab
kriminaalasja tulevikus lahendamiseks jagada.
17
Ka kavandatava muudatuse kohaselt ei jagataks n-ö peegelpildis teisele maakohtule siiski mitte
kõiki eeluurimiskohtuniku asju. Ennekõike säiliks praegune alluvusreegel – s.o et loa andmise üle
otsustab kuriteo toimepanemise või menetlustoimingu tegemise koha järgne maakohus – selliste
menetlustoimingute lubade puhul, mille andmiseks tuleb korraldada kohtuistung (nt vahistamine,
ajutise lähenemiskeelu kohaldamine) või mis on sellise küsimusega tihedalt seotud (nt
vahistamise asendamine elektroonilise valve või kautsjoniga). Niisuguste asjade lahendamine
teise piirkonna kohtus oleks menetlusosalistele ja prokuratuurile koormav, kuna füüsiline teekond
kohtusse kujuneks pikaks. Lisaks ei puuduta kavandatav muudatus veel mõningaid
eeluurimiskohtuniku asju, mille alluvuse muutmine ei näi olevat otstarbekas või mille
üleandmisel võiks töökoormuse nihe kujuneda liiga suureks, tekitades ülekoormuse hoopis seni
väiksema koormusega kohtutes.
Kõik menetlustoimingud, mille lubamise otsustaks kavandatava KrMS § 272 lõike 2 kohaselt
teine maakohus, lahendatakse kirjalikus menetluses, s.o elektroonilise teabevahetuse abil.
Kõnesolevatest menetlustoimingutest, milleks loa andmise kohtualluvus muutub, on kõige
arvukamad ja olulisemad läbiotsimised, jälitustoimingud ja varalise nõude tagamised (sh vara
arestimine).
Lisaks kohtualluvuse muutmisele näeb kavandatav muudatus ette, et ühes kriminaalasjas täidab
eeluurimiskohtuniku ülesandeid võimaluse korral üks kohtunik ja kui eeluurimiskohtuniku
ülesanded jagunevad kahe kohtu vahel, siis kaks kohtunikku (kummaski kohtus üks). See, kui
ühes kriminaalasjas tegeleb menetlustoimingu lubade andmisega võimalikult väike arv
kohtunikke, säästab tervikuna kohtu tööaega, sest nii on võimalik vältida seda, et kriminaalasjaga
peavad end kurssi viima mitu sama kohtu kohtunikku. Mida suurem on samas kriminaalasjas
esitatud menetlustoimingu loa taotlusi lahendavate kohtunike arv, seda suurem on summaarne
ajakulu, mis kohtul nende taotluste lahendamiseks kulub. Kui tegemist on eeluurimiskohtuniku
asjaga, mis allub kohtule, kes peaks seda kriminaalasja tulevikus ka arutama, aitab n-ö ühe
kohtuniku reegel vähendada nende kohtunike arvu, kes ei saa seda kriminaalasja arutada. N-ö ühe
kohtuniku reeglit ei saa siiski kehtestada absoluutsena, sest eeluurimiskohtuniku lahendatavad
küsimused on tavaliselt kiireloomulised ja nii võib ette tulla juhtumeid, kus asjas varem
eeluurimiskohtunikuna tegutsenud kohtunik ei saa seda uue taotluse saabudes teha näiteks
haigestumise, puhkuse, lähetuse, teiste pakiliste tööülesannete vmt põhjuse tõttu. Sel juhul tuleb
taotlus lahendada teisel kohtunikul. Samas peaks see olema pigem erand üldreeglist.
Kavandatava sätte mõtte kohaselt tuleks ka olukorras, kus samas kohtus on ühes kriminaalasjas
eeluurimiskohtuniku ülesandeid täitnud mitu kohtunikku, võimaluse korral vältida iga uue
kohtuniku kaasamist eeluurimiskohtunikuna. Näiteks kui konkreetses kriminaalasjas on esimene
menetlustoimingu loa taotlus jagatud lahendamiseks kohtunikule A, teine taotlus aga A
haigestumise tõttu kohtunikule B, siis kolmanda taotluse tohiks jagada kohtunikule C üksnes
juhul, kui on mõjuv põhjus, miks seda ei saa lahendada ei kohtunik A ega B.
Täpsemad reeglid selle kohta, millistel tingimustel võib ühes ja samas kriminaalasjas jagada
eeluurimiskohtuniku lahendatava taotluse teisele, kolmandale jne kohtunikule, tuleb otsustada
kohtu tööjaotusplaanis.
Ei saa välistada, et mingil perioodil või mingitel erilistel asjaoludel ei ole kavandatava KrMS §
272 lõikes 2 nimetatud maakohus suuteline kõiki talle esitatavaid menetlustoimingu loa taotlusi
piisavalt kiiresti ja tõhusalt menetlema või tekitab osa taotluste menetlemine teise piirkonna
kohtus tehnilisi raskusi. Selliseks puhuks võimaldab kavandatava KrMS § 272 lõige 4 vastava
piirkonna ringkonnakohtu esimehel anda lõikes 2 nimetatud taotluste lahendamine mingis osas
lõikes 1 nimetatud maakohtule. Oletame näiteks, et Harju Maakohtu tööpiirkonnas toime pandud
18
kuritegude menetlemise käigus Pärnu Maakohtule esitatavate menetlustoimingu loa taotluste hulk
kasvab nii suureks, et Pärnu Maakohus ei suuda neid kõiki enam mõistliku aja jooksul lahendada,
kuid samas oleks Harju Maakohtul endal võimalus seda teha. Niisuguses olukorras võib Tallinna
Ringkonnakohtu esimees otsustada, et näiteks läbiotsimisloa taotlusi, mille prokuratuur esitab
Harju Maakohtu tööpiirkonnas toime pandud kuritegude uurimise käigus, lahendab hoolimata
lõikes 2 sätestatust mingil perioodil Harju Maakohus. Ringkonnakohtu esimees võib suunata
lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise lõikes 1 nimetatud kohtule ka mõnes konkreetses
kriminaalasjas või teatud tüüpi kriminaalasjades (nt kuriteoliikide kaupa). Kavandatav säte ei
piira otsesõnu nende subjektide ringi, kelle taotlusel ringkonnakohtu esimees saab kõnesoleva
otsustuse teha, ega välista ka ringkonnakohtu esimehe enda algatust. Siiski võib eeldada, et
üldjuhul esitab kohtualluvuse muutmise taotluse ringkonnakohtu esimehele kas maakohtu
esimees või riigi peaprokurör.
Olukorras, kus mõlemad ühe ringkonnakohtu tööpiirkonnas asuvad maakohtud on üle koormatud,
kuid samas on teise ringkonnakohtu tööpiirkonna maakohtu(te) koormus väiksem, saab
eeluurimiskohtuniku ülesannete täitmist ümber suunata ka üle ringkonnakohtute tööpiirkondade
piiride, kasutades selleks KS §-s 451 juba praegu ette nähtud mehhanismi.
Pidades silmas KrMS §-des 24–28 ette nähtud kohtualluvuse sätete süsteemi, on mõnevõrra
eksitav reguleerida eeluurimiskohtuniku lahendatavate asjade kohtualluvust §-s 24, nagu kehtiv
seadus seda teeb. KrMS § 24 pealkiri ja kolm esimest lõiget räägivad kriminaalasja arutamise ehk
süüküsimuse lahendamise kohtualluvusest. Ka KrMS §-le 24 järgnevad §-d 25–27 käsitlevad
kriminaalasja arutamise kohtualluvust. Eeluurimiskohtunik ei lahenda isiku süüküsimust ega
aruta kriminaalasja KrMSi § 24 mõttes. Eeluurimiskohtunik lahendab kohtule esitatud taotlusi n-
ö erimenetluses, mis on kriminaalasja arutamisest selgelt eristatav. Seetõttu viiakse
eeluurimiskohtuniku lahendatavate asjade kohtualluvuse reeglid praeguse muudatusega KrMSi §
24 lõikest 4 eraldi paragrahvi 272. Sarnaselt on kehtivas õiguses juba olemas erisäte
süüdistuskohustusmenetluse kohtualluvuse kohta (KrMS § 271).
Seadusest jäetakse välja ka KrMSi § 24 lõige 5, sest esiteks ei ole ka selles sättes viidatud
menetlused käsitatavad kriminaalasja arutamisena, ja teiseks puudub sättel regulatiivne toime.
Nimelt on rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö käigus menetletavate kohtuasjade
alluvus reguleeritud kriminaalmenetluse seadustiku 19. peatükis ja selle tõdemuse kordamine
sama seadustiku 2. peatüki 1. jaos on tarbetu.
KrMSi § 24 lõikes 4 sätestatu (osalise) üleviimisega § 272 lõikesse 1 on sinna lisatud ka
täpsustus, mille kohaselt mõjutavad KrMSi §-des 25 ja 27 sätestatud asjaolud mitte ainult
kriminaalasja arutamise, vaid ka samas kriminaalasjas esitatavate menetlustoimingu loa taotluste
kohtualluvust.
Seaduse tekstist jäetakse välja praegu KrMSi § 24 lõike 4 viimases lauses sätestatud reegel, et
jälitustoiminguks annab eeluurimiskohtunikuna loa tööjaotusplaaniga määratud kohtunik, kes ei
ole kohtu esimees. See, et jälitustoimingu lube andvate kohtunike ring määratakse
tööjaotusplaaniga, tuleneb niigi KSi §-st 37. Praegu puudub ka vajadus välistada seadusega
võimalus, et jälitustoimingu lube annab kohtu esimees.
Punkt 12. Muudatuse eesmärk on kannatanute õiguste kaitse olukorras, kus esialgu
kriminaalmenetluses esitatud tsiviilhagi jäetakse mingil põhjusel läbi vaatamata. Soovides
pakkuda kannatanute õigustele paremat kaitset, on seadusandja ette näinud, et
kriminaalmenetluses läbivaatamiseks esitatud tsiviilhagi kuriteoga tekitatud varalise kahju
hüvitamise nõudes ning terviserikke või surma põhjustamise tõttu tekkinud mittevaralise kahju
19
hüvitamise nõudes on riigilõivuvaba. Kuna kannatanu hagi võib jääda kriminaalmenetluses läbi
vaatamata mh kannatanust endast ja tema nõudest sõltumatul põhjusel, ei ole õiglane, kui
kannatanu jaoks tähendaks menetlusökonoomia kaalutlusel tehtud hagi läbi vaatamata jätmise
määrus üksiti ka seda, et tema peab oma õiguste kaitseks riigilõivu tasuma, samas kui teised
kannatanud, kelle samalaadne tsiviilhagi vaadatakse läbi kriminaalmenetluses, riigilõivu
tasumisest on vabastatud. Riigilõivuvabastuse rakendumiseks ei ole oluline, kas hagi jäi läbi
vaatamata kohtu määramisel või prokuratuuri määramisel.
Punkt 13. Muudatuse eesmärk on pakkuda senisest paremat kaitset sellistele kannatanutele, kelle
teovõimet ei ole kohtulikult piiratud ja kellele ei ole eestkostjat määratud, kuid kes siiski ei oleks
suutelised oma õigusi kriminaalmenetluses adekvaatselt maksma panema. Muudatusega on
seotud ka riigi õigusabi seadusesse tehtavad muudatused. Kehtiv kord näeb küll ette riigi õigusabi
andmise kohtu määramisel, kuid RÕSi kohaselt on selleks vajalik kannatanu enda taotlus ja
kohus saab riigi õigusabi määrata vaid juhul, kui kannatanu tõendab, et tal puuduvad õigusabi
eest tasumiseks vajalikud vahendid. Samas on oluline, et kannatanule saaks õigusabi määrata
juba kohtueelses menetluse etapis ja eriti juhul, kui kannatanu ise ei pruugigi aru saada, millised
on tema õigused või kuidas neid kaitsta. Eestkoste määramise ja teovõime piiramise menetlus
oleks siin selgelt liiga drakooniline lahendus – kuriteo ohvriks langemise järel tiritaks kannatanu
kohtusse selleks, et hakata tema teovõimet piirama ja talle eestkostjat määrama, ehkki ta ise saab
oma elu korraldamisega üldises plaanis igati hakkama. Samuti on eestkoste määramise menetlus
pikk ja tooks kaasa põhjendamatuid viivitusi kriminaalmenetluses. Seetõttu nähakse
seadusemuudatusega ette, et kannatanule riigi õigusabi võib määrata kohus ka prokuratuuri
taotlusel. See võimaldab kannatanule õigusabi määrata juba kohtueelses menetluses, kus
kannatanu peaks esitama tsiviilhagi – selleks tal eelduslikult õigusabi vaja olekski. Samuti saab
kannatanu esindaja kannatanut nõustada näiteks vahendusmenetluse või otstarbekusest
kriminaalmenetluse lõpetamise küsimuste otsustamisel.
Punkt 14. Muudatuste eesmärk on luua kohtule võimalus määrata asenduskaitsja tegutsema
paralleelselt isikule määratud või isiku valitud põhikaitsjaga, et vältida kaitsja vahetamisest või
kaitsja hõivatusest tingitud menetluse venimist. Süüdistataval on kahtlemata õigus endale ise
sobiv kaitsja valida, kuid kohtumenetluses on ette tulnud olukordi, kus kaitsjad võtavad endale
oluliselt rohkem tööd kui nad ära jõuavad teha, mistõttu kohtuistungid jäävad ära või tuleb lükata
kaugesse tulevikku. Kohtupraktikas on n-ö varukaitsja määramist juba ka praktiseeritud eriti
mahukates kriminaalasjades. Seadusemuudatuse kohaselt võib kohus määrata asenduskaitsja ka
olukorras, kus põhiline kaitsja ei ole kaitsekohustusest vabastatud ja (hetkel) täidab oma
kohustusi. Kehtiv õigus võimaldaks asenduskaitsja määrata pigem siis, kui põhikaitsja on juba
oma kohustusi rikkunud.
Kaaluti ka võimalust juba ennetavalt määrata asenduskaitsja paralleelselt valitud või määratud
kaitsjaga, kuid sellest mõttest siiski esialgu loobuti, kuna isikul on õigus endale ise kaitsja valida
ning asenduskaitsja ennetav määramine tähendaks vältimatult lisakulutusi, mida ei ole ka põhjust
süüdistatava kanda jätta.
Lõike 2 muudatuse järel on asenduskaitsja määramise aluseks kaks juhtumit: kas põhikaitsja on
juba jätnud mõnele üldmenetluse istungile ilmumata või on teatanud, et ei saa ilmuda, või ta ei
saa ebamõistlikult pika aja jooksul oma kohustusi efektiivselt täita. See viimane tingimus võib
olla ka tulevikku vaatav, st kui kaitsja näiteks eelistungil teatab, et tal lähima poole aasta jooksul
ei ole võimalik ühelegi kohtuistungile tulla, võib kohus juba kaaluda ka asenduskaitsja
määramist. Menetleja peab siin aga vältima liiga agressiivset lähenemist, kuivõrd kahtlustataval
ja süüdistataval on õigus kaitsjale, kellega tal on võimalik koostööd teha ning seega oleks n-ö
20
paralleelselt tegutseva asenduskaitsja määramine põhjendatud üksnes ülekaaluka vajadusega
tõkestada menetluse pahatahtlik venitamine. Samuti võib kohus asenduskaitsja määrata siis, kui
põhikaitsja ei ole pikemat aega saanud oma kohustusi täita näiteks tervise tõttu, kuid ise endale
asenduskaitsjat nimetanud ei ole. Et kaitseõiguse tagamise seisukohast on sobiva kaitsja valik
olulise tähtsusega, on nii süüdistataval kui (põhi)kaitsjal õigus ka määruskaebus esitada.
Menetluse ökonoomia kaalutlusel on ringkonnakohtu määrus selles küsimuses lõplik. Olukorras,
kus puuduvad igasugused märgid selle kohta, et kaitsjast tulenevalt võiks menetlus venima jääda,
ei ole ka põhjust paralleelselt toimiva kaitsjaga määrata asenduskaitsjat. See põhjustaks liigseid
kulutusi ja arvestades Eesti kriminaalasjadega tegelevate advokaatide küllaltki piiratud ringi,
võiks omakorda kaasa tuua mingite teiste kohtuasjade venimise.
Lõige 3 reguleerib asenduskaitsja määramise ja vabastamise protseduuri. Muudatuse kohaselt ei
saa asenduskaitsjat vabastada põhikaitsja ega advokatuur, vaid kui asenduskaitsja on määratud,
siis saab teda kohustustest vabastada kohus. Kui kohus leiab, et määratud asenduskaitsjat ei ole
enam vaja, saab kohus kaitsja kohustustest vabastada. Tähtajad advokatuurile ja asenduskaitsjale
jäävad võrreldes kehtiva seadusega samaks.
Lõige 4 sätestab sõnaselgelt, et määratud asenduskaitsja saab kohustustest vabastada kohus. See
tähendabki seda, et kui kohus on asenduskaitsja määranud, peab asenduskaitsja olema valmis
kaitsjana tegutsema asuma ka siis, kui põhikaitsja on olemas.
Lõike 5 täiendus käib selle olukorra kohta, kus kohus on asenduskaitsja määranud asendama
eelmist määratud kaitsjat. Kuna ka eelmine kaitsja oli kohtu määratud, siis võib kohus ta ka
vabastada, millisel juhul asenduskaitsjast saab sisuliselt määratud põhikaitsja.
Punkt 15. Paragrahvi 48 pealkiri viiakse kooskõlla paragrahvi uue sisuga, mis edaspidi sisaldab
ka kaitsja vahetamise korda.
Punkt 16. Lisatav lõige 2 reguleerib tegevust advokaadi ja kliendi vahelise õigusteenuse
osutamise lepingu (kliendilepingu) lõpetamise puhul ja selle eesmärk on vältida menetluse
venimist seoses kaitsjate vahetamisega. Süüdistataval on iseenesest õigus kaitsjat valida ja
vajaduse korral vahetada, kuid mõnikord on sagedane kaitsja vahetamine muutunud menetluse
venitamise tööriistaks. Iga kaitsja vahetus tähendab ju seda, et tuleb leida uus kaitsja ning too
peab end kriminaalasja materjalidega kurssi viima. Eriti mahukate kriminaalasjade puhul võib see
tähendada mitmekuist perioodi, kus kaitsja ei ole valmis efektiivselt oma tööd tegema. Samas
kaitsja vahetamist päriselt keelata ei saa: kaitsjal peab olema võimalus menetlusest väljuda, kui
tema teenuste eest ei tasuta või klient ja advokaat on lepitamatult eri meelt selles, kuidas tuleks
kujundada kaitsetaktika. Muudatusega pannakse kaitsjale edaspidi kohustus õigusabilepingu
lõpetamisest menetlejale viivitamata teada anda. Süüdistatavale endale teavitamiskohustuse
panemine oleks alternatiivseks lahenduseks, kuid olukorras, kus süüdistatavate hulgas on üldiselt
kõrge suhtarv vastutustundetuid isikuid, on selge, et vaid süüdistatavatele selle kohustuse
panekuga tegelikkuses menetluse sujuvat toimumist tagada ei õnnestuks. Eelnõus sisalduv kord
võimaldab menetlejal kahtlustatavale või süüdistatavale anda tähtaja, milleks tuleb kas uus kaitsja
valida või teada anda, et kaitsja tuleb määrata riigi õigusabi korras. Selliselt välditakse olukorda,
kus isik ilmub menetlustoimingule ja annab seal teada, et ta juba mitu kuud tagasi lõpetas eelmise
kaitsjaga lepingu, kuid uut kaitsjat tal ei ole. Samuti antakse menetlejale õigus määrata
asenduskaitsja, kui kaitsja vahetamine tooks kaasa viivituse menetluses. See alus asenduskaitsja
määramiseks käivitub juhul, kui mingi märk viivituse kohta on juba olemas. Menetlejal ei ole
õigust nn paralleelset asenduskaitsjat määrata, kui kaitsja vahetus on sujuv ja viivitusi ei tekita.
Näiteks eelmine kaitsja täidab oma kohustusi veel nii kaua, kuni uus kaitsja on valmis oma
kohustusi täitma asuma.
21
Punkt 17. Muudatusega tugevdatakse üldmenetluses kahe toimiku süsteemi ja välditakse
olukorda, kus kriminaalasja hakkab arutama kohtunik, kes on kriminaalasjaga varem
jälituslubade andmisel kokku puutunud. See on oluline, et vältida kohtuniku mõjutamist tõendiks
mitte oleva teabe või varasemate uurimisversioonidega. Samas ka täpsustatakse, et
eeluurimiskohtunikuna võib sama kohtunik kriminaalasjas tegutseda korduvalt. Muudatus on
seotud § 272 lisamisega seadusesse, millega suures osas välistatakse edaspidi olukord, kus sama
kohtu kohtunikud tegutsevad kriminaalasjas eeluurimiskohtunikena ja peavad hiljem asja
sisuliselt lahendama. Seetõttu ei teki ka ohtu, et asja alluvusjärgses kohtus peaksid kõik
kohtunikud asja arutamisest taanduma, kuna on asjas eeluurimiskohtunikuna tegutsenud.
Punkt 18. Muudatus on seotud KrMS § 145 muudatusega (nõuded määruse sisule ja
vormistusele) ja muudatuse eesmärk on loobuda kategoorilisest nõudest, et taandamismenetluse
lahend tuleks eraldi dokumendina vormistada.
Punkt 19. Pealkiri viiakse kooskõlla paragrahvi uue sisuga.
Punkt 20. Muudatus tähistab olulist nihet kriminaalmenetluse asjaolude tuvastamise loogikas.
Seni kehtinud paradigma kohaselt ei omanud kriminaalmenetluses omaksvõtt, st poolte
ühemõtteline ja üksmeelne kinnitus mingite faktiliste asjaolude esinemise või puudumise kohta
kohtu jaoks siduvat tähendust ja kohus sellele tugineda ei saanud, st vähemasti formaalselt tuli
kõiki faktilisi asjaolusid kriminaalasjas tõendada või lugeda üldtuntuks. Muudatusega tuuakse
kriminaalmenetlusse omaksvõtu instituut, mis on võistlevale menetlusele iseenesest väga omane
ja tuntud ka Eesti tsiviilkohtumenetluses. Omaksvõtt kriminaalmenetluses on faktiliste asjaolude
tuvastamiseks kolmas võimalus tõendamise ja üldtuntuks lugemise kõrval.
Omaksvõtt on võimalik üksnes faktiliste asjaolude (sh menetluslike faktiliste asjaolude) puhul –
õiguslike järelduste tegemisel ei saa poolte hinnang olla kohtule siduv ning põhimõte iura novit
curia on Eesti kriminaalmenetluses jätkuvalt kehtiv. Seega saab omaks võtta näiteks asjaolu, et
Ants töötas 2021 kuni 2023 linnavalitsuse transpordiosakonna juhatajana ning ka seda, et
transpordiosakonna juhataja ülesanne oli muu hulgas moodustada komisjon ühistranspordihanke
hindamiseks, kuid mitte seda, et Ants oli ametiisik karistusseadustiku tähenduses, ega seda, et ta
pani oma abikaasat sinna komisjoni määrates toime toimingupiirangu rikkumise. Õigusliku
hinnangu annab faktilistele asjaoludele jätkuvalt kohus kohtuotsuses.
Vajadus omaksvõtu instituudi järele tuleneb tõdemusest, et kehtiva menetlusseadustiku järgi on
pooled ja kohus sageli sunnitud kohtulikus üldmenetluses uurima tõendeid asjaolude kohta,
milles tegelikult kahtlust ega vaidlust ei ole. Mahukates kriminaalasjades võib kuluda päevi
selliste kuriteoepisoodide tõendamisele, mille süüdistatav on varmalt kohe algul üles tunnistanud,
kuid kuna mõnes episoodis siiski vaidlus on, siis kohtud kriminaalasja eraldada ei söanda ning
tõendeid uuritakse kõikide, ka juba omaks võetud episoodide kohta. See kulutab nappi
menetlusressurssi ja sunnib pooli pikkadele protsessidele, ehkki keegi asjaosalistest protsessi
pidamisel mõtet ei näe. Võistleva menetlusega on omaksvõtt hästi kooskõlas ja võistleva
menetlusega riikides laialt kasutuses. See aitab kokku hoida ressursse ja kohtumenetlust paremini
fookustada.
Eesti kriminaalmenetlusse toodav omaksvõtt ei ole siiski kohtule tingimusteta siduv: kohus võib
omaksvõtu eraldi põhjendamata tagasi lükata ja nõuda, et tõendamiskoormusega pool tõendeid
esitaks. Samuti ei saa poolele ette heita seda, et ta mingeid asjaolusid omaks ei võta, kui
vastaspoolel on nende tõendamise kohustus. Omaksvõtt peab olema vabatahtlik ning poolele
peab olema arusaadav, mis on omaksvõtu õiguslik tähendus – kui kohus omaksvõtu vastu võtab,
22
loetakse asjaolu omaks võetuks ja kohus saab otsuses kirjutada, et poolte omaksvõtuga on
konkreetsed faktilised asjaolud tuvastatud.
Kui kohus on mingid asjaolud lugenud omaks võetuks, ei ole neid enam vaja tõendada ja kohus ei
pea nende asjaolude tõendamiseks tõendeid vastu võtma. Puhuks, kui algul kohus nõustub asjaolu
lugema omaks võetuks, ent hiljem muude asjas esitatud tõendite pinnalt jõuab veendumusele, et
omaksvõetud asjaolu ei saa esineda, on kohtul võimalus esialgselt vastu võetud omaksvõtt tagasi
lükata. Sellisel juhul tuleb kohtul sellest pooltele teada anda ja tõendamiskoormusega pool peab
saama võimaluse faktilisi asjaolusid tõendada. Omaksvõtt võib olla esitatud nii kohtuistungil kui
ka kohtulikus eelmenetluses ning selleks, et asjaolu omaks võetuks lugeda, peavad faktilise
asjaoluga nõustuma kõik kohtumenetluse pooled, kelle nõuded või vastuväited sellest asjaolust
sõltuvad.
Töögrupp kaalus ka n-ö pehmema omaksvõtu võimalust, kus pooled küll saaksid kohtule
avaldada oma nõustumist mingi vastaspoole faktiväitega, kuid see ei oleks kohtule siduv ega
vabastaks ka pooli tõendamise kohustusest. Selline omaksvõtt võimaldaks kohtul otsuses
faktiküsimuse järelduse põhjendamisel viidata poolte nõustumisele tõendite analüüsi kirjutamise
asemel. Lisaks võiks ka tõendid neid avalikul kohtuistungil uurimata ja avaldamata kohtule üle
anda, mis võimaldaks veelgi aega säästa. See lahendus jääks aga poolele teele pidama, kuna
pooltel puuduks hea põhjus kohtuliku arutamise eel faktiliste väidetega üksmeelele jõudmiseks
tööd teha: tõendeid tuleks niikuinii esitada, st kulude sääst oleks minimaalne ja kohus võiks ka
otsuses tulla üllatusliku lahendusega, kus poolte omaksvõttu eiratakse. Tõendite avalik esitamata
jätmine aga riivaks kohtumenetluse avalikkust.
Punkt 21. Säte defineerib omaksvõtu kriminaalmenetluse seadustiku tähenduses kui
menetlusliku tahteavalduse, mille sisuks on nõustumine vastaspoole faktiväitega. See
tahteavaldus peab olema tingimusteta ja selgesõnaline ning adresseeritud kohtule, st omaksvõttu
ei saa välja lugeda mingitest muudest poole tehtud avaldustest, mis neile kriteeriumitele ei vasta.
Omaksvõtuavaldus ise endast tõendit ei kujuta – see ei ole ütlus, vaid tahteavaldus menetluse
kujundamiseks. Seetõttu, kui kohus mingil põhjusel omaksvõttu vastu ei võta, ei ole tegemist ka
seesuguse avaldusega, mida saaks poole vastu ära kasutada või millele kohtuotsuses tugineda.
Muidugi võib kohtunikul olla keeruline oma mõtteprotsessides eristada omaksvõtuavaldust sama
isiku hilisematest ütlustest ja ei saa välistada, et nende vastuolulisuse tõttu on isiku hilisemad
erineva sisuga ütlused väiksema kaalu ja usaldusväärsusega. Selleks, et asjaolu tunnistada omaks
võetuks, peavad faktiväitega nõustuma kõik kohtumenetluse pooled, kelle nõue või vastuväide
selle faktiväite tõelevastavusest sõltub. Teisisõnu, näiteks kui asjas on kannatanu, kelle positsioon
prokuratuuri positsioonist mingi faktiväite osas erineb, ei saa süüdistatav, kaitsja ja prokuratuur
omaksvõtu teel kannatanu nõusolekuta kannatanule siduvalt mingeid faktiväiteid omaksvõtuga
tuvastada.
Enamasti on faktiväidete allikaks prokuratuur, kelle ülesanne on kriminaalmenetluses olla
proponent ja kellel on ka tõendamise kohustus. Kannatanu tsiviilhagi alusfaktid peavad olulises
osas süüdistuse alusfaktidega kokku langema. Seetõttu on ilmselt kõige tavalisem olukord, kus
omaksvõtt tähendab seda, et süüdistusaktis esitatud faktiväidetega nõustuvad süüdistatav ja tema
kaitsja. Samas ei saa välistada ka sellist olukorda, kus prokuratuuri ja kannatanu omaksvõtuga
tuvastatakse mõni faktiväide, mille on esitanud süüdistatav. Seadus ei sätesta piiranguid sellele,
kes faktiväite esitab ja kelle faktiväiteid saab omaks võtta.
23
Asjaolu omaks võetuks lugemine on kohtu kaalutlusotsus, mida ei saa vaidlustada: pooltel ei ole
õigust nõuda, et nende kokkulepitut tunnustataks tuvastatud faktidena ja kohtuotsuse peale
kaevates ei saa kohtule ette heita, et kohus mingit asjaolu omaks võetuks ei lugenud. Kohtul ei
tohi ka endal olla kahtlust faktiväite tõelevastavuses. See ei tähenda mõistetavalt samas seda, et
kohus peaks omaksvõtust sõltumatute tõendite varal olema veendunud faktiväite tõelevastavuses.
Sellisel juhul poleks omaksvõtul mingit optimeerivat toimet. Küll aga jääb kohtule võimalus
keelduda faktiväite tuvastatuks lugemisest, kui tal on olemasoleva teadmise pinnalt kahtlus, et
omaksvõetud asjaolud ei saa tõele vastata.
Kui kohus otsustab faktiväite tuvastada omaksvõtule tuginevalt, siis tuleb kohtul sellest pooltele
teada anda, et ka pooled saaksid omaksvõtule edaspidi tugineda. Vastasel juhul ei ole omaksvõtul
menetlusressurssi säästvat mõõdet, kuna pooled peaksid jätkuvalt tõendama kõike tavakorras.
Punkt 22. Muudatusega võimaldatakse kaugülekuulamist toimetada menetleja äranägemisel.
Sellega laiendatakse kaugülekuulamise võimalust ka sellisteks juhtudeks, kui iseenesest ei oleks
isiku ülekuulamine raskendatud või ebamõistlikult koormav, kuid on ebamugav või nõuab
rohkem aega või tekitab näitekstunnistajale lisakulutusi. Eelkõige rakendub säte kohtueelses
menetluses, kus menetlejal niikuinii on ka juba praegu võimalik näiteks isikult kirjalikke ütlusi
võtta. Tavapäraselt esitatav vastuväide kaugülekuulamisele on, et uurijal ei ole kaugülekuulamise
puhul võimalik jälgida ülekuulatava kehakeelt ega kindlustada, et ülekuulatavat ülekuulamise ajal
ei mõjutata. Mõlemad argumendid on iseenesest adekvaatsed, kuid konkreetsel juhul võivad olla
siiski üle tähtsustatud. Igas konkreetses kriminaalasjas on just uurija see, kes kõige paremini
oskab hinnata konkreetse isiku ülekuulamisega seotud riske ja muudetud sõnastusega sätte alusel
saabki vastavalt vajadusele ja riskihinnangule valida sobiva viisi isiku ülekuulamiseks.
Punkt 23. Muudatus seostub tihti menetluse venitamisel kasutust leidva võttega, kus menetluse
edasilükkamiseks saadakse arstitõend, mille kohaselt süüdistatav justkui on väga kehva tervise
juures ega saa istungil osaleda. Praktikast on teada, et sageli on need arstitõendid oma sisult
ebaõiged – istungipäeval on süüdistatavat näha mitmel pool head seltskonda ja sportlikke hobisid
nautimas, arst aga on tõendi välja kirjutanud patsienti nägemata. Kui nüüd kohus aga arsti välja
kutsub tema väljastatud tõendi ja süüdistatava tervise kohta selgitusi andma, et välja selgitada,
kas süüdistatav tõepoolest kohtus viibimiseks võimeline ei ole, siis tõendi väljastanud arst
keeldub ütluste andmisest ja vabaneb nii ka üksiti vastutusest enda väljastatud tõendi eest. See
põhjustab menetluste venimist ja annab süüdistatavale võimaluse õigusemõistmisest hoiduda.
Muudatusega sätestatakse, et arstil, keda on põhjust üle kuulata sellise isiku tervisliku seisundi
kohta, kes oma tervisele viidates kohtust eemale hoiab, ei ole õigust kutsesaladusele viidates
ütluste andmisest keelduda. See tuleneb kaudselt ka KrMS § 72 lõikes 4 sätestatud põhimõttest:
esitades arstitõendi, isik ise konkludentselt nõustub sellega, et tema terviseandmed ei ole enam
saladuseks. Ta on oma terviseandmed ise kohtule avaldanud ning selles olukorras, kus
süüdistatav ise n-ö on ukse lahti n teinud, on tema menetlusliku asjaolu (istungilt puudumise
mõjuv põhjus) tõendamiseks esitatud tõend ka avatud usaldusväärsuse kontrollimisele.
Muudatuse tulemusel peavad arstid enda väljastatud tõendite eest võtma vajaduse korral kohtus
vastutuse. Selgesti on arstide kohtus ülekuulamine ka edaspidi pigem erandlik juhtum, mida
kohus saab kasutada siis, kui kohtul on tekkinud tõsised kahtlused, et kohtule on esitatud
ebaõigeid andmeid.
Punkt 24. Sätte eesmärk on tagada tunnistajate ja kannatanute parem kaitse. Kehtiv kord nõuab,
et ülekuulamise protokollis oleks kohustuslikult märgitud ülekuulatava sidevahendite andmed.
See on tekitanud probleeme, sest kahtlustatavale kriminaaltoimiku tutvustamise järel on need
andmed kättesaadavad ka kahtlustatavale ja tema kaasosalistele, kes on mõningatel juhtudel neid
24
andmeid asunud kuritarvitama: kannatanuid terroriseeritakse telefoni teel ja meiliaadressid
avaldatakse rämpsposti saatjatele ja tutvumisportaalides või saadetakse meili peale pahavara
sisaldavaid kirju. Ehkki sidevahendite andmete säilitamine ülekuulamisprotokolli päises võib olla
menetlejale mugav, ei ole see piisavaks põhjuseks, et tunnistajate ja kannatanute heaolu ohtu
seada. Seetõttu peab ülekuulataval olema võimalus vältida oma sidevahendite andmete levikut.
Punkt 25. Muudatused on seotud KrMSi § 145 muudatusega ning kogumõjuna jääb kohtule
jätkuvalt võimalus need määrused vormistada pealdisena.
Punkt 26. Muudatus on seotud KrMSi § 145 muudatusega ning kogumõjuna jääb kohtule
jätkuvalt võimalus määrus vormistada pealdisena.
Punkt 27. Muudatuse eesmärk on lahendada praktikas tekkinud segadus seoses §-de 91 ja 911
koosmõjuga. Nimelt on osad kohtunikud, nähtavasti ka Riigikohtu lahendist nr 1-20-1208
ajendatuna, asunud seadust tõlgendama selliselt, et juhul, kui läbiotsimiseks on vaja ka
läbiotsitavasse kohta isiku tahte vastaselt siseneda, tuleb võtta selleks eraldi luba KrMSi § 911
alusel.
Seadusemuudatus lähtub tõsiasjast, et kui valdaja uurimisasutuse ametnikud vabatahtlikult oma
valdusesse otsima lubab, ei ole niikuinii tegu läbiotsimisega, milleks oleks eraldi luba tarvis, vaid
vaatlusega, milleks luba vaja ei ole. Kui kohus läbiotsimiseks loa annab, siis võimaldab sama
luba ka valdaja tahte vastaselt isiku valdusse siseneda ja seal menetlustoimingut teha. Sellele
viitab mh ka KrMS § 91 lõige 9, mille kohaselt, kui on alust arvata, et vabatahtlikult asju välja ei
antud, toimetatakse läbiotsitavas kohas otsinguid ning seda valdaja soovist ja eraldi loa
olemasolust sõltumatult.
Punkt 28. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 29. Muudatuse eesmärk on välistada väärtõlgendus, mille kohaselt kõikide asitõendite
kohta tuleb tingimata koostada vaatlusprotokoll ning selle puudumise korral ei ole asitõend
lubatav tõend. Asitõend on üheks klassikaliseks algseks tõendiks, mille lubatavuse eeltingimused
on küll seos kriminaalasjaga ja selle hankimise seaduslikkus, kuid asitõendi tõendiväärtus ei saa
kuidagi sõltuda sellest, kas uurija on selle kohta koostanud protokolli ja asitõendit seal
kirjeldanud. Asitõendi vaatlemine ja kirjeldamine võib olla otstarbekas. Näiteks asitõendina
käsitatava telefoni puhul võib tõenduslik väärtus olla selle telefoni mälus sisalduvatel andmetel,
mille kättesaamiseks on vaja kasutada eritehnikat, mitte aga telefoni välisilmel, mida saaks
igaüks tajuda ka ilma eritehnikata. Telefoni mälu andmete saamiseks on vaatlus kindlasti vajalik
nii asitõendi tõenduslike tunnuste talletamiseks kui ka esiletoomiseks. Samas näiteks päringule
vastuseks uurimisasutusele üle antud kaupluse turvakaamera lühikese salvestise kirjeldamine,
mida praktikas sageli tehakse ja nõutakse, on tihti pigem tõendi tajumist häiriv ja ebavajalik.
Seadusemuudatusele tuginedes peaks kohtueelse uurimise asutused loobuma vaatlusprotokollide
koostamisest seal, kus asitõendi seos kriminaalasjaga on fikseeritud muul viisil ning kohtueelses
menetluses tehtav vaatlus asitõendist lähtuva tõendusteabe tajumiseks vajalik ei ole. Asitõendi
vaatlus on vajaduspõhine menetlustoiming.
Punkt 30. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 31. Muudatuse eesmärk on vältida tarbetuid vaidlusi jälitustoiminguteks antud lubade
tutvustamise üle. Muudatusega kohustatakse uurimisasutust jälitustoimingute tegemiseks antud
kohtu ja prokuratuuri load panema kriminaaltoimikusse, et jälitustoimingute seaduslikkust oleks
25
toimikuga tutvumisel lihtsam hinnata. Praktikas on jälitusload sageli jäetud kriminaaltoimikusse
lisamata ning see põhjustab vaidlusi ja viivitusi jälitustõendite lubatavuse hindamisel.
Jälituslubade kriminaaltoimikusse lisamine on muu hulgas põhjendatud ka sellega, et
jälitustoimingutega kogutud teave ei ole enam automaatselt riigisaladusega kaetud. Tavapärane
vastuväide, et jälitusload võivad sisaldada andmeid jälitusasutuste metoodika, taktika ja
isikkoosseisu kohta, on ületatav sellega, et jälitusloas ei kajastataks jälitusasutuste isikkoosseisu,
metoodikat ja taktikat sellise detailsusega, et selle varjamine oleks põhjendatud. Tõdemus, et
kellegi magamistuppa paigutati pealtkuulamisseade pärast seda, kui mingit paikkonda oli
varjatult jälgitud, ei ole selline teave, mida tohiks riigisaladusena varjata.
Punkt 32. Muudatuse eesmärk on vältida menetluse venimist seoses vaidlustega
jälitustoiminguga kogutud tõendite tutvustamise üle. Jälitustoimingutega kogutud andmete
tutvustamine toimub jätkuvalt isiku soovi korral ning võib aset leida ka juba enne seda, kui
kahtlustatavale tutvustatakse kriminaaltoimikut. Hiljemalt kriminaaltoimiku tutvumiseks
esitamisega tuleb aga kahtlustatavale kättesaadavaks teha ka tema kohta jälitustegevusega
kogutud andmed. Vaikimisi on kahtlustatavale kättesaadavad kõik tema kohta jälitustoimingutega
kogutud andmed, et tal oleks võimalik ette valmistada efektiivset kaitset. Erandid üldisest reeglist
sätestab sama paragrahvi lõige 11.
Punkt 33. Lisatav säte asendab senises lõikes 1 sisaldunud loendi alustest, mille puhul võib
jälitustoimingutega kogutud andmed tutvustamata jätta. Selle kohaselt saab tutvustamata jätta
vaid selliseid andmeid, millel ilmselgelt ei ole puutumust tõendamiseseme asjaoludega ega ole
tarvilikud tõendi usaldusväärsuse hindamiseks, kuid mille puhul on arvestatav põhjus tõendi
tutvustamata jätmiseks siiski olemas. Võrreldes varasema loendiga on eelnõus tutvustamata
jätmise aluseid kitsendatud, kuna senise lõike 1 punktid 1 ja 6 on sageli tõlgendatud väga laialt
ning kaitseõigust alatähtsustavalt. Seetõttu on need punktid (p 1 – andmed teiste isikute
perekonna- või eraelu kohta ja p 6 – andmed, mille tutvustamise tulemusena võidakse edastada
teavet jälitusasutuse meetodite, taktika ja jälitustoimingu tegemisel kasutatava vahendi kohta)
loetelust välja jäetud. Esimese punkti alusel on võimalik praktiliselt kõik andmed tutvustamata
jätta, kuna kahtlustatavat jälitades on enamasti üksiti andmeid kogutud veel kellegi kohta, kelle
privaatsust on jälitamisega riivatud; punkti 6 puhul aga on tõeliselt kaitsmisväärilised andmed
jätkuvalt kaetud riigisaladusega, senine formuleering „võidakse edastada teavet“ on ka lubamatult
umbmäärane ja jätab prokuratuurile sisuliselt piiramatu diskretsiooni andmeid tutvustamata jätta.
Kaitseõiguse piiramise põhjenduseks ei saa olla asjaolu, et andmetega tutvudes võiks isik teha
järelduse, et ka teda on jälitatud samamoodi, nagu on näha lugematutes põnevusfilmides.
Punkt 34. Muudatuse eesmärk on vältida jälitustoimingute seaduslikkuse ja põhjendatuse üle
põhimenetlusega paralleelselt käivaid määruskaebemenetlusi. Kohtu poolt antud jälitusloa
ebaseaduslikkusel on kahte sorti järelmid: esiteks toob jälitusloa ebaseaduslikkus alati kaasa
jälitustoiminguga kogutud tõendi lubamatuse. Tõendi lubatavuse üle otsustab kriminaalasja
lahendav kohtukoosseis. Kohtumenetluse pooled saavad ja peavadki tõendi lubatavuse üle
vaidlema kohtuliku arutamise käigus, menetlusvälisel isikul ei ole aga tõendi lubatavuse või
lubamatuse nõudmiseks kriminaalasjaga piisavat puutumust. Teiseks toimingu ebaseaduslikkuse
järelmiks on selle isiku võimalikud nõudeõigused, keda ebaseaduslikult jälitati ja kelle õigusi
seeläbi riivati. Selliseks isikuks võib muidugi olla menetlusosaline, kes hiljem muutub
kohtumenetluse pooleks, kuid ka nn menetlusväline isik, kes kohtumenetluse poole staatust ei
saagi (nt on tunnistajaks hoopis). Kõne alla tuleb nii rahaline kahju hüvitamise nõue kui ka nõue
rikkumise tunnistamiseks. Taoliste nõuete lahendamine peaks toimuma süüteomenetlusega
tekitatud kahju hüvitamiseks ette nähtud korras ja pigem eraldi kriminaalasja lahendamisest.
26
Uurimisasutuse tegevuse peale, mis kujutab endast kestvat õiguste rikkumist, on jätkuvalt
võimalik kaevata KrMS §-s 228 sätestatud korras.
Punkt 35. Seadusemuudatuse eesmärk on lahendada praktikas tekkinud probleem, et isikud,
kellele kohaldatakse elukohast lahkumise keeldu, lahkuvad riigist ega ole seejärel menetlejale
kättesaadavad muidu kui rahvusvahelise õigusabi meetmeid kasutades. Kehtiv seadus nimelt ei
erista riigist lahkumist ja Eesti piires oma elukohast lahkumist. Muudatuse järel tähendab
elukohast lahkumise keeld seda, et isikul on sarnaselt kehtivale korrale keelatud menetleja loata
lahkuda oma elukohast kauemaks kui kolmeks ööpäevaks, kuid lisaks sellele on riigist lahkumine
menetleja loata keelatud olenemata reisi planeeritavast pikkusest. See võimaldab mõnedel
juhtudel vältida kahtlustatavate menetlusest kõrvalehoidumist.
Punkt 36. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus oli vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt, uurimisasutuse ja prokuratuuri kohaldatav
elukohast lahkumise keeld on vaidlustatav nn uurimiskaebemenetluses.
Punkt 37. Muudatus on seotud video vahendusel kohtuistungite pidamise üldreegli
kehtestamisega KrMS §-s 141. Eeluurimiskohtuniku menetlused on jätkuvalt võimalik toimetada
video vahendusel.
Punkt 38. Vahistamismääruses isiku elukoha märkimine ei ole otstarbekas ega vajalik ning
kujutab endast isikuandmete liigset töötlemist. Küll aga tuleb vahistatav identifitseerida ja selleks
on Eestis kasutusel isikukood. Seetõttu elukoha märkimise kohustus kaotatakse ja selle asemel on
vahistamismääruses nõutav isikukoodi märkimine, mida kohtud ka juba praegu enamasti teevad.
Punkt 39. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 40. Muudatus on seotud video vahendusel kohtuistungite pidamise üldreegli
kehtestamisega KrMSi §-s 141. Eeluurimiskohtuniku menetlused on jätkuvalt võimalik toimetada
video vahendusel.
Punkt 41. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 42. Muudatused on seotud video vahendusel kohtuistungite pidamise üldreegli
kehtestamisega KrMS §-s 141. Istungit on jätkuvalt võimalik pidada video vahendusel.
Punkt 43. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 44. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 45. Muudatuse eesmärk on korrigeerida mõnel pool tekkinud väärpraktika, mille kohaselt
politsei keeldub taga otsimast isikuid, kelle kohta ei ole välja antud vahistamismäärust ega tehtud
vangistust mõistvat kohtuotsust. See tekitab probleeme olukorras, kus isiku vahistamiseks
iseenesest põhjust ei oleks, kuid sundtoomise alused on olemas. Sundtoomine aga ei ole
võimalik, kui isiku asukoht ei ole teada. Selliselt tekib surnud ring, mille tulemusel isikud saavad
menetlusest kõrvale hoiduda. Lisaks tuleb silmas pidada, et sundtoomine ja tagaotsimine on
võimalik ka tunnistajate ja kannatanute suhtes, kelle puhul seadus vahistamist üldse ette ei näe.
Täpsustatakse sõnastust, et oleks arusaadav, et vahistamismääruse või kohtuotsuse koopia tuleb
tagaotsimismäärusega koos saata jälitusasutusele vaid siis, kui isik on vahistatud või vangi
27
mõistetud, kuid tagaotsimine on võimalik ka kõikide muude isikute suhtes, kelle asukoht ei ole
teada ja keda on vaja üles otsida ja menetlustoimingutele allutada.
Punkt 46. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 47. Muudatused on tehnilised. § 1411 lõike 13 kehtetuks tunnistamine on seotud määruste
üldiste sisu- ja vorminõuete muutmisega. Kõnealuse määruse võib jätkuvalt koostada pealdisena.
§ 1411 lõike 31 ja § 1412 lõike 21 kehtetuks tunnistamine on seotud video vahendusel
kohtuistungite pidamise üldise korra kehtestamisega KrMS §-s 141. Kõnealuseid istungeid on
jätkuvalt võimalik pidada video vahendusel.
Punkt 48. Muudatus on on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune määrus on
vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt. Kuna § 1414 on üldsäte kõikide varaliste nõuete
tagamise vahendite kohta, kohaldub ka määruskaebuse esitamise õigus ühtviisi kõikide varaliste
nõuete tagamiseks rakendatavate abinõude vaidlustamisele.
Punkt 49. Muudatus on tehniline ja on seotud määruskaebuste loogika muutusega. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 50. Muudatusega reformitakse määruste sisu ja vormi nõudeid eesmärgiga vähendada
menetlejate kirjatööd seal, kus see sisulist lisaväärtust ei loo. Muudatusega jäetakse määruse
üldmõistest välja määruse põhjendamise nõue ning määrus määratletakse kui menetlusotsustus,
millega lahendatakse taotlus või korraldatakse menetluse edasist käiku. Ehkki reeglina määrusega
kriminaalasja ega tsiviilhagi sisuliselt ei lahendata, on sellest kaks erandit, kus määrus on sisuline
lõpplahend: esmalt lahendatakse määrusega psühhiaatrilise sundravi kohaldamise asjad, samuti
on eraldiseisva konfiskeerimismenetluse lahendiks määrus. Üldreeglina on määrus kirjalikus
vormis, mis tähendab, et määruse sisu talletatakse kirjamärkide abil mingil andmekandjal.
Lõige 2 sätestab, et määrus peab sisaldama määruse toimimiseks minimaalselt vajalikku teavet:
määruse koostaja, määruse koostamise aeg, kriminaalasi, määruse sisu ja menetlusõiguslik alus
ning määruse vaidlustamise kord, kui määrus on kriminaalasja lõpplahendist eraldi vaidlustatav.
Teisisõnu, kui seadus ei näe teisiti ette, ei pea määrus sisaldama faktiliste asjaolude või
varasemate menetlussündmuste kirjeldust ega ka õiguslikke põhjendusi. See ei tähenda, et
menetleja ei võiks määrusele põhjendusi kirjutada või määruses seni toimunut kirjeldada ka seal,
kus seadus seda ei nõua. Oluline on aga see, et määruse lugejale oleks määruse sisu arusaadav –
mida otsustati ja kes mida tegema peab.
Lõige 3 on erisäte kohtuistungil kohtu tehtavate suuliste määruste jaoks – kui need
protokollitakse, ei ole vaja lõike 2 vorminõudeid järgida.
Lõige 4 sätestab juhtumid, mil tuleb kohustuslikult koostada määrus, milles sisalduvad lisaks
lõikes 2 nimetatud andmetele ka asjaolude kirjeldus ja õiguslikud põhjendused. Nii tuleb määrus
vormistada siis, kui määrus on kriminaalasja lõpplahendiks või määrus on lõpplahendist eraldi
vaidlustatav (eelkõige määruskaebuse korras, aga ka uurimiskaebuse esitamisega).
Lõige 5 sätestab võimaluse vormistada määrus pealdisena. Seadus pealdise mõistet ei defineeri,
kuid silmas on peetud sellist määrust, mille tegija kas osaliselt või täielikult inkorporeerib
esitatud taotluse määruse sisse. Klassikaline näide pealdisena tehtud määrusest on esitatud
taotlusel kohtuniku digiallkirja resolutsioonis sõnapaar „Luba antud“. Sellises olukorras on
määruse põhjendusteks taotluse põhjendused. Senine käsitlus määruse põhjendamisest on olnud,
et kohus peab ka taotluse rahuldamisel ikka ise määrusesse põhjendused kirjutama ning taotlusest
28
põhjendusi otse kopeerida ei oleks korrektne. Samas ei ole selline asjakorraldus sugugi
ökonoomne: kui taotluses on esitatud põhjendused, millega kohus täielikult nõustub, oleks
taotlusest ümberjutustuse kirjutamine lihtsalt lisaväärtuseta tühi töö. Seetõttu annab lõige 5
kohtule võimaluse pealdisena vormistada kõiki määrusi, mille kohta seaduses ei ole otsesõnu
öeldud, et see tuleks eraldi dokumendina vormistada. Tehniliselt võib selle pealdise kirjutada
digiallkirja resolutsiooni, vastavas elektroonilises keskkonnas selleks ette nähtud andmeväljale
või käsitsi paberkandjal esitatud taotluse peale. Oluline on silmas pidada, et kohtu määrus oleks
vormistatud selliselt, et selle sisu ja põhjendused on selgelt tuvastatavad. Seetõttu seadus ka ei
kohusta määrusi pealdisena vormistama ja soovi või vajaduse korral võib kohus kõik määrused
eraldi dokumendina vormistada. Ehkki kõige loogilisem oleks pealdisena vormistada taotluse
täielik rahuldamine, ei ole iseenesest keelatud ka pealdisega taotlust osaliselt rahuldada või
rahuldamata jätta. Oluline on, et kohtu otsustus oleks selge ning taotluse esitaja saaks piisavalt
selge tagasiside, mis võimaldaks tal mõista, miks taotlus rahuldamata jäi või ainult osaliselt
rahuldati. Eraldi sätestatakse, et pealdismäärus ei ole lubatav määruskaebemenetluse lahendina,
samuti ei ole pealdismäärus lubatavaks lahendiks süüdistuskohustusmenetluses. Mõlemad
menetlused on oma sisult kaebemenetlused, kus kaebekohtu lahendi põhjendused peavad andma
tagasisidet esialgse määruse koostajale ning suunavad ka edasist kohtupraktikat, olles enamasti
konkreetses küsimuses ka lõplikuks lahendiks.
Lõige 6 on senine KrMS § 145 lõige 41, lõige 7 on senine KrMS § 145 lõige 42 ja lõige 8 on
senine KrMS § 145 lõige 7, sõnastuses tehtud minimaalsed muudatused on tehtud selleks, et tekst
oleks keeleliselt ladusam.
Punkt 51. Dokumendi koostamise koht ei ole oluline detail, mida oleks vaja märkida. Seetõttu
jäetakse see andmeväli välja.
Punkt 52. Kriminaalasja nimetus on keeruline viis kriminaalasja teistest sama isiku
kriminaalasjadest eristada. Seetõttu on otstarbekas kriminaalasi identifitseerida kriminaalasja
numbriga, nagu seda ka praktikas üldiselt tehakse.
Punkt 53. Süüdistusakti koostamise koht ei oma tähtsust ja tekitab asjatut infomüra. Seetõttu
jäetakse see andmeväli süüdistusaktist edaspidi välja.
Punkt 54. Kriminaalasja nimetus on keeruline viis kriminaalasja teistest sama isiku
kriminaalasjadest eristada. Seetõttu on otstarbekas kriminaalasi identifitseerida kriminaalasja
numbriga, nagu seda ka praktikas üldiselt tehakse.
Punkt 55. Süüdistusakti osade järjekord on kehtivas seaduses ebaloogiline: akti alguses on suur
hulk tehnilisi andmeid, süüdistus aga on hoopis akti lõpus. Samuti ei nõua seaduse kehtiv
sõnastus, et süüdistusaktis oleks märgitud, kui prokuratuur taotleb konfiskeerimise kohaldamist.
Muutmaks süüdistusakti ülesehitust loogilisemaks, tuuakse senine lõige 3 süüdistusakti põhiosaks
ja tehnilistest detailidest ettepoole lõikeks 2. Senisest lõikest 2 aga saab süüdistusakti lõpposa ja
lõige 3. Lisaks sätestatakse, et süüdistusakti põhiosas tuleb edaspidi märkida ka see, kui
prokuratuur taotleb kohtult konfiskeerimise kohaldamist, ning kirjeldada asjaolud, mis
konfiskeerimisele alust annavad, kuivõrd see on oluline tõendite asjakohasuse hindamisel.
Praktikas praegu seda tihti süüdistusaktis ei märgita ja konfiskeerimisnõue tuleb üllatusena nii
teistele kohtumenetluse pooltele kui ka kohtule.
Punkt 56. Süüdistusakti lõpposas hakkavad edaspidi olema need andmed, mis seni esitati
süüdistusakti põhiosas. Kuivõrd süüdistusakti peamine ülesanne on väljendada süüdistatavale
tehtavat karistusõiguslikku etteheidet, peabki just süüdistus ja selle kvalifikatsioon olema
süüdistusakti põhiosaks, samas kui ülejäänud tehnilist laadi andmed jäävad edaspidi lõppossa,
29
mis kujutab endast justkui tehnilist lisa. Muudatusega jäetakse välja mõned seni süüdistusaktis
sisaldunud andmeväljad. Esiteks loobutakse andmeväljast „kuriteo asjaolud“, mis on praktikas
omajagu segadust tekitanud: kuna süüdistatavale tehtav karistusõiguslik etteheide, st talle ette
heidetavad teod ning see, kuidas konkreetselt väljenduvad nendes tegudes kuriteokoosseisu
tunnused, tuleb niikuinii kajastada süüdistuse osas ja mitte mujal süüdistusakti peal laiali,10 ei ole
eraldi andmeplokil „kuriteo asjaolud“ selget funktsiooni ja seda enam süüdistusaktis ei
esitata.Teiseks jääb välja andmeväli „kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus“ – kui kahju on
koosseisuline asjaolu, tuleb see süüdistuse osas niikuinii kirjeldada. Kui aga tegu ei ole
koosseisulise asjaoluga, on tekitatud kahju laad ja suurus eelkõige tsiviilhagi seisukohast olulised
ning õige koht nende esitamiseks ongi tsiviilhagiavaldus. Praktikas on see andmeväli tekitanud ka
omajagu segadust, kui kannatanu tsiviilhagis esitatud summa erineb sellest, mida peab õigeks
prokuratuur. Kolmandaks loobutakse andmeväljast „andmed kuriteoga saadud vara kohta“.
Kuriteoga saadud vara omab tähtsust eelkõige siis, kui prokuratuur taotleb selle vara
konfiskeerimist. Kuivõrd konfiskeerimise taotluse ja selle aluseks olevate asjaolude
kirjeldamiseks on süüdistusakti põhiosas eraldi andmeväli, siis selle teabe kordamine lõpposas on
tarbetu. Muudetakse ka senise lõike 2 punkti 9 sõnastust: praeguse „andmed järelevalvet vajavate
süüdistatava laste ja vara kohta“ asemel tuleb edaspidi süüdistusakti lõpposas märkida andmed
kõikide süüdistatava hooldusel või eestkoste all olevate isikute (st mitte üksnes laste, vaid ka nt
hooldust vajavate vanemate või eestkostetavate) ja süüdistatava järelevalvet vajava vara kohta.
See peegeldab paremini kaasaja keerukamaks muutunud õigussuhteid perekonnaliikmete vahel ja
annab kohtule teavet, mis võib olla oluline karistuse mõistmisel.
Punkt 57. Muudatusega loobutakse edaspidi kohtueelse menetluse menetlusdokumentide
näidisvormide kehtestamisest, kuna nii prokuratuur kui kohtueelse uurimise asutused kasutavad
ühtset digitaalset infosüsteemi PRIS, kus menetlusdokumente koostatakse. Puhuks, kui mingil
põhjusel elektrooniliselt ei ole võimalik menetlusdokumente koostada, sätestab kohustuslikud
nõuded menetlusdokumentidele seadus. Praktikas on aeg-ajalt tekkinud ka vaidlusi seoses
sellega, kui mingil põhjusel on menetlejad kehtestatud näidisvormidest kõrvale kaldunud, ehkki
seaduse nõudeid on järgitud. Seadusemuudatus ei keela loomulikult ametkondlikult siiski
näidisvorme välja töötada ja kasutada.
Punkt 58. Muudatus on seotud määruste üldiste sisu- ja vorminõuete muutmisega. Sõna
„motiveeritud“ kasutamine selleks, et tähistada määrust, milles peavad sisalduma kirjalikud
põhjendused, on samuti keeleliselt eksitav.
Punkt 59. Muudatuse eesmärk on panna vastutus menetluse venimise vältimiseks tehtud
kulutuste eest süüdistatavale ja kaitsjale, kes oma käitumisega põhjustasid selle kulutuse.
Lisatava lõike kohaselt on kohtul võimalus määrata, et paralleelselt põhikaitsjaga asenduskaitsja
määramise puhul arvatakse menetluskuludeks vaid asenduskaitsjale makstav põhjendatud ja
vajalik tasu. Kui süüdistatav selles olukorras soovib jätkata oma valitud põhikaitsjaga, on tal see
võimalus, kuid valitud kaitsja tasu tuleb tal sellisel juhul endal maksta. See on küllalt radikaalne
võimalus menetluskulude jagamise kaudu mõjutada süüdistatavat ja tema kaitsjat vältima
olukorda, kus paralleelselt põhikaitsjaga asenduskaitsja määramine oleks vajalik. See lahendus
tähendab üksiti seda, et olukorras, kus ka kriminaalasi lõpeb õigeksmõistva otsusega, ei saa
pahatahtlikult kaitsjate vahetamisega või kaitsja abiga menetlust venitanud süüdistatav kaitsjale
makstud tasu riigilt tagasi. Seesuguse radikaalse lahenduse peab kohus mõistetavalt hoolega läbi
kaaluma ning seda kasutama üksnes juhul, kui süüdistatava põhikaitsja tasu menetluskulude
hulka arvamine oleks selgelt ebaõiglane, arvestades kaitsja ja süüdistatava käitumist menetluses.
10 RKKKo 3-1-1-59-16.
30
Punkt 60. Muudatusega viiakse menetluskulude hüvitamine apellatsioonimenetluses vastavusse
menetluskulude hüvitamise üldise loogikaga, mille kohaselt üldjuhul maksab menetluskulud
kaotaja. Olukorras, kus kohtuotsus tühistatakse vaid osaliselt, ei ole põhjust menetluskulusid täies
ulatuses riigi kanda jätta, kuna jõusse jäänud osas osutus kaebemenetlus ja selleks kulutatud aeg
ju põhjendamatuks.
Punkt 61. Muudatusega viiakse menetluskulude hüvitamine kassatsioonimenetluses vastavusse
menetluskulude hüvitamise üldise loogikaga, mille kohaselt üldjuhul maksab menetluskulud
kaotaja. Olukorras, kus kohtuotsus tühistatakse vaid osaliselt, ei ole põhjust menetluskulusid täies
ulatuses riigi kanda jätta, kuna jõusse jäänud osas osutus kaebemenetlus ja selleks kulutatud aeg
ju põhjendamatuks.
Punkt 62. Muudatusega parandatakse § 195 lõikes 4 kasutatav eksitav sõnastus „mittealustamise
teatis“, mis asendatakse ülejäänud seadustikus kasutusel oleva väljendiga „kriminaalmenetluse
alustamata jätmise teade“. Praktikas on kahe erineva väljendi kasutamine seadustikus tekitanud
segadust kannatanutes, kui neile saadetakse „mittealustamise teatis“, ent seadusetekstist
tulenevalt saab vaidlustada ainult „kriminaalmenetluse alustamata jätmise teadet“.
Punkt 63. Muudatuse eesmärk on kõrvaldada sättest loogikaviga. Nimelt on tingimused „on
heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud
või võtnud endale kohustuse tasuda kulud“ sellised, mis alles menetluse lõpetamise määruses
kindlaks määratakse. Teisisõnu, menetluse lõpetamise eelduseks on avaliku menetlushuvi
puudumine ja süü, mis ei ole suur. Ülejäänud tingimused on aga kohustused, mis kahtlustatavale
menetluse lõpetamise määrusega pannakse. Seda loogikat kajastab ka KrMS § 202 lõike 2
punktide loetelu. Seetõttu muudatusega tegelikult kriminaalmenetluse lõpetamise aluseid ei
laiendata ega kitsendata.
Punkt 64. Muudatuse eesmärk on välistada irdtõlgendus, justkui kuriteoga tekitatud kahju
hüvitamise kohustuse panemise eelduseks oleks tsiviilhagi esitamine kannatanu poolt ja
kannatanule kahju hüvitiseks määratud summa peaks olema seesama, mis tsiviilhagis esitatud.
Seesugune tõlgendus kitsendab KrMS § 202 kohaldamisala põhjendamatult ja olukorras, kus
kannatanu on näiteks esitanud ilmselgelt ülepaisutatud haginõude asjas, milles avalik
menetlushuvi puudub ja kahtlustatava süü ei ole suur, ei saaks kriminaalmenetlust tsiviilhagi tõttu
lõpetada. Samuti jääksid kaitseta need kannatanud, kes tsiviilhagi ei olegi esitanud, kuid on
ilmselgelt kuriteo tulemusel kahju kandnud: neile ei saaks kriminaalmenetluse lõpetamisel mingit
hüvitist pakkuda. Kuna tegu on kriminaalmenetluse lõpetamisel isikule pandava kohustusega, ei
ole sel tegelikult otsest seost tsiviilhagiga ega kannatanu nõudega kahtlustatava vastu, vaid tegu
on riigipoolse mõjutusmeetmega, mis järgib taastava õiguse põhimõtteid. Seetõttu on kohane jätta
hüvitise suuruse määramine menetleja otsustada. Kui kannatanule määratav hüvitis oleks
kahtlustatava arvates liiga suur, ei pea kahtlustatav kriminaalmenetluse lõpetamisega sellistel
tingimustel nõustuma. Kannatanul on samuti kaebeõigus menetluse lõpetamise peale ja menetluse
lõpetamine ei too kaasa ka tsiviilhaginõude lõppemist. Talle menetluse lõpetamisega makstud
kahjutasust suurema haginõude saab kannatanu maakohtusse tsiviilkohtumenetluse korras hagi
esitades maksma panna.
Punkt 65. Muudatuse eesmärk on täita kehtivas õiguses olev lünk, mis seisneb selles, et muu
asjakohase kohustuse panemisel ei ole seaduses määratud kindlaks maksimaalset tähtaega, kui
kauaks kohustuse panna saab. Muudatusega sätestatakse, et analoogiliselt kohustusega
sotsiaalprogrammis osalemiseks või alkoholist ja narkootilistest ainetest hoidumiseks võib ka
muu asjakohase kohustuse panna tähtajaga mitte kauem kui 18 kuud.
31
Punkt 66. Muudatus on seotud KrMS §-s 145 määruste üldiste sisu- ja vorminõuete
kehtestamisega ja on eelkõige sõnastuslik. Jätkuvalt võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruse
teha põhjendusi esitamata ning põhjendused tuleb koostada juhul, kui kannatanu põhjendustega
määrust nõuab.
Punkt 67. Muudatuse eesmärk on vältida irdtõlgendust, justkui võiks ka kriminaalmenetluse
alustamata jätmise ilma põhjendusteta tehtud teate otse vaidlustada. Muudatusega täpsustatakse,
et vaidlustada saab vaid sellist kriminaalmenetluse alustamata jätmise teadet, mis sisaldab ka
alustamata jätmise põhjendusi. Kui esialgne teade on tehtud põhjendusi esitamata, saab
kannatanu KrMSi § 198 kohaselt esitada taotluse põhjendustega teate saamiseks ning selle siis
vaidlustada.
Punkt 68. Muudatuse eesmärk on vähendada bürokraatiat ja võimaldada prokuröril oma vigu
parandada, ilma et selleks oleks vaja esitada kaebust või kaasata KrMS § 213 lõike 6 kohaselt
kõrgemalseisvat prokuröri. Muudatuse kohaselt saab prokurör oma menetluses olevates
kriminaalasjades ka ise parandada vead oma määrustes (nt on menetluse lõpetamise määruses
jäänud märkimata asitõendite kohta võetavad meetmed või läbiotsimismääruses on aadressis
kirjaviga) ja tühistada oma varasema korralduse, näiteks kui esialgu nõutud menetlustoiming on
osutunud tarbetuks. Prokuratuuri praktikas on selliseid vigu parandatud KrMSi § 213 lõike 1
punkti 12 alusel, kuid selge õiguslik alus on seni puudunud.
Punkt 69. Muudatuse eesmärk on lihtsustada kriminaalasjade eraldamist ja ühendamist
menetluse ökonoomiat silmas pidades. Kehtiva sõnastuse kohaselt on eraldamine lubatud kuriteo
aegumise vältimiseks või mõistliku menetlusaja tagamiseks, kuid sageli esineb olukordi, kus
muidu samas menetluses olevate kuritegude eraldamine eraldi menetlusse võimaldaks menetlust
märgatavalt otstarbekamalt toimetada veel enne, kui viivitused menetluses muutuksid selliseks, et
võiksid tähendada kuriteo aegumist või mõistliku menetlusaja möödumist. Muudetud sõnastus
hõlmab ka kehtivas seadusetekstis sätestatud alused, kuna aegumise vältimine ja mõistliku
menetlusaja tagamine on olulised eesmärgid, mida kriminaalmenetluse otstarbekal toimetamisel
tuleb silmas pidada.
Sarnaselt on kehtiva seaduse kohaselt piiratud need olukorrad, kus kriminaalasja saaks teise
kriminaalasjaga ühendada. Näiteks võib olla sama kannatanu suhtes üksteisest sõltumatult
vägivalda tarvitanud kaks isikut, ent kehtiva seaduse järgi neid kriminaalasju koos menetleda ei
saa ja kannatanul tuleks kaks korda kohtus ütlusi anda.
Kriminaalasjade eraldamise ja ühendamise otstarbekust tuleb kindlasti hinnata pikas
perspektiivis: kui näiteks eraldatakse kriminaalasi ühe toimepanija suhtes, kelle suhtes
lahendatakse asi kokkuleppemenetluses, on võimalik, et hilisem üldmenetluse õigeksmõistev
lahend tekitab teistmisaluse, mis lõppkokkuvõttes võib menetluse pikemaks venitada. Samuti on
kriminaalasjade eraldamise puhul vaja silmas pidada karistuse mõistmise sätteid, mistõttu taas
võib esmapilgul otstarbekana tundunud eraldamine lõppastmes tekitada kohtutele lisatööd
täitmiskohtuniku tegevusega.
Punkt 70. Muudatuse eesmärk on kaitseõiguse parem tagamine ja selle kaudu ka menetluse
sujuvam toimetamine. Muudatuse kohaselt tuleb jälitustoimingutega kogutud andmed esitada
tutvumiseks koos kriminaaltoimiku tutvustamisega. Silmas on peetud just neid andmeid, mida
kriminaaltoimikusse lisada ei peetud vajalikuks, kuid mille hulgas võib olla kaitsjale vajalikke
materjale. Säte on seotud KrMS §-ga 12614, mis reguleerib jälitustoiminguga kogutud andmete
tutvustamist, mida samuti muudetakse.
32
Punkt 71. Muudatuse eesmärk on kaitseõiguse parem ja ühetaoline tagamine kõikides
kriminaalasjades. Üheks kriminaalasjade menetluse viibimise sagedaseks põhjuseks on viivitused
ja vaidlused seoses kriminaaltoimiku juurde võetud materjalide tutvustamisega. Üldreeglina
tutvustatakse kriminaaltoimikut elektroonilise koopia kättesaadavaks tegemise teel kaitsjale ja
eelduslikult tuleb kaitsjale teha koopiad ka kriminaaltoimiku juurde võetud andmekandjatest.
Lõike 3 muudetud tekst lähtubki sellest eeldusest, et kõikidest toimiku juurde võetud
materjalidest tehakse kaitsjale koopiad. Muudetud säte annab seetõttu loetelu materjalidest,
millest prokuratuur võib kaitsjale koopia tegemata jätta. See loend lähtub ühelt poolt tehnilistest
võimalustest (nt asitõendiks olevat füüsilist eset on põhimõtteliselt võimalik kopeerida, kuid selle
koopia valmistamine on tehnoloogiliselt ebaproportsionaalselt kulukas ja keeruline), teisalt aga
vajadusest kaitsta kolmandate isikute õigusi (nt arvuti kõvaketas sisaldab sageli suuremas osas
kriminaalasja seisukohast ebaolulisi eraelulisi andmeid, võ aib aga ka sisaldada asjasse mitte
puutuvat ärisaladust või näiteks lapspornot), mille puhul on ette nähtud võimalus kohtuistung
kinniseks kuulutada. Sellisest materjalist koopiate andmine menetlusosalistele tekitab liigse riski,
et materjal saab avalikuks. Tutvumaks materjaliga, millest koopiaid ei anta, saavad
menetlusosalised esitada taotluse ning sellisel juhul neile tuleb materjal tutvumiseks esitada.
Tehnilisi üksikasju, kuidas materjalid tutvumiseks esitatakse, seaduses ei reguleerita. Seda
seetõttu, et tutvumiseks esitamise määrab suuresti ära nii menetlusosalise kui ka prokuratuuri
tehnilised võimalused. Muuhulgas peab tutvumiseks esitamise viis võimaldama kaitset
materjalide lubamatu kopeerimise vastu.
Punkt 72. Muudatusega tagatakse paremini kaitseõigust ning välditakse menetluslikku
üllatamist. Samasisuline kohustus pannakse ka kaitsjale KrMS § 227 lõikega 7. Kehtiv seadus ei
keela prokuratuuril kohtusse ütlusi andma kutsuda tunnistajat, keda kohtueelses menetluses ei ole
üle kuulatud. Selliste tunnistajate kutsumine võib aga kaitseõiguse seisukohast olla
problemaatiline, kuna kaitsjal ei ole teada, mille kohta tunnistaja eelduslikult kohtus ütlusi annab.
See omakorda muudab keeruliseks eelmenetluse sihipärase läbiviimise, kuna teadmata tunnistaja
ütluste sisu, ei ole võimalik hinnata, kas tunnistaja ütlused on asjakohaseks tõendiks või mitte.
Samuti võib üllatustunnistaja ilmumine tuua kaasa vajaduse teha vaheaeg, et kaitsja saaks
tunnistaja ristküsitlemiseks ette valmistuda.
Muudatus kohustab prokuratuuri lisaks tunnistaja nimele ja üldisele põhjendusele, milliste
asjaolude kohta tunnistaja ütlusi andma kutsutakse, avaldama teistele kohtumenetluse pooltele ka
kokkuvõtliku narratiivi tunnistaja ütluste eeldatavast sisust. Kohtuistung üldmenetluses on
tõendite kohtule esitlemine, mitte ekspeditsioon tundmatutesse paikadesse. Seetõttu kui
prokuratuur tunnistaja kutsumist taotleb, peab tal olema vähemalt üldjoontes teada, millise sisuga
tunnistaja ütlused on. Vastasel juhul ei saaks prokuratuur põhjendada tunnistaja kutsumise
vajalikkust. Teistele kohtumenetluse pooltele esitatava narratiivi võib koostada prokurör ja
sellisel juhul ei saa narratiiv olla kuidagi siduv tunnistajale endale, samuti ei saa tunnistaja ütluste
usaldusväärsust kahtluse alla seada selle põhjendusega, et ütlused erinevad prokuratuuri esitatud
„eeldatava ütluste sisu“ dokumendist. Samas võib tunnistaja narratiivi koostada ka ise ning
sellisel juhul on juba tegemist tunnistaja enda kohtuvälise avaldusega, mida saab tema ütluste
usaldusväärsuse kontrollimisel kasutada. Tunnistajaütluste eeldatava sisu kokkuvõtet kohtule ei
saadeta, see saadetakse vaid teistele kohtumenetluse pooltele. Seda seetõttu, et kohus peab otsust
tehes tuginema üksnes kohtulikul arutamisel uuritud tõenditele, kokkuvõte tunnistaja ütluste
eeldatava sisu kohta aga tõendiks ei ole, küll võib kohut kallutada tunnistaja ütluste
usaldusväärsuse hindamisel.
Punkt 73. Muudatuse eesmärk on rõhutada, et kaitsja taotlused prokuratuuri tõendite lubamatuks
tunnistamiseks tuleb esitada võimalikult varakult juba eelmenetluses, et eelmenetlust saaks
33
otstarbekalt läbi viia ning juba eelmenetluses saaks kindlaks määratud lubatavate tõendite ring.
See võimaldab kohtumenetlust läbi viia otstarbekamalt ja vältida üllatusi ja viivitusi menetluses
seoses sellega, et vaidlused tõendite lubatavuse üle tekivad ootamatult ning toovad kaasa
vajaduse täiendavate tõendite kogumiseks ja esitamiseks.
Punkt 74. Muudatuse eesmärk on paremini tagada poolte võrdsust kohtumenetluses ning sellega
välditakse menetluslikku üllatamist. Prokuratuuril on kohustus kogu kriminaaltoimiku materjal
kaitsjale kättesaadavaks teha ning see annab kaitsjale võimaluse kaitset ette valmistada ja võtta
vastu informeeritud menetluslikke otsuseid. Kehtiv seadus aga ei kohusta kaitsjat omapoolsete
tunnistajate ning muude kriminaaltoimikus mitte sisalduvate tõendite sisu kohtuistungi eel
prokuratuurile avama. See omakorda muudab keeruliseks eelmenetluse sihipärase läbiviimise,
kuna teadmata tunnistaja ütluste või tõendi sisu, ei ole võimalik hinnata, kas tegu on asjakohase
tõendiga või mitte. Samuti võib üllatustunnistaja ilmumine tuua kaasa vajaduse teha vaheaeg, et
teised pooled saaksid tunnistaja ristküsitlemiseks valmistuda. Mõnikord on avaldatud arvamust,
et menetluslik üllatamine on võistleva menetluse tavapärane ja olemuslik komponent. See väide
võib küll õigesti kirjeldada poolte soove, ent ignoreerib asjaolu, et võistleva kriminaalmenetluse
eesmärk ei ole pakkuda kohtumenetluse pooltele võimalust menetluse viivitamise ja kohtus
segaduse tekitamise abil saavutada ebaõige lahend.
Lõige 6 teeb kaitsjale kohustuseks kriminaaltoimikuvälised tõendid teistele kohtumenetluse
pooltele tutvumiseks esitada hiljemalt kaitseaktiga või kohtu määratud hilisemaks tähtajaks. Selle
lõike kohaselt tulebki sellised tõendid esitada vaid teistele pooltele – kahe toimiku süsteemist
lähtuvalt oleks tõendite samaaegne esitamine ka kohtule lubamatu, kuna tõendi lubatavuse üle on
vaidlus selles menetluse etapis veel pidamata. Eelkõige puudutab lõikes 6 sätestatud kohustus
erinevaid dokumente ja andmekandjaid, kuid ka asitõendeid, millega tutvumiseks tuleb teistele
kohtumenetluse pooltele mõistlik võimalus tekitada. Vaidluse korral on kohtul võimalik tõendiga
tutvumist reguleerida eelmenetluses ja ka hiljem kohtulikul arutamisel.
Lõige 7 kohustab kaitsjat analoogiliselt prokuratuuriga lisaks tunnistaja nimele ja üldisele
põhjendusele, milliste asjaolude kohta tunnistaja ütlusi andma kutsutakse, avaldama teistele
kohtumenetluse pooltele ka kokkuvõtliku narratiivi tunnistajaütluste eeldatavast sisust.
Kohtuistung üldmenetluses on tõendite kohtule esitlemine, mitte ekspeditsioon tundmatutesse
paikadesse. Seetõttu kui kaitsja tunnistaja kutsumist taotleb, peab tal olema vähemalt üldjoontes
teada, millise sisuga tunnistaja ütlused on. Vastasel juhul ei saaks kaitsja põhjendada tunnistaja
kutsumise vajalikkust. Teistele kohtumenetluse pooltele esitatava narratiivi võib koostada kaitsja
ja sellisel juhul ei saa narratiiv olla kuidagi siduv tunnistajale endale, samuti ei saa tunnistaja
ütluste usaldusväärsust kahtluse alla seada selle põhjendusega, et ütlused erinevad kaitsja esitatud
nn eeldatava ütluste sisu kokkuvõttest. Samas võib tunnistaja narratiivi koostada ka ise ning
sellisel juhul on juba tegemist tunnistaja enda kohtuväliste väidetega, mida saab tema ütluste
usaldusväärsuse kontrollimisel kasutada.
Punkt 75. Paragrahvi 228 pealkiri viiakse kooskõlla sätte muudetud sisuga.
Punkt 76. Uurimiskaebemenetluse toomine Eesti kriminaalmenetlusse langeb aega, mil
süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadust ei olnud, nagu puudusid ka muud korralised
kaebeteed, vaidlustamaks kohtueelses menetluses toimunud võimalikke õiguste riiveid.
Praeguseks on uurimiskaebemenetluse tähtsus oluliselt vähenenud: kohtumenetluse pooled
saavad menetlustoimingute seaduslikkuse üle vaielda kohtumenetluses ja saavutada oluliste
menetlusrikkumiste puhul nendega saadud tõendite lubamatuks tunnistamise, ebaseaduslike
määruste ja toimingutega tekitatud kahju hüvitamiseks on aga süüteomenetluses tekitatud kahju
34
hüvitamise alused ja korra näeb aga ette SKHS. Selles olukorras on võimalus kohtueelse
menetluse käigus menetleja tehtud määruste ja toimingute peale kaevata praktilise tähtsusega
vaid juhul, kui need määrused või menetleja tegevus jätkuvalt rikub kellegi õiguseid. Näiteks on
kohaldatud elukohast lahkumise keeldu, vahistatule suhtluspiirangud pandud või läbiotsimisel ära
võetud asju ei anta tagasi. Sellistel juhtumitel on oluline, et isik saaks tema õiguste riivet
vaidlustada, et tema õigusi rikkuv olukord saaks kõrvaldatud. Muudel juhtudel, kui kaebusega
kestva õiguste rikkumise kõrvaldamist ei taotleta, on uurimiskaebuste esitamise võimalus
põhjendamatu menetlusressursi raiskamine: tõendi lubatavuse üle vaieldakse põhimenetluses,
kahju hüvitamise küsimus tuleks aga lahendada süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise
seaduses ette nähtud korras. Seetõttu muudatusega piirataksegi uurimiskaebuse esitamise
võimalusi üksnes nendele juhtumitele, kus päriselt on vaja kohtueelse menetluse käiku sekkuda,
et kaitsta isikute õigusi uurimisasutuse või prokuratuuri kuritarvituste vastu. Seadusemuudatus ei
piira kuidagi menetlusosaliste õigust esitada menetlejale tõendeid või taotlusi, näiteks taotlust
täiendavate tõendite kogumiseks, mis praegu sageli uurimiskaebuse sildi all esinevad.
Lõige 1 sätestab, et kaebuse prokuratuurile saab esitada vaid selleks, et nõuda kaebaja õigusi
rikkuva tegevuse lõpetamist. Teisisõnu, uurimiskaebus menetluse sees n-ö vahepealse ja
erakorralise vaidlusena ei ole sobiv õiguskaitsevahend selleks, et taotleda kahju hüvitamist või
mingi tegevuse või toimingu tagantjärele õigusvastaseks tunnistamist, kui see määrus jätkuvat
mõju ei oma või tegevus on juba lõppenud. Sellised uurimiskaebused tuleb edaspidi jätta läbi
vaatamata. Kaebuse esitamise õigus uurimiskaebemenetluses kestab edaspidi kuni süüdistusakti
kohtusse saatmiseni, mitte kuni süüdistusakti koostamiseni. Süüdistusakti koostamine on raskesti
kontrollitav ajahetk ja süüdistusakti teksti valmimine ega isegi allkirjastamine ei tähenda veel
menetlejarolli üleminekut kohtule, mistõttu kehtiva seaduse kohaselt tekib kummaline olukord,
kus kohtule tuleks edastada esitatud kaebused juba enne seda, kui süüdistusakt on kohtusse
jõudnud või isegi prokuratuurist välja saadetud. Sestap on põhjendatud, et kaebuse lahendamise
pädevus liigub kohtule koos süüdistusakti kohtusse saatmisega, mitte süüdistusakti koostamisega,
mis võib olla päevi varem.
Lõike 2 sõnastuse kohaselt saab ringkonnaprokuratuuri tegevuse peale kaebuse esitada
Riigiprokuratuurile. See asjakorraldus järgib prokuratuuri hierarhilist ülesehitust ja on kooskõlas
ka KrMS § 213 lõikega 6, mis sätestab mh kõrgemalseisva prokuröri õiguse alamastme prokuröri
toimingute ja määruste üle järelevalve tegemiseks ja määruste tühistamiseks.
Lõige 3 sätestab tähtaja kaebuse esitamiseks, mis seni on seadusest puudu olnud ja tekitanud
probleeme, kuna võimaldab sisuliselt piiramatu aja vältel esitada kaebusi prokuratuuri ja
uurimisasutuste kohtueelses menetluses tehtud määruste ja toimingute peale.
Uurimiskaebemenetluse kiireloomulisust silmas pidades ei ole selline kord mõistlik. Seetõttu
sätestataksegi, et kaebus tuleb esitada kümne päeva jooksul arvates sellest, kui kaebaja oma
õiguste rikkumisest teada sai või pidi asjaolusid arvestades teada saama. Senises sõnastuses on
kaebuse esitamist piiratud üksnes kaebustega määruste ja menetlustoimingute peale, kuid eelnõu
kohaselt saab vaidlustada tegevust üldisemalt. Enamasti ongi see tegevus piiritletav mingi
määruse või menetlustoiminguga, ent näiteks olukorras, kus isikult on asitõendina ära võetud
asjad, mida põhjendamatult tagasi ei anta, ei pruugi olla ei määrust ega ka menetlustoimingut,
mida vaidlustada. See muidugi ei muuda olukorda kuidagi õiguspärasemaks.
Punkt 77. Punkti 3 lisatakse viide üldisemale tegevusele, mida saab vaidlustada, et saaks
vaidlustada ka sellised tegevused, mis ei kujuta endast määrust ega menetlustoimingut.
35
Punkt 4 muudetakse, kuna uurimiskaebuse rahuldamise eelduseks on edaspidi kaebaja õiguste
jätkuv rikkumine, mistõttu tuleb kaebuses konkreetselt näidata, milles see kaebaja arvates
seisneb.
Punkt 78. Muudatus lähtub sellest, et kaebuse saab esitada ja uurimiskaebe korras saab
lahendada vaid selliseid kaebusi, mis on suunatud kestva õiguste rikkumise lõpetamisele, mitte
aga mingite määruste või menetlustoimingute tagantjärele õigusvastaseks tunnistamisele.
Seetõttu, kui õigusrikkumist ei saa kõrvaldada, sest see on juba toimunud (nt menetlustoiming on
juba tehtud), siis tuleb uurimiskaebus jätta läbi vaatamata ja sõltuvalt kaebuse esitajast ja tema
eesmärgist on võimalik määruse või toimingu tulemusel saadud tõendite lubamatuks
tunnistamine kriminaalasja kohtumenetluses või süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise
taotluse esitamine. Sellest lähtuvalt lisatakse võimalike lahendite loetellu läbi vaatamata jätmine
ja kustutatakse võimalus tagasipööramatu menetlustoimingu või määruse õigusvastaseks
tunnistamiseks. Läbi vaatamata jätmine tähendab seda, et kaebust sisuliselt ei lahendata. Kuivõrd
uurimiskaebemenetlus on eelnõu kohaselt üksnes jätkuvate rikkumiste lõpetamise menetlus, ei
saa enam uurimiskaebemenetluses sisuliselt lahendada neid kaebusi, mis jätkuvate rikkumiste
lõpetamist ei taotle ja mida tuleb lahendada muus menetluses. Sellised kaebused tuleb edaspidi
jätta läbi vaatamata. Lisaks võimaldatakse muudatusega uurimiskaebuse lahendajal peatada ka
muu tegevus peale menetlustoimingute, kui see on vajalik õiguserikkumise kõrvaldamiseks.
Õiguste rikkumise kõrvaldamiseks võib kaebuse lahendaja teha ka korralduse mingi konkreetse
teo tegemiseks – näiteks võib prokuratuur anda korralduse uurimisasutusele, et läbiotsimise
käigus ära võetud asjad omanikule tagastataks.
Punkt 79. Muudatus seisneb selles, et Riigiprokuratuuri tegevuse peale saab edaspidi kaevata
otse maakohtu eeluurimiskohtunikule. See aitab uurimiskaebemenetluse muuta sirgjoonelisemaks
ja kiiremaks, hoides samas kokku ka prokuratuuri ressursse, kus Riigiprokuratuur peaks muidu
sisuliselt sama asja kaks korda lahendama.
Punkt 80. Kuna vaidlustatav tegevus võib seisneda ka muus kui mingis konkreetses määruses,
tuleb vastavalt korrigeerida ka tähtaja alguspunkti määratlust.
Punkt 81. Muudatusega antakse kohtule võimalus otsustada kohtuistungi pidamise vajalikkuse
üle konkreetse asja asjaoludest lähtudes. Seni kehtinud sõnastus kohtuistungi pidamist ei
võimaldanud, nähes ette kohustuslikult kirjaliku menetluse. Selline jäik reegel ei ole põhjendatud,
kuivõrd konkreetse vaidluse asjaolude kiireks väljaselgitamiseks ja lahendamiseks võib istungi
pidamine olla märgatavalt ökonoomsem ja kiirem. Kui kohus istungi peab, kutsutakse sinna
kaebaja kõrval ka prokurör, kes vastutab selle tegevuse eest, mida uurimiskaebe korras
vaidlustatakse.
Punkt 82. Muudatus lähtub sellest, et kaebuse saab esitada ja uurimiskaebe korras saab
lahendada vaid selliseid kaebusi, mis on suunatud kestva õiguste rikkumise lõpetamisele, mitte
aga mingite määruste või menetlustoimingute tagantjärele õigusvastaseks tunnistamisele.
Seetõttu, kui õigusrikkumist ei saa kõrvaldada, sest see on juba toimunud (nt menetlustoiming on
juba tehtud), siis tuleb uurimiskaebus jätta läbi vaatamata ja sõltuvalt kaebuse esitajast ja tema
eesmärgist on võimalik määruse või toimingu tulemusel saadud tõendite lubamatuks
tunnistamine kriminaalasja kohtumenetluses või süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise
taotluse esitamine. Sellest lähtuvalt lisatakse võimalike lahendite loetellu läbi vaatamata jätmine
ja kustutatakse võimalus tagasipööramatu menetlustoimingu või määruse õigusvastaseks
tunnistamiseks. Läbi vaatamata jätmine tähendab seda, et kaebust sisuliselt ei lahendata. Kuivõrd
uurimiskaebemenetlus on eelnõu kohaselt üksnes jätkuvate rikkumiste lõpetamise menetlus, ei
saa enam uurimiskaebemenetluses sisuliselt lahendada neid kaebusi, mis jätkuvate rikkumiste
36
lõpetamist ei taotle ja mida tuleb lahendada muus menetluses. Sellised kaebused tuleb edaspidi
jätta läbi vaatamata. Lisaks võimaldatakse muudatusega uurimiskaebuse lahendajal peatada ka
muu tegevus peale menetlustoimingute, kui see on vajalik õiguserikkumise kõrvaldamiseks.
Õiguste rikkumise kõrvaldamiseks võib kaebuse lahendaja teha ka korralduse mingi konkreetse
teo tegemiseks – näiteks võib prokuratuur anda korralduse uurimisasutusele, et läbiotsimise
käigus ära võetud asjad omanikule tagastataks.
Punkt 83. Muudatuse eesmärk on võimaldada isikutel, kes ei ole kohtumenetluse pooled, saada
lahendus oma kaebusele jälitustoimingu tegemise, sellest teavitamise ja sellega kogutud
materjalide tutvustamise küsimuses selle kriminaalasja raames, kus jälitustegevus toimus.
Jälitustoimingu käigu üle kaebamise puhul peab samuti olema kaebuse esemeks ikka veel käimas
olev õiguste rikkumine – näiteks jätkuv jälitustoiming (ja kaebaja nõudmine jälitamine lõpetada).
Kui nn menetlusväline isik leiab, et ta on jälitustoimingu tõttu kahju kandnud, on tal võimalus
pöörduda kohtu poole SKHSis sätestatud korras. Kohtumenetluse pooled eeluurimiskohtuniku
määrust määruskaebuse korras vaidlustada ei saa – senine topelt-menetlus jälitustoimingute
seaduslikkuse, jälitustoimingust teavitamise ja kogutud materjalide tutvustamise üle vaidlemiseks
kaotatakse, kuna see tekitas viivitusi ja mõneti kummalise olukorra, kus jälitustoimingu
seaduslikkuse, toimingust teavitamise ja jälitusmaterjalide tutvustamise üle sai vaielda nii
protsessi juhtiva kohtuniku ees kui ka paralleelselt määruskaebemenetluses potentsiaalselt kuni
Riigikohtuni välja. Olemuslikult on need kohtuliku eelmenetluse küsimused ning eelmenetlust
saab kõige otstarbekamalt toimetada kohtunik, kelle arutada kriminaalasi on.
Punkt 84. Muudatuse eesmärk on tuua lühimenetluse kohaldamiseks lõpliku nõusoleku andmine
kohtuliku arutamise varasemasse etappi, et vältida tõendite uurimiseks aja raiskamist olukorras,
kus kohus siiski asjas lühimenetluses otsust teha ei saa. Kuna lühimenetluses on tõendite sisu
fikseeritud kriminaaltoimikusse kogutud materjalidega, ei ole kohtuliku uurimise käigus
tõendikogumis muudatusi oodata. Seetõttu puudub ka sisuline põhjus, miks süüdistataval peaks
olema võimalus lasta kohtus tõendeid uurida ja alles seejärel otsustada, kas jätkata lühimenetluses
või mitte. Muudatus võimaldab menetlusressurssi otstarbekamalt kasutada.
Punkt 85. Muudatus on analoogiline KrMS §-ga 2441, mis näeb ette võimaluse
kokkuleppemenetluses jätta läbi vaatamata tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavaldus.
Muudatusega antakse prokuratuurile ka lühimenetluses võimalus ilmselt põhjendamatu või
lubamatu tsiviilhagi jätta läbi vaatamata. Samuti võib läbi vaatamata jätta tsiviilhagi, mis oluliselt
takistaks kriminaalasja kiiret lahendamist. Praktikas on lühimenetluses sageli probleemiks see, et
kannatanu esitatud tsiviilhaginõue on ebamõistlikult suur või tõendamata, kusjuures prokuratuuri
katsed saavutada kannatanu koostööd tsiviilhagi tõendamisel või haginõude korrigeerimisel
jäävad viljatuks. Kehtiv seadus küll annab kohtule võimaluse ka lühimenetluses jätta hagi
rahuldamata või see osaliselt rahuldada, ent praktikas on kohtunikud sageli leidnud, et haginõude
puudulik tõendatus ei võimalda kriminaalasja üldse lühimenetluses arutada, ning seetõttu
kriminaalasja prokuratuurile tagastanud muus menetlusliigis lahendamiseks.
Kokkuleppemenetlus, kus küll hagi on võimalik läbi vaatamata jätta, ei pruugi aga olla
vastuvõetav seetõttu, et üksmeelt ei saavutata karistuse osas. Nii satub üldmenetlusse
kriminaalasi, kus tegelikult ainuke probleem on tsiviilhagi ja selliselt on hagi muutunud
kriminaalmenetlust takistavaks faktoriks.
Üheks lahenduseks, mida töögrupi enamus siiski praegu ei toetanud, on loobuda
tsiviilkohtumenetluse ja kriminaalmenetluse ühitamise katsetest üldse ning tsiviilhagi instituut
kriminaalmenetlusest kaotada. Selle asemel võiks selgesõnaliselt sätestada võimaluse kohtul
kannatanule välja mõista valuraha vms nimetusega kompensatsioon, mille suuruse otsustaks
37
kohus kriminaalasjas tuvastatud asjaolude põhjal. Selle summa väljamõistmiseks ei oleks
kannatanul vaja esitada tsiviilhagi ega ka kohtul lahendada tsiviilvaidlust – tegu oleks
karistusõigusliku mõjutusvahendiga. Kui see summa peaks jääma alla kuriteoga tekitatud kahju
tegeliku ulatuse, oleks kannatanul loomulikult võimalus kahju hüvitamise hagi esitada
tsiviilkohtumenetluse korras. Selline lahendus on kasutusel näiteks Inglismaal. Süüteomenetluse
arendamise juhtgrupp seda lahendust praegu ei toetanud, kuna eelnõu kiireloomulisuse tõttu ei
ole piisavalt aega seda põhjalikult läbi töötada.
Lõige 1 sätestab, et olulises osas lubamatu või põhjendamatu või sellise tsiviilhagi või avalik-
õigusliku nõudeavalduse, mis takistaks oluliselt kriminaalasja kiiret lahendamist, võib
prokuratuur jätta läbi vaatamata. Prokuratuuri määrus ei ole vaidlustatav, kuivõrd ei piira
kannatanu õigust oma nõue maksma panna tsiviilkohtumenetluses või haldusmenetluses
kriminaalasjast eraldi.
Lõige 2 sätestab prokuratuuri kohustuse kannatanule selgitada tema võimalusi oma nõude
edasiseks maksmapanekuks. Läbi vaatamata jätmine ei kujuta endast hagi või nõudeavalduse
sisulist lahendamist, mistõttu ei tekita ka menetlustakistust. Seadusesse lisatava § 381 lõike 51
kohaselt kehtib sellisel juhul ka riigilõivuvabastus.
Lõige 3 sätestab, et juhul, kui lühimenetlus siiski mingil põhjusel peaks ebaõnnestuma ja
kriminaalasja menetlus jätkub muus menetlusliigis, lisatakse enne läbi vaatamata jäetud
tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudevaldus uuesti kriminaalasjale, kui sama nõuet ei ole juba
muus menetluses lahendamiseks esitatud. Teisisõnu, tsiviilhagi või nõudeavalduse läbi vaatamata
jätmine on tingimuslik ja sõltub sellest, kas lihtmenetlus õnnestub.
Punkt 86. Muudatusega võimaldatakse ka kohtul lühimenetluses jätta tsiviilhagi või avalik-
õiguslik nõudeavaldus läbi vaatamata samadel alustel nagu prokuratuuril. Muudatuse eesmärk on
vältida olukorda, kus kriminaalasja lahendamine lühimenetluses takerduks tsiviilhagi
lahendamisel ilmnenud probleemide tõttu. Andes prokuratuurile võimaluse kriminaalasjas
esitatud tsiviilhagi jätta läbi vaatamata, ei ole mõistlikku põhjendust, miks seda menetluse
ökonoomia eesmärgist kantud võimalust ei ole kohtul. Ehkki kohus peaks põhimõtteliselt
lahendama tema ette toodud vaidlusi ja vaidluse lahendamisest keelduda ei tohi, on siin kohtu ees
olev põhiline vaidlus siiski kriminaalasi, mitte tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavaldus.
Muudatusega võimaldatakse kohtul muidu kriminaalasja lahendamist takistanud tsiviilnõue või
avalik-õiguslik nõue jätta lahendamiseks tsiviilkohtupidamise või haldus(kohtu)menetluse korras.
Punkt 87. Muudatus on tehtud seoses eelmenetlust käsitlevate sätete muutmisega ja kohustusliku
eelistungi nõudest loobumisega.
Punkt 88. Muudatus on seotud video vahendusel kohtuistungite pidamise üldise korra
kehtestamisega KrMS §-s 141. Istungit on jätkuvalt võimalik pidada video vahendusel.
Punkt 89. Muudatuste eesmärk on lühimenetluse muutmine ratsionaalsemaks ja kohtumenetluse
pooli võrdselt kohtlevaks. Kehtiv kord on ebajärjekindel selles, et ühest küljest küll sätestab, et
kohus teeb otsuse lühimenetluses kriminaaltoimiku materjalide pinnalt, teisalt aga annab
süüdistatavale võimaluse taotleda enda ristküsitlemist, st sisuliselt uue tõendi toomist lisaks
kriminaaltoimikule. Selline asjakorraldus seab nii kannatanu kui ka prokuratuuri võrreldes
süüdistatavaga ebaausasse olukorda: süüdistataval on võimalus esitada lisatõend, mille sisu pole
ette teada ja mida ei saa samas menetluses ümber lükata. Praktikas on selline põhjendamatu
ebavõrdsus üks tegureist, mis on viinud lühimenetluse osakaalu pideva vähenemiseni
kokkuleppemenetluse ja üldmenetluse kasuks. Muudatusega süüdistatava ristküsitlus
lühimenetlusest kaotatakse. Süüdistatav, kes soovib kohtus ütlusi anda, peaks valima
38
üldmenetluse, kus tal see võimalus on. Soovides siiski enamikku isikulisi tõendeid
kriminaaltoimikust otse kohtumenetluses kasutada, annab selleks võimaluse KrMSi § 2911 ning
üldmenetlust on samuti võimalik kujundada omaksvõtu kaudu.
Punkt 90. Muudatuse põhiline sisu on see, et kui kohus otsustab kriminaalasja lühimenetluses
mitte lahendada, ei tagasta ta kriminaalasja prokuratuurile ja asi ei lähe kohtumenetlusest välja,
vaid prokuratuurile tagastatakse üksnes kriminaaltoimik, süüdistusakt aga jagatakse
üldmenetluses lahendamiseks alates kohtu alla andmisest, st alates kohtulikust eelmenetlusest.
Üksiti tuleb asi lahendamiseks jagada ka kohtunikule, kes ei ole selles asjas kriminaaltoimiku
materjalidega tuttav ja saab asja arutamist alustada n-ö puhtalt lehelt. See tähendab, et
üldmenetluses asja oma menetlusse saav kohtunik ei ole seotud lühimenetluse istungil toimunuga
ega saa ka asja lahendamisel lähtuda seal avaldatud poolte seisukohtadest, kuivõrd üldmenetluses
tuleb asja arutada lähtudes süüdistusaktist ja lahendada kohtus vahetult uuritud tõendite põhjal.
Olukorras, kus kohus on lühimenetluseks valmistudes eelmenetluses teinud mingeid korraldusi,
tuleb üldmenetlusse liikudes eelmenetlus uuesti teha, kuivõrd see kohtulik arutamine, milleks
valmistutakse, on esialgsest märgatavalt erinev.
Muudatus on vajalik menetlusliikide vahetamise kaudu kriminaalmenetluse venitamise
tõkestamiseks ning aitab vältida olukorda, kus prokuratuur asja lühimenetlusse saadab justkui
eelotsuse saamiseks. Koosmõjus lisatava lõikega 3 annab muudatus ka võimaluse vältida
praktikas tihti ette tulevat olukorda, kus vahi all viibiv süüdistatav esialgu nõustub
lühimenetlusega, seejärel antakse kohtu alla lühimenetluses, süüdistatav lühimenetlusest aga
loobub ning kuna asi tagastatakse kohtueelsesse menetlusse, kus vahi all pidamise
maksimumtähtaeg on juba möödunud, tuleb süüdistatav vahi alt vabastada. Seesuguse
menetlusliikidega žongleerimise võimalus on ka üheks oluliseks põhjuseks, miks prokuratuur
lühimenetlust vahi all viibivate süüdistatavate suhtes väldib. Muus osas jääb lühimenetluses
tehtavate võimalike kohtulahendite ring samaks.
Punkt 91. Lõike 3 eesmärk on vältida olukorda, kus vahi all viibiv süüdistatav vabaneks vahi alt
pelgalt seetõttu, et ta kas lühimenetluse taotlusest kohtuistungil loobus või kohus leidis, et mingil
põhjusel asja lühimenetluses lahendada ei saa. Kehtiv seadus ei võimalda kohtul kriminaalasja
lühimenetlusest prokuratuurile tagastades üksiti lahendada ka süüdistatava tõkendi küsimust.
Muudatusega kohtule see õigus antakse ja kuna süüdistusakti prokuratuurile ei tagastata, vaid see
jääb kohtu menetlusse menetlusliigi vahetamiseks, ei rakendu tõkendile ka kohtueelse menetluse
piirangud.
Lõige 4 on seotud määruskaebemenetluse üldise loogika muutmisega ning tõkendiküsimuste
vaidlustamine määruskaebuse korras on ka muudel juhtudel kriminaalmenetluse seadustikus ette
nähtud.
Punkt 92. Seadusemuudatuse eesmärk on laiendada võimalust kokkuleppemenetluse
kohaldamiseks asjades, kus puudub põhjus seda keelata. Praktikas on KarS § 118 (raske
tervisekahjustuse tekitamine ja ka sellise tervisekahjustuse tekitamise katse) ning § 200 lõike 2
punkt 5 (röövimine, kui sellega tekitati raske tervisekahjustus) sageli sisuliselt väga sarnased
näiteks KarS§ 121 lõikes 2 (kehalise väärkohtlemise raskem koosseis), §-s 115 (provotseeritud
tapmine) ja §-s 117 (surma põhjustamine ettevaatamatusest) sätestatud kuritegudele, mis kõik on
kokkuleppemenetluses lahendatavad. Ka karistusraami poolest ei ole märgitud kaks koosseisu
raskemad kui näiteks KarSi § 184 lõige 21, milles karistuse maksimaalmäär on eluaegne
vangistus ja mida on võimalik seaduses sätestatud piires kohaldada ka kokkuleppemenetluses.
Samas on eriti KarSi § 118 järgi kvalifitseeritavad teod sageli üheselt tõendatud ja vaidlusi ei
põhjusta. Kuna aga kokkuleppemenetluse kohaldamine kehtiva seaduse järgi võimalik ei ole ja
39
lühimenetluses vähendatakse karistust kohustuslikult kolmandiku võrra, jääb prokuratuuril üle
vaid neid kriminaalasju üldmenetluses kohtusse saata. Selle tulemusena on üldmenetluses tihti
kriminaalasjad, milles vaidlust ei ole ei teo kvalifikatsiooni ega karistuse osas ning
menetlusressurssi kulutatakse põhjendamatult. Muudatuse tulemusena selliste kriminaalasjade
arv väheneb ning sellised vaidluseta asjad lahendatakse kokkuleppemenetluses menetlusressurssi
raiskamata.
Punkt 93. Muudatuse eesmärk on kriminaalmenetlusressursi otstarbekam kasutamine.
Muudatusega võimaldatakse prokuratuuril kokkuleppemenetluses jätta läbi vaatamata ka
kriminaalasja kiiret lahendamist oluliselt takistavad tsiviilhagid. Kuna hagi läbi vaatamata
jätmine ei tekita menetlustakistust edaspidiseks menetlemiseks tsiviilkohtumenetluse korras ning
hagejale säilib ka riigilõivuvabastus, ei ole kriminaalasja läbivaatamist takistava tsiviilhagi
kokkuleppemenetluses lahendatava kriminaalasja küljest n-ö lahti haakimine kannatanu õiguste ja
võimaluste ebaproportsionaalselt tõsine piiramine. Praktikas on aga korduvalt
kokkuleppemenetluses jäänud lahendamata kriminaalasjad, kus kannatanu on esitanud tsiviilhagi,
mis võib küll iseenesest olla põhjendatud ja lubatav, kuid on mingis osas tõendamata või siis
lihtsalt nõutakse sedavõrd suurt summat, et kokkulepe on küll saavutatud karistuse ja
kvalifikatsiooni osas, kuid tsiviilhagi tõttu jääb kriminaalasi kokkuleppemenetluses lahendamata.
Ehkki kannatanute huvide kaitsmine kriminaalmenetluses on vaieldamatult oluline, muutuks
sellises olukorras tsiviilhagi kriminaalsüüdistuse lahendamisel märkimisväärseks takistuseks ja
tooks kriminaalasja üldmenetlusse üksnes seetõttu, et vaja on lahendada tsiviilhagi. Tsiviilhagide
lahendamine kriminaalmenetluses on menetluse ökonoomiat taotlev lahendus, mis ei tohi kaasa
tuua kriminaalsüüdistuse lahendamise takerdumist.
Punkt 94. Kehtivas seadusetekstis on sinna nähtavasti eksituse tõttu sattunud liigne sõna, mis
jäetakse seadusest välja. Normi sisu ei muutu.
Punkt 95. Muudatusega jäetakse kokkuleppes kajastatavatest andmetest välja kokkuleppe
sõlmimise koht, kuna sellel ei ole sisulist tähtsust. Sageli sõlmitakse kokkulepe elektrooniliselt ja
selliselt juhul on ka koha märkimine pigem segadust tekitav.
Punkt 96. Muudatus on tehtud seoses eelmenetlust käsitlevate sätete muutmisega ja kohustusliku
eelistungi nõudest loobumisega.
Punkt 97. Muudatus on seotud kriminaalmenetluse seadustiku §-s 141 video teel kohtuistungite
pidamise üldise korra kehtestamisega. Kokkuleppemenetluse kohtuistungeid võib jätkuvalt
pidada video vahendusel.
Punkt 98. Muudatus on seotud määruskaebuste üldise loogika muutumisega. Kõnealune määrus
on vaidlustatav määruskaebuse korras ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 99. Muudatus on seotud määruskaebuste üldise loogika muutumisega. Kõnealune määrus
on vaidlustatav määruskaebuse korras ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 100. Kohtuotsuse koostamise kohal ei ole sisulist tähendust ja seetõttu jäetakse see
andmeväli edaspidi käskotsuse kohustuslike andmeväljade hulgast välja.
Punkt 101. Muudatuse eesmärk on luua õigusselgus prokuratuuri pädevuses, kui kohtule on
esitatud süüdistusakt, kuid selle alusel kedagi veel kohtu alla antud ei ole. Kehtivas õiguses
esineb segadus selles, kas prokuratuur saab kohtule esitatud süüdistusakti tagasi võtta või
parandada, näiteks lisades tõendite loendisse sealt eksituse tõttu välja jäänud tõendeid või
korrigeerides süüdistuse sõnastust. Kuivõrd kriminaalasja jõudmist kohtueelsest menetlusest
40
kohtumenetlusse ja menetlejapädevuse üleminekut märgib kohtu alla andmine, siis võiks siit
justkui välja lugeda, et prokuratuuril on kuni kohtu alla andmiseni võimalik süüdistusakti nii
parandada kui ka tagasi võtta. Samas tekitab selline tõlgendus ebasoovitava olukorra, kus
prokuratuur saab süüdistusakti parandada ja täiendada vastusena kaitseaktile, mis omakorda viib
selleni, et süüdistus- ja kaitseakt enam ei vasta üksteisele ega võimalda kohtul menetlust
planeerida – uue kaitseakti esitamist seadus samuti ette ei näe. Kummatigi oleks liigne jäikus ja
süüdistusakti muutmise ja parandamise täielik keelamine samuti menetluse ökonoomiaga
vastuolus: menetluse õige tulemuse saavutamisele ei aitaks kaasa olukord, kui prokuratuur on
näiteks eksituse tõttu esitanud kohtule pooliku süüdistusakti teksti, märkab seda kohe, kuid ei saa
enam korrektset dokumenti kohtule esitada, sest süüdistusakt on justkui juba esitatud.
Selleks, et süüdistusakti ja kaitseakti põhjal saaks kohtulikku eelmenetlust toimetada, on oluline
fikseerida konkreetne hetk, mil süüdistusakti muutmisele ja täiendamisele kohaldub KrMS § 268
ning tõendite loendi täiendamist reguleerib KrMS § 2861. Lisatava sätte kohaselt on selleks
hetkeks moment, mil kohtule on esitatud esimene kaitseakt – kaitsja on selle koostamisel
tuginenud süüdistusaktile selles redaktsioonis, milles see on kohtule ja kaitsjale esitatud. Nüüd
tooks süüdistusakti muutmine juba süüdistatavale kaasa täiendavaid kulusid seoses uuele
süüdistusakti redaktsioonile reageerimisega, mida asjade normaalse kulgemise korral ei peaks
juhtuma. Samuti on prokuratuur kriminaalmenetluses proponendi osas, mistõttu oleks lubamatu
olukord, kus prokuratuur esitab teadvalt vigase süüdistusakti, mida kaitsja reaktsioonist lähtudes
parandama ja kohendama asub.
Kui esialgne süüdistusakt saadeti kohtule lühimenetluses lahendamiseks, aga kohus asja
lühimenetluses lahendama ei nõustunud, võib tekkida küsimus, kas süüdistusakti võib parandada
või tagasi võtta. Kuivõrd selles olukorras on kaitseakt juba esitatud, tuleneb siit üksiti, et
süüdistusakti enam tagasi võtta ega muuta ei saa.
Punkt 102. Paragrahv 2571 tunnistatakse kehtetuks, kuna edaspidi ei ole eelmenetluses eelistungi
pidamine enam kohustuslik ja kohtulik eelmenetlus võib toimuda mh ka üldse eelistungit
pidamata. Kohtuliku eelmenetluse läbiviimist reguleerib uus § 2572, mis jätkuvalt sätestab
võimaluse eelistungeid pidada; eelistungi pidamine jääb kohustuslikuks üksnes § 258 sätestatud
juhtudel ja muul juhul peetakse istung kohtu äranägemisel.
Punkt 103. Paragrahvi 2572 lisamine tähistab senise kohustusliku eelistungiga kohtulikust
eelmenetlusest loobumist ja annab kohtule eelmenetluseks laiemad võimalused.
Lõige 1 sätestab kohtuliku eelmenetluse sisu ja nende küsimuste ringi, mida kohtulikus
eelmenetluses lahendatakse. See säte ei too endaga kaasa muutust eelmenetluse sisus, küll aga
ütleb selgelt välja, millised on need küsimused, mida kohus eelmenetluses lahendab.
Kriminaalasja kohtulik eelmenetlus ei saa olla samasugune nagu tsiviilasja kohtulik eelmenetlus:
kohus peab eelmenetlust läbi viies arvestama sellega, et tõendeid uuritakse alles kohtuistungi
käigus ning eelmenetluses ei saa kohus pooltele ette öelda, milliseid asjaolusid nad peavad
tõendama või milliseid tõendeid peaks kohtule esitama. Kohus peab ka eelmenetluses olema
rõhutatult erapooletu, et vältida hilisema kohtuliku arutamise kallutatust.
Lõige 2 sätestab kohtuliku eelmenetluse nn tööriistad, mida kohus saab eelmenetluse ülesannete
täitmisel kasutada. Kui seaduses ei ole sätestatud eelistungi pidamise kohustust, ei pea kohtulikus
eelmenetluses enam eelistungit korraldama, vaid kohus võib pooltelt ka kirjalikke seisukohti
küsida. See võimaldab kohtul eelmenetlust paindlikumalt toimetada ja vabastab kohtu istungi
korraldamise kohustusest seal, kus istungi pidamine midagi juurde ei annaks, kuid nõuaks
koordineerimist pooltega ja võiks põhjustada arvestatava viivituse juba enne eelistungi pidamist.
41
Kui aga eelmenetluse küsimuse lahendamiseks eelistungi pidamine on siiski tarvilik või nõutav,
saab kohus eelistungi pidada ja eelistungil eelmenetluse küsimuste lahendamiseks vajaduse korral
ka tõendeid vastu võtta ja uurida, sealhulgas tunnistajaid kuulata. Need on eriti olulised
võimalused juhul, kui kohtule on eelmenetluses esitatud taotlus mõni tõend lubamatuks
tunnistada: sel juhul võib olla vajalik üle kuulata isikuid, kes teavad selle tõendi saamisloo kohta
ütlusi anda. Samuti võib olla vajalik lahendada küsimus sellest, kas süüdistatav hoidub
menetlusest kõrvale ja seega on võimalik asja arutada ilma süüdistatavata. Sellegi küsimuse
lahendamiseks võib olla vajalik tõendeid uurida, kui pooled neid soovivad kohtule esitada.
Lõige 3 rõhutab kohtumenetluse planeerimise eesmärke: kohtumenetlus tuleb planeerida
koostöös pooltega ning selliselt, et võimalikult arvestataks menetluse ökonoomiat: välditaks
tarbetut ajakulu istungil, isikute korduvat kohtusse kutsumist ning kohtuistungite edasilükkamist.
Samasisuline säte oli varem KrMS § 261 lõige 3 ja eelnõuga tõstetakse see säte eelmenetluse
üldise reeglina paragrahvi 2571, kuhu see sisu poolest paremini sobib.
Lõige 4 nõuab, et kohus lahendaks eelmenetluses esitatud taotlused tõendite lubamatuks
tunnistamiseks või asjaolude omaks võetuks lugemiseks eelmenetluses. Tõendi lubatavus on
juriidiline kategooria, mis ei sõltu tõendi sisust. Teisisõnu, kohus ei saa muidu õiguslikult
lubamatut tõendit lubatavaks lugeda lihtsalt seetõttu, et tõendi sisu on huvitav või aitab toetada
kohtuniku versiooni toimunust. Kui tõendi sisu saaks lubatavust mõjutada, siis kaotaks lubatavus
tõendit iseloomustava parameetrina oma tähenduse. Seetõttu on igati kohane, et vaidlused tõendi
lubatavuse üle tuleb pidada lahus tõendi sisu uurimisest ja lahus ka ülejäänud kriminaalasjas
leiduvate tõendite hindamisest. Selleks, et kohtulikul uurimisel vältida kumulatiivsete tõenditega
kohtutoimiku ülekoormamist, tuleb pooltelt võtta põhjus karta, et nende esitatud tõendid mingil
põhjusel tagaselja tõendikogumist välja arvatakse.
Loogiliselt seega tuleks pidada vaidlused tõendite lubatavuse üle ära enne tõendite kohtule
esitamist ning enne seda, kui pooled peavad otsustama, milliseid tõendeid kohtule esitama hakata
– ning enne seda, kui kohus peaks võtma vastu otsuse, kas piirata poole esitatavaid tõendeid selle
põhjendusega, et konkreetse asjaolu kohta on juba piisavalt tõendeid esitatud11. Selleks etapiks on
kohtulik eelmenetlus. Seadusemuudatuse eesmärk on vältida üllatusi kohtumenetluse kestel ning
kohtuotsuses. Praktikas on tõendite lubatavuse küsimuse lahendamisel sageli probleemiks see, et
pool küll esitab oma taotluse mõni tõend lubamatuks tunnistada juba eelmenetluses, kuid kohus
seda taotlust eelmenetluses ei lahenda ja lükkab tõendi lubatavuse üle otsustamise kohtuotsuse
tegemise faasi. See tekitab pooltes ebakindlust ning vältimaks olukorda, kus kohus võib nii poole
taotlusel kui ka omal algatusel kohtuotsuses mingid tõendid lubamatuks tunnistada, esitavad
pooled kohtule sageli sama asjaolu kohta tõendeid liiaga. Seesugune ületõendamine koormab
kohtumenetlust kumulatiivsete tõenditega ja toob kaasa menetlusressursi raiskamise. Samas ei
saa ületõendamist ka pooltele ette heita: kui just kohus ei ole selgelt öelnud, et faktiline asjaolu
on tõendatud ja rohkem tõendeid ei ole vaja esitada, on poolel raske kindlalt hinnata, kas juba
esitatud tõendid täidavad kohtuniku hinnangul tõendamise standardi või mitte. Ületõendamise
probleemi on tunnistanud ka Riigikohus oma otsuses 1-23-1762, ent selles lahendis vaatab
Riigikohus mööda asjaolust, et tõendite sisulist tõendiväärtust hindab kohus alles tõendit uurides.
Seetõttu ei ole ka kohtul võimalik pelgalt mingi asjaolu kohta esitatavate tõendite arvu järgi
otsustada, et konkreetse faktilise asjaolu kohta on tõendeid piisavalt. Liiatigi on poolel keeruline
ennustada, kas tõend hiljem lubamatuks tunnistatakse, kui kohus võib tõendi lubamatuse
11 Selline võimalus on kohtul Riigikohtu arvates olemas (vt RKKKo 1-23-1763), ehkki loogiliselt peaks kohtul
olema võimalik mingi faktilise asjaolu piisava tõendatusse kohta seisukohta võtta alles siis, kui ta on tõendeid
sisuliselt hinnanud, mitte aga eelmenetluses, kus kohus konkreetse tõendi sisu ega tõenduslikku väärtust veel ei tea.
42
küsimuse lahendada alles kohtuotsuses. Samal põhjusel on oluline omaksvõtuga faktiliste
asjaolude tuvastamine lahendada võimalikult kohe, kui sellekohane taotlus on esitatud. See
võimaldab kohtulikku arutamist ja tõendite uurimist kontsentreerida vaidlusalustele küsimustele
ning oluliselt säästa menetlusaega, kui pooled on valmis mingid faktid omaks võtma. Lõike 4
eesmärk on saavutada olukord, kus edaspidises menetluses ressurssi säästvad otsustused tehakse
eelmenetluses kohe ära.
Seejuures tuleb silmas pidada, et tõendi lubatavuse otsustamisel ei asuks kohus tõendit sisuliselt
uurima. Tõendi lubatavuse kriteeriumid on Riigikohtu praktikas välja kujunenud ning nende
hindamine ei nõua tõendi sisu hindamist. Tõendi lubatavus sõltub sellest, kas tõendi saamisel on
oluliselt rikutud menetlusõigust ning lubamatud tõendid hindamisele üldse ei kuulu. Näiteks ilma
kohtu loata toimetatud läbiotsimisega saadud tõendite lubatavus ei saa sõltuda sellest, mida
konkreetselt leiti. Seetõttu tulebki tõendi lubatavuse hindamisel keskenduda just tõendi lubatavust
mõjutavate faktiliste asjaolude tuvastamisele (ja lõike 2 kohaselt saab kohus eelmenetluses ka
nende kohta tõendeid uurida), kuid sealjuures peab kohus teadlikult vältima seda, et talle saaks
teatavaks lubamatu tõendi sisu, mis paratamatult hakkaks mõjutama seda, kuidas kohus hiljem
kohtus kogutud tõendikogumit hindab.
Lõike 5 eesmärk on tagada pooltele võimalus olla ära kuulatud ka juhul, kui kohus eelistungit
kohtumenetluse planeerimiseks ei pea. See tähendab, et kohus peab pooltele teada andma,
milliseid küsimusi ta eelmenetluses lahendada kavatseb ning samas üksiti ka teada andma, mil
viisil pooled oma seisukohti saavad avaldada. Selleks võimaluseks võib olla näiteks kohtu poolt
kirjalike seisukohtade nõudmine. Seejuures tuleb kohtul alati tagada, et pooltel oleksid oma
seisukohtade esitamiseks võrdsed võimalused.
Punkt 104. Muudatuse eesmärk on anda kohtule suurem paindlikkus kohtulikku eelmenetlust
läbi viia võimalikult otstarbekal ja ratsionaalselt viisil. Seetõttu jääb eelistung kohustuslikuks
vaid tõkendiküsimuse lahendamisel ja kriminaalmenetluse lõpetamise otsustamisel eelmenetluses
– esimesel juhul dikteerib eelistungi kohustuslikkuse süüdistatava õigus olla ära kuulatud, teisel
juhul aga on tegemist sellise küsimusega, mis oma tähendusrikkuselt on võrreldav kriminaalasja
kohtuliku arutamisega.
Kehtiva õiguse järgi on kohtul eelmenetluses piiramatu volitus kriminaaltoimikuga tutvuda, ehkki
kahe toimiku süsteemi puhul ei peaks asja arutav kohtunik tutvuma materjaliga, mis
kriminaalasja lahendamisel tõendina oleks kõlbmatu. Kuna eelmenetluse küsimuste lahendamisel
on kohtul muudetud KrMSi § 2571 alusel võimalik vastu võtta ja uurida poolte esitatavaid
tõendeid konkreetselt asjakohases ulatuses, puudub ka põhjus kriminaaltoimikuga tutvumise
võimaluse säilitamiseks, mistõttu § 258 lg 3 tunnistatakse kehtetuks.
Punkt 105. Lõike 3 muudatus on tingitud sellest, et kohtu eelistungil võib olla vajalik näiteks
kuulata tunnistajat mõne menetlusliku asjaolu kohta. Seetõttu võib olla vaja ka see tunnistaja
kohtu eelistungile kutsuda. Kehtiv seaduse sõnastus tunnistajate kutsumist ette ei näe.
Lõike 4 muudatuse eesmärk on pakkuda kohtule suuremat paindlikkust kohtu eelistungi
protokollimisel. Põhimõtteliselt ei ole välistatud ka see, et protokolli koostab kohtunik ise.
Punkt 106. Muudatus on seotud kohtuistungite video vahendusel pidamise üldise korra
kehtestamisega seadustiku §-s 141. Eelistungeid võib jätkuvalt pidada video vahendusel.
Punkt 107. Lisatav lõige sätestab, et eelmenetluses tõendite esitamisele ja uurimisele
kohaldatakse üldmenetluses seda liiki tõendite uurimiseks ja esitamiseks sätestatud korda. See
43
tagab mh ka eelmenetluse käigus kogutud ja uuritud tõendite kasutatavuse süüküsimuse
lahendamisel, kui need tõendid peaksid üksiti ka süüküsimuse lahendamisel asjakohased olema.
Punkt 108. Säte on tõstetud eelmenetluse üldist korda sätestava KrMS § 2572 lõikeks 3.
Punkt 109. Paragrahvi pealkiri muudetakse, et see oleks paremini kooskõlas paragrahvi
muutunud sisuga.
Punkt 110. Muudatus on tingitud sellest, et eelistungi pidamine ei ole enam kohustuslik ning
eelmenetluse määrusi võib kohus teha ka eelistungit pidamata, kui eelistungi pidamist eraldi ei
ole ette nähtud.
Punkt 111. Muudatuse eesmärk on võimaldada ka eelmenetluses kriminaalmenetluse lõpetamist
oportuniteedi või leppimise tõttu. Kehtiv seadus seda ei võimalda, ehkki selline paindlikkus võib
aidata kaasa kriminaalasja kiiremale lahendamisele. Muudatuse kohaselt on kohtul prokuratuuri
taotlusel nt võimalik kriminaalmenetlus lõpetada mõne süüdistusaktis nimetatud teo suhtes, kui
prokuratuur eelmenetluse käigus leiab, et nende vastu puudub avalik menetlushuvi, või kui
selgub, et kannatanu ja süüdistatav on valmis leppima.
Punkt 112. Kui kohus eelmenetluses tunnistab mingi asjaolu omaks võetuks, tuleb selle kohta
koostada määrus lõike 3 kohaselt. See ei tähenda, et omaksvõtu kohta oleks tingimata vaja
koostada eraldi määrus, kuid kohus võib eelmenetluses omaksvõtu ka eraldi määruses fikseerida.
Kui kohus omaksvõtu kohta eraldi määrust ei koosta, saab omaks võetud asjaolud kajastada
kohtu alla andmise määruses.
Punkt 113. Lõige 3 sätestab, kuidas tuleks vormistada see, kui kohus lahendab poolte taotluse
mingi faktilise asjaolu tuvastamiseks omaksvõtu alusel. Kui kohus nõustub asjaolu tuvastama
omaksvõtule tuginevalt, peab kohus koostama määruse, milles esitab need asjaolud, mille ta
omaksvõtule tuginevalt tõendatuks loeb. Selle narratiivi kirjutavad kohtule ette pooled. Kohtul on
võimalik poolte esitatud narratiivi aktsepteerida nii täielikult kui ka osaliselt, kuid kohus ei saa
ise omaksvõttu endale suupärasemaks modifitseerida, kuna omaksvõtuavaldus ei ole tõendusliku
iseloomuga, vaid on menetluslik tahteavaldus. Omaksvõtu aktsepteerimine on kohtu
kaalutlusotsus ja kohus ei pea seda põhjendama ei siis, kui ta omaksvõtu vastu võtab, ega siis, kui
ta otsustab omaksvõttu mingis osas mitte aktsepteerida. Kohtumääruses omaksvõtuga tuvastatud
asjaoludele saab kohus viidata otsuses kui tuvastatud faktilistele asjaoludele.
Lõige 4 sätestab tegevuse puhuks, kui kohus mõne tõendi lubamatuks tunnistab. Tõendi
lubamatuks tunnistamisel tuleb kohtul määrata, kuidas see pool, kes soovis lubamatuks
tunnistatud tõendit kohtule esitada, saab esialgse tõendi asemel sama faktilise asjaolu
tõendamiseks muu tõendi esitada. Selleks saab kohus anda KrMS § 2571 lõike 2 punkti 2 alusel
poolele tähtaja tõendist kohtule teatamiseks ja tõendi teistele kohtumenetluse pooltele
tutvustamiseks. Poolel ei ole muidugi kohustust lubamatuks tunnistatud tõendi asemele muid
tõendeid esitada ja sageli pole neid ka kusagilt võtta.
Lõige 5 annab kohtule uue võimaluse teha kohe õigeksmõistev kohtuotsus, kui esitatud on selline
süüdistus, milles esitatud teokirjeldus ühtegi süüteokoosseisu ei täida. Sellise lahendi tegemiseks
tuleb kohtul esmalt tuvastada, et süüdistuses kirjeldatud tegu tõepoolest ühtegi süüteokoosseisu
(st ka väärteokoosseisu) ei täida. Kui kirjeldatud tegu vastab väärteokoosseisule, kohus
õigeksmõistvat otsust ei tee. Kohtule kohese õigeksmõistva otsuse tegemise pädevuse andmine
võimaldab menetlusressurssi oluliselt kokku hoida neis (küllalt harvades) kriminaalasjades, kus
süüdistuses esitatud teokirjelduse järgi ei saaks süüdistatavat süüdi tunnistada isegi siis, kui kõik
süüdistuses esitatud faktiväited leiaksid tõendamist. Kohus on seotud süüdistuse piiridega ning
44
seetõttu tuleb prokuratuuril süüdistus sõnastada selliselt, et seal kajastuks konkreetselt see, kuidas
süüdistatav oma tegudega kuriteokoosseisu täitis. Kui prokuratuuri esitatud süüdistus sellele
nõudele ei vasta, on selle süüdistuse alusel isiku süüditunnistamine õiguslikult võimatu ning
selliste faktide kohta tõendite uurimine oleks põhjendamatu ajaraiskamine. Seetõttu saabki
sellises olukorras vaidlus käia vaid küsimuse ümber, kas esitatud süüdistus kirjeldab mingi
kuriteokoosseisu täitmist ning selle üle saab prokuratuur soovi korral vaielda kohtuotsuse peale
apellatsiooni esitades.
Punkt 114. Täiendus aktualiseerub olukorras, kus eraldi määrust omaksvõetud asjaolude kohta ei
tehta. Sellisel juhul saab kohus omaksvõtu alusel tuvastatud faktilised asjaolud fikseerida kohtu
alla andmise määruses ühes muude eelmenetluse küsimuste lahendustega.
Punkt 115. Muudatuse eesmärk on lihtsustada kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi ja avalik-
õigusliku nõudeavalduse läbi vaatamata jätmist, et vältida olukorda, kus kriminaalasja
lahendamine takerdub keeruka või mahuka hagi või nõudeavalduse tõttu.
Lõige 11 võimaldab kohtul tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse jäta läbi vaatamata
lisaks muudele alustele, mis seadusest tulenevad, ka seetõttu, et see avaldus või hagi oma
mahukuse või keerukuse tõttu takistaks kriminaalasja kiiret lahendamist. See olukord võib olla
aktuaalne näiteks juhul, kui kuriteo toimepaneku fakt on omaks võetud, aga vaidlus käib
tsiviilnõude täpse suuruse üle, mis kuriteokoosseisu aspektist midagi ei mõjutaks. Iseenesest ei
ole kriminaalmenetluses tsiviilhagide lahendamine ainuke võimalus, kuidas kannatanu saaks oma
nõude maksma panna, mistõttu kriminaalasja raames tsiviilhagi lahendamine teenibki eelkõige
ökonoomia ja mugavuse eesmärke. Samas on kriminaalmenetluse eesmärk siiski just materiaalse
karistusõiguse eesmärgipärane rakendamine ning juhul, kui tsiviilhagi seda takistama hakkab,
peab kohtul olema võimalus takistav hagi või nõudeavaldus kriminaalasjast eraldada
menetlemiseks kohasemas menetluses. Üheks lahenduseks, mida töögrupi enamus siiski praegu
ei toetanud, on loobuda tsiviilkohtumenetluse ja kriminaalmenetluse ühitamise katsetest üldse
ning tsiviilhagi instituut kriminaalmenetlusest kaotada. Selle asemel võiks selgesõnaliselt
sätestada võimaluse kohtul kannatanule välja mõista valuraha vms nimetusega kompensatsioon,
mille suuruse otsustaks kohus kriminaalasjas tuvastatud asjaolude põhjal. Selle summa
väljamõistmiseks ei oleks kannatanul vaja esitada tsiviilhagi ega ka kohtul lahendada
tsiviilvaidlust – tegu oleks karistusõigusliku mõjutusvahendiga. Kui summa peaks jääma alla
kuriteoga tekitatud kahju tegeliku ulatuse, oleks kannatanul loomulikult võimalus kahju
hüvitamise hagi esitada tsiviilkohtumenetluse korras. Selline lahendus on kasutusel nt Inglismaal.
Süüteomenetluse arendamise juhtgrupp seda lahendust ei toetanud, kuna eelnõu kiireloomulisuse
tõttu ei ole piisavalt aega seda põhjalikult läbi töötada.
Lõige 12 on kaitseventiil kannatanule juhuks, kui maakohus tsiviilhagi või avalik-õigusliku
nõudeavalduse eelmise lõike alusel jättis läbi vaatamata. Kohus ei tohiks tsiviilhagi ega
nõudeavaldust läbi vaatamata jätta üleliia kergekäeliselt, vaid üksnes juhul, kui see tõesti
kriminaalasja lahendamist segama hakkab. Vältimaks maakohtunike mugavusest hagide läbi
vaatamata jätmist, nähakse ette kannatanu võimalus hagi läbi vaatamata jätmine määruskaebuse
korras vaidlustada ringkonnakohtus.
Punkt 116. Muudatus on tingitud määruskaebuste reeglite üldise loogika muutumisest.
Kõnealune määrus on määruskaebuse korras vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 117. Lõikes 7 sätestatu tuleneb sellest, et kriminaalasjades on tõendamise koormus
prokuratuuril ning kui prokuratuur oma tõendamiskoormust täitnud ei ole, tuleb in dubio pro reo
põhimõtte järgi teha õigeksmõistev kohtuotsus. Sellest omakorda tuleneb, et kui prokuratuur on
45
kõik oma tõendid kohtule esitanud ning need kohut süüdimõistmiseks piisavalt ei veena, ei ole
põhjust kohtulikku arutamist jätkata. Juba sel hetkel saab tõdeda, et prokuratuur on oma
tõendamise koormuse täitmata jätnud ning kui just kaitsja ise mingil põhjusel süüdistust toetavaid
tõendeid esitama ei asu, on sel hetkel juba selge ka kohtu otsus. Selles olukorras ikka jätkata
kohtulikku arutamist tähendaks menetlusressursi raiskamist, mistõttu muudatusega antaksegi
kohtule võimalus paratamatu õiguslik järeldus kohe teha. Selle sätte eesmärk on eelkõige
menetlusressursi säästmine, mistõttu kaitsjal ega süüdistataval ei ole õigust nõuda, et kohus asja
arutamise katki jätaks ja süüdistatava õigeks mõstaks ning samamoodi ei ole kohtul kohustust
teha õigeksmõistev otsus enne kõikide tõendite lõpuni uurimist. Sellekohase taotluse võib kaitsja
muidugi esitada, kuid kohus selle rahuldamata jätmist põhjendama ei pea. Asjade normaalne käik
on pigem kohtuliku arutamise jätkumine kõikide asjasse puutuvate tõendite uurimiseni, mitte
kohtuliku arutamise lõpetamine enne veel, kui kõik tõendid on uuritud.
Kohtul tekib õigeksmõistmise võimalus alles siis, kui prokurör on teatanud, et ta kohtule omalt
poolt rohkem tõendeid esitada ei soovi. Kui kohus otsustab teha õigeksmõistva otsuse enne
kõikide tõendite uurimist, tuleb kohtul otsust põhjendada olemasolevate tõendite ja muul viisil
tuvastatud asjaolude põhjal. Säte on sõnastatud selliselt, et kohtul on õigus kaitsja tõendeid
uurimata teha otsus ka vaid mõne süüdistuse kohta, samal ajal teistes süüdistustes asja arutamist
jätkates. Kui kohtul on endal tekkinud mõte mõne kuriteo kohta teha õigeksmõistev otsus, tuleb
kohtul sellest pooltele teada anda ja nende seisukohad ära kuulata. Selline ärakuulamine
konkreetse kuriteo osas uuritud tõendite pinnalt tähendab kohtuvaidluse pidamise võimaluse
pakkumist pooltele.
Lõige 8 sätestab kogu kohtuliku arutamise jaoks üldise reegli, mis kajastub ka § 14 lõikes 2 ja
tuleneb kohtumenetluse võistlevuse põhimõttest. Sätte varasem asukoht oli KrMS §-s 301, kuid
kuna tegu on kogu kohtuliku üldmenetluse kohta käiva reegliga, on see toodud ettepoole
üldsätetesse. Selle sätte rakendamisel tuleb silmas pidada kahte detaili: esiteks on Riigikohus
juhtinud tähelepanu, et õigeks saab mõista ja KrMSi § 301 (või eelnõu kohaselt § 268 lg 8)
tähenduses üksnes teo puhul karistusõigusliku teoühtsuse tähenduses.12 Teisisõnu, isegi kui
prokuratuur mitmeepisoodilises, kuid karistusõiguslikus mõttes jätkuva kuriteo mõne osateo n-ö
süüdistusest loobub, ei saa selle järelmiks olla osaline õigeksmõistmine, vaid süüdistuse mahu
vähenemine. Teiseks ei tähenda see, et loobutud süüdistuses kohtulikku arutamist ei jätkata, et
kohe tuleb ära teha ka kohtuotsus, vaid pigem seda, et kohus lihtsalt enam nende tegude kohta
tõendeid ei uuri (ja nende tegude kohta esitatavad tõendid oleksid asjakohatud), argumente ei
kuula ka kohtuvaidluses ja jätkab allesjäänud süüdistuste kohtuliku arutamisega. Prokuratuur
võib süüdistusest loobuda igas kohtuliku arutamise etapis, sealhulgas kohtuvaidlustes.
Punkt 118. Muudatuse eesmärk on laiendada võimalusi kriminaalasja kohtulikuks arutamiseks
ilma süüdistatavata, et vähendada võimalusi kohtumenetluse venitamiseks. Igal süüdistataval on
õigus osaleda oma kriminaalasja arutamisel, samuti on süüdistatava osalemine kohtulikul
arutamisel oluline kohtumenetluse avalikkuse ja hariduslikust aspektist. Olukord, kus
süüdistatava eemalviibimine tooks kaasa selle, et kohtulikku arutamist ei saagi ette võtta ja
kohtupidamine jääks üldse toimumata, on õiguskorra seisukohast väga ebasoovitav, kuna saadab
valesid sõnumeid nii kannatanutele, potentsiaalsetele õigusrikkujatele kui ka kogukonnale.
Seetõttu ei nõuta ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas süüdistatava kohalviibimist kohtulikul
arutamisel igasuguste mööndusteta: süüdistataval peab küll kindlasti olema võimalus efektiivselt
oma õigusi kaitsta ja kohtumenetluses adekvaatse faktituvastamise tagamiseks on ülioluline, et
12 Vt nt RKKKo 1-21-1421.
46
lisaks süüdistusele oleks kohtus esindatud ka kaitse. Kui võimalused süüdistatavale oma õiguste
kaitseks on igakülgselt tagatud ja süüdistatav ise seda võimalust kasutada ei soovi, ei tohi
süüdistatava vähene huvi menetluse vastu menetlust seisata. Liiatigi on lõppastmes menetluse
läbiviimine mõistliku aja jooksul just riigi kohustus. Seetõttu tehakse muudatused KrMS § 269
lõikes 2 sätestatud nende olukordade loendisse, mil on võimalik kriminaalasja kohtulikult arutada
ilma süüdistatavata, ning laiendatakse kohtu kaalutlusõigust kriminaalasja süüdistatavata
arutamise lubamisel. Kohtule jääb igal juhul kohustus kindlustada, et süüdistatava kaitseõigus
oleks tagatud ja asja arutamine süüdistatavata ei oleks vastuolus avalike huvidega. Avalike
huvide all tuleb siinjuures mõista nii üldist kohtumenetluse avalikkust kui ka näiteks seda, et
süüdistatav oleks silmitsi seatud tema vastu tõstetud riikliku süüdistusega ja kannatanutele
tekitatud kahjuga. Ehkki kohtumenetlus ei ole osa karistusest, on protsess muu hulgas oluline
selleks, et näidata kogu ühiskonnale, et õigusemõistmine toimub ausalt ja erapooletult.
Kaitseõiguse igakülgse tagatuse ja avalike huvidega kooskõla tingimused on seetõttu nimetatud
lõike 2 sissejuhatavas tekstiosas ja kohalduvad kõikide järgnevate aluste kohta.
Punkti 1 muudatus on tehniline ja tuleneb lõike 2 sissejuhatava tekstiosa muudatusest.
Punkti 2 kohaselt piisab edaspidi asja arutamiseks süüdistatavata ka sellest, kui kohus on
asjaolusid arvesse võttes jõudnud järeldusele, et süüdistatav hoidub menetlusest kõrvale ja tema
leidmiseks on tehtud mõistlikke pingutusi. Senine sõnastus oli liialt piirav, kuna nõudis, et
süüdistatavale oleks ka kohtukutse õnnestunud kätte toimetada. Praktikas on sage, et isik küll
teab, et tema suhtes hakkab toimuma kohtulik arutamine, kuid lahkub riigist teadmata suunas
ning kohtukutse vastuvõtmisest hoidub teadlikult kõrvale. Sellises olukorras ei peaks vastutus
menetluses osalemise eest lasuma üksnes riigil, vaid ka süüdistatav ise peaks näitama üles soovi
oma osalemisõigust teostada ja menetluses osaleda. Kohtul tuleb selle punkti rakendamiseks
tuvastada, et süüdistatava leidmiseks on tehtud mõistlikke pingutusi, mis peaks tähendama
vähemalt mõnda aega süüdistatava tagaotsimist, samuti tuleb prokuratuuril näidata täpselt,
milliseid pingutusi on süüdistatava leidmiseks ja tema teavitamiseks tehtud. Mida konkreetsemalt
on süüdistatavale teatatud toimuvast kohtumenetlusest, seda rohkem saab rääkida süüdistatava
enda vastutusest kohale ilmuda või esitada soovi korral taotlus menetluse edasi lükkamiseks –
ning seda lihtsam on kohtul tuvastada menetlusest kõrvalehoidumine. Kohus peab igas
kriminaalasjas hindama, kas pingutused süüdistatava leidmiseks ja kohtusse kutsumiseks või
toimetamiseks on olnud piisavad selleks, et õigustada kriminaalasja arutamist süüdistatava
osavõtuta.
Punkti 3 sõnastust korrigeeritakse lõike 2 sissejuhatava tekstiosa uue sõnastuse ning tõdemuse
põhjal, et süüdistatava ülekuulamine kohtuistungil on süüdistatava õigus ja valik, mitte aga
kohustuslik osa kohtuistungist. Aeg-ajalt on meeleheitel süüdistatavate venitamistaktikaks
muutunud see, et süüdistatav tarbib kohtuistungi eel psühhoaktiivseid aineid (nt alkoholi) või
kroonilist haigust põdev süüdistatav jätab võtmata tema kroonilist seisundit kontrolli all hoidvad
ravimid, põhjustades sellega haigushoo, mis ei lase tal kohtuistungil osaleda. Kui süüdistatav teeb
seda kohe kohtuistungi alguses, ei saa kehtiva seaduse sõnastuse kohaselt asja üldse arutada, sest
süüdistatava ülekuulamine pole veel toimunud. Kuna süüdistatava ülekuulamine leiab enamasti
aset kohtuliku arutamise lõppfaasis, jääb süüdistatavale võimalus kogu kohtuliku arutamise vältel
menetlust torpedeerida sellega, et joob end purju või jätab ravimid võtmata. Kehtiv seadus sellise
menetlust takistava tegevuse vastu efektiivset abinõu ei sisalda. Nähtavasti oleks
ebaproportsionaalne ka süüdistatava vahistamine ja/või sundkorras ravimine. Lähtudes
tõdemusest, et avalik kohtupidamine ja võimalus esitatud süüdistuse vastu vaielda on eelkõige
süüdistatava enda huvides, ongi kohane abinõu see, et süüdistatav loetakse oma õigustest
47
loobunuks osas, milles ta oma õigust teostama võimeline ei ole. Ka siin peab süüdistataval olema
kaitsja ja asja arutamine süüdistatavata ei tohi olla vastuolus avalike huvidega.
Punkt 4 on senine sama lõike punkt 5. Kehtiv punkt 4 tunnistatakse kehtetuks video vahendusel
kohtuistungite pidamise üldise korra sätestamisega KrMS §-s 141.
Punkt 5 on sisuliselt senine punkt 7, mida on keeleliselt korrigeeritud, tagamaks ühilduvus lõike
sissejuhatava tekstiosaga.
Punkt 6 paneb vastutuse kohtuistungil osalemise eest süüdistatavale, kui süüdistatavale on istungi
toimumise aeg ja koht teada, kuid ta ei teavita kohut mõjuvast põhjusest istungi
edasilükkamiseks. See olukord tuleb praktikas ette küllaltki sageli ja põhjustab menetluse
venimist. Kehtiv õigus võimaldab istungi edasilükkamisest tulenevad kulud erikuludena panna
istungi edasilükkamise põhjustanud isikule, kuid see ei aita üle saada menetlustakistusest.
Seetõttu kehtib edaspidi eeldus, et kui süüdistatavale on kutse kätte toimetatud ja ta ei ole
istungile ilmunud ega teatanud ilmumata jäämise mõjuvast põhjusest, siis istungi
edasilükkamiseks mõjuvat põhjust ei ole. Praktikas on punktis 6 esitatud lahendus siiski küllaltki
äärmuslike olukordade puhuks. Enamasti on võimalike mõjuvate põhjuste väljaselgitamiseks
kohtul võimalik süüdistatavaga ühendust võtta kas vahetult või kaitsja kaudu ja sellega ka vältida
istungi pidamist olukorras, kus süüdistataval on küll mõjuv põhjus, kuid ta pole võimeline sellest
teada andma näiteks seetõttu, et on sattunud autoavariisse või raske terviserikke tõttu haiglasse.
Samuti ei ole kohtul ebaselges olukorras kohustust istungit süüdistatavata pidada, vaid kohus
peab igal juhul püüdma tagada, et süüdistataval oleks võimalus soovi korral istungil osaleda.
Punkt 119. Säte lisatakse määruskaebuste üldise loogika muutmise tõttu. Kõnealune määrus on
vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 120. Säte lisatakse määruskaebuste üldise loogika muutmise tõttu. Kõnealune määrus on
vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 121. Säte lisatakse määruskaebuste üldise loogika muutmise tõttu. Kõnealune määrus on
vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 122. Säte lisatakse määruskaebuste üldise loogika muutmise tõttu. Kõnealune määrus on
vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 123. Säte tunnistatakse kehtetuks, kuna määruste vormistamise ja sisu nõuded on
sätestatud KrMS §-s 145.
Punkt 124. Muudatuse eesmärk on selgelt ja ühemõtteliselt eristada tõendite lubatavus tõendite
vastuvõtmise eeldusena. Teisisõnu, kohus peab tõendi lubatavust kontrollima enne seda, kui
otsustab, kas tõend vastu võtta. Tõendi lubatavuse kontrollimine peab toimuma selliselt, et
lubamatu tõendi sisu ei saaks kohtule teatavaks, nagu on sätestatud sama paragrahvi lõikes 4.
Kohtule lubamatute tõendite teatavaks saamise vältimiseks oleks alternatiivne võimalus see, et
tõendite lubatavuse otsustamine antaks eraldi kohtuniku otsustada, kuid see lahendus oleks
kohmakas ja kulutaks ebaproportsionaalselt palju ressurssi, kaasates kriminaalasja menetlusse
veel ühe kohtuniku.
Punkt 125. Lisatava punkti 31 sisu on tuletatav asjakohasuse nõudest, mis sisaldub lõikes 1
(„...millel on kriminaalasjas tähtsust“). Säte annab kohtule selgesõnalise aluse keelduda selliste
tõendite vastuvõtmisest, mida esitatakse vaid selliste asjaolude tõendamiseks, mis on juba
tuvastatud kas omaksvõtuga või asjaolude lugemisega üldtuntuks. Selleks, et kohus saaks punkti
48
5 alusel tõendite vastuvõtmisest keelduda, tuleb kohtul pooltele teada anda, et mingid asjaolud on
loetud üldtuntuks või omaks võetuks.
Punkt 126. Sätte eesmärk on suunata pooli tõendi lubatavuse vaidlust tõstatama võimalikult
kohtuliku eelmenetluse faasis. Lubatavuse vaidluste toomine kohtuliku eelmenetluse etappi aitab
menetlust paremini kontsentreerida ja võimaldab vältida liigsete tõendite esitamist kohtus, samuti
väldib kohtuasjas tõendite esitamist häirivaid vaidlusi tõendi lubatavuse üle keset kohtulikku
arutamist. Mõjuv põhjus tõendi lubatavuse küsimuse tõstatamiseks pärast eelmenetlust võib olla
näiteks see, kui tõendi lubamatuse põhjuseks olev asjaolu ei saanud poolele olla varem teada, aga
samuti see, kui mingil põhjusel polnud tõendit eelmenetluses üles antudki.
Punkt 127. Muudatuse eesmärk on suunata kohut tõendi lubatavuse üle tekkinud vaidluse
lahendamist mitte edasi lükkama ning vaidluse lahendamisel vältima lubamatu tõendi sisu
kohtule teatavaks saamist. Kuna praktikas on ka tekkinud segadusi selles, mida tuleks teha
konkreetse lubamatuks osutunud tõendiga, sätestatakse nüüd selgelt, et lubamatuid tõendeid
kohtutoimikusse ei võeta. Vastasel juhul ei saa tõendi lubamatuks tunnistamist tõsiselt võtta:
kohtule saab tõendi sisu ikkagi teatavaks ning ka ringkonnakohus saab kriminaalasja kätte koos
lubamatute tõenditega. Kohtule teatavaks saanud teave hakkab kohtu otsust mõjutama olenemata
sellest, kas formaalses mõttes on tegu lubatava või lubamatu tõendiga. Kui kohus otsustab tõendi
lubamatuks tunnistada, tuleb tõendit esitada soovinud poolele anda võimalus sama asjaolu kohta
muid tõendeid esitada. See on analoogne eelmenetluse kohta käiva korraga.
Punkt 128. Säte reguleerib seda, kuidas kohtuistungil üldmenetluses esitatakse omaksvõtuga
tuvastatud asjaolusid.
Lõige 1 reguleerib olukorda, kus kohus on juba eelmenetluses teinud määruse, millega on mingid
asjaolud loetud omaks võetuks. Sel juhul tuleb omaksvõetud asjaoludele tuginemiseks
kohtumenetluse poolel, kes asjaoludele soovib tugineda, kohtuistungil avaldada asjakohane osa
määrusest. Avaldamise eesmärk on siin eelkõige kohtumenetluse avalikkus ja kohtuliku uurimise
terviklikkuse tagamine. Seetõttu on ka sätestatud, et kui kohtu hinnangul sellega kohtuistungi
avalikkuse põhimõtet ei riivata, võib jätta määruse kohtuistungil avaldamata. Selline oleks
olukord eelkõige siis, kui kohtusaalis ei ole istungi ajal pealtvaatajaid. Sellest, kas asjaolud
kohtuistungil avaldati või mitte, asjaolude lugemine tuvastatuks ei sõltu, kuivõrd asjaolude
lugemise omaks võetuks ning sellega tuvastatuks, on kohus juba otsustanud. Sättest tuleneb
samuti, et omaks võetuks tunnistatud asjaolusid tuleb esitada kohtumääruse tekstist lähtudes. See
on oluline, et ei tekitataks segadust, millised asjaolud täpselt omaks võeti. Teisisõnu, kui
kohtumääruses on tuvastatuks loetud, et süüdistataval oli peas taevasinine müts, siis kohtuistungil
tulebki selle juurde jääda ja mitte hakata selle asemel rääkima, nagu oleks omaksvõtuga
tuvastatud, et müts oli lihtsalt sinine või helesinine.
Lõige 2 sätestab, kuidas peaks toimuma asjaolu omaks võetuks lugemine kohtuistungil. Sätte
kohaselt võib olla omaksvõtt esitatud nii kirjalikult kui ka suuliselt. Igal juhul peab see täitma
eelnõuga KrMSi § 60 lisatava lõike 4 tingimused: olema adresseeritud kohtule ning sisaldama
asjaoludega tingimusteta ja selgesõnalist nõustumist, kusjuures nõustuma peavad kõik
kohtumenetluse pooled, kelle nõue või vastuväide sellest faktilisest asjaolust sõltub. Näiteks võib
süüdistatav kohtule istungil suuliselt teatada, et võtab omaks, et tema viis naabri krundilt
küttepuukoorma ära. Samamoodi võib süüdistatav sellesisulise avalduse kohtule esitada ka
kirjalikult. Kannatanu eraldi avaldust omaksvõtu vastuvõtmiseks vaja ei ole, sest kannatanu ei ole
selle prokuratuuri väite osas vastaspoolel, vaid väite esitajaga, st prokuratuuriga juba algusest
peale ühte meelt.
49
Lõige 3 näeb ette kohtu võimaluse kohtumenetluse pooli küsitleda, et veenduda omaksvõtu
informeerituses ja vabatahtlikkuses. Selle küsitlemise mõte ei ole pooli omaksvõtule suunata ega
omaksvõetavaid faktilisi asjaolusid kuidagi mugavamaks vormida, vaid kindlaks teha, et
kohtumenetluse pool, kes omaksvõttu deklareerib, saab aru, et kui kohus faktilise asjaolu loeb
omaks võetuks, on see asjaolu tuvastatud ning selle kohta tõendeid rohkem esitada ega vaielda ei
saa. Vabatahtlikkus tähendab eelkõige seda, et pool ei ole tegutsenud vastaspoole ähvarduste
(olgu siis realistlike või ebarealistlike) mõju all, vaid on ise leidnud põhjuse, miks omaksvõtt on
talle sobilik ja kasulik lahendus. Näiteks süüdistatav mõistab, et omaks võetavad faktilised
asjaolud leiaksid lõpuks niikuinii tõendamist ja soovib asjaolude tõendamiseks kuluvat aega
kokku hoides menetluskulusid säästa.. Omaksvõtu vabatahtlikkuse kohta isiku küsitlemine ei
anna tõendiväärtuslikke ütlusi, vaid kujutab endast menetlusliku asjaolu (tahteavalduse
vabatahtlikkus ja informeeritus) kontrollimist.
Lõige 4 on n-ö kaitseventiilsäte kohtule selleks puhuks, kui kohtuliku arutamise käigus ilmneb, et
esialgu omaks võetuks loetud asjaolu ei saa esineda. See võib olla näiteks juhtum, kus süüdistatav
on küll omaks võtnud, et viibis kuriteo toimepaneku ajal Pärnus, ent kohtus esitatud tõendid
osutavad ülekaalukalt, et süüdistatav kuriteo toimepaneku ajal Pärnus viibida ei saanud – näiteks
on kindlad tõendid selle kohta, et ta oli kõnesoleval ajal hoopis Viru vanglas. Sellisel juhtumil
saab kohus ka kohtumenetluse poolte taotluseta varem vastu võetud omaksvõtu tagasi lükata.
Protseduuriliselt tähendab see, et kohus annab kohtuistungil pooltele teada, et ta on jõudnud
veendumusele, et esialgu omaks võetuks loetud asjaolu ei saa esineda ning seetõttu kohus
tühistab oma varasema korraldava määruse selle asjaolu tuvastatuks lugemise kohta. Kohus peaks
oma sellist plaani kohtumenetluse pooltega jagama ning andma pooltele võimaluse esitada
omapoolseid argumente, ent niisamamoodi, nagu ei ole vaidlustatav kohtu määrus asjaolude
omaks võetuks lugemise kohta, pole vaidlustatav ka kohtu määrus, millega ta oma varasema
määruse tühistab. Kui kohus otsustab esialgu tunnustatud omaksvõtu tagasi lükata, tuleb kohtul
ka selle asjaolu tõendamise koormust kandvale poolele anda võimalus asjaolu tõendamiseks. See
tähendab muu hulgas, et kohus ei saa sel juhtumil keelduda uute süüdistus- või kaitseaktis või
tsiviilhagis nimetamata tõendite vastuvõtmisest pelgalt seetõttu, et tõend ei olnud esialgses
menetlusdokumendis nimetatud: kuna poolel oli teadmine, et asjaolu on tuvastatud omaksvõtuga,
ei olnudki tal põhjust asjaolude tõendamiseks vajalikke tõendeid üles anda. Andes poolele
võimaluse täiendavaid tõendeid esitada, tuleb kohtul ka määrata tähtaeg nende tõendite
ülesandmiseks ja teistele pooltele tutvustamiseks, kui seda pole veel tehtud.
Lõige 5 on kaitseventiilsäte puhuks, mil kohtumenetluse pool on omaks võtnud asjaolu, mille
kohta ta hiljem teada saab, et omaks võetud asjaolu tegelikult oli vale. Selleks, et omaksvõtule
saaks oma menetluslikes otsustustes tugineda nii kohus kui ka teised kohtumenetluse pooled, ei
ole omaksvõtu tagasivõtmine üldjuhul lubatud. Praktikas on aga võimalik, et kohtumenetluse
pool, olles juba asjaolu omaks võtnud, saab hiljem teada, et tal olid valed andmed, näiteks
ilmnevad hiljem uued tõendid, mis talle ei olnud varem kättesaadavad. Menetluse ökonoomia ei
saa oma jäikusega tuua kaasa situatsiooni, kus pool, olles varem asjaolu omaks võtnud, on seotud
faktilise asjaoluga, mille ta tõendite varal saaks hõlpsasti ümber lükata. Seetõttu jäetaksegi
pooltele kaks võimalust omaksvõtust taganeda: esiteks siis, kui omaksvõtust taganemisega
nõustuvad ka teised kohtumenetluse pooled ja kohus, teiseks aga juhul, kui poolele on hiljem
kättesaadavaks muutunud omaks võetud asjaolusid ümber lükkavad tõendid. Seejuures on siingi
tingimuseks, et omaksvõttu ümber lükkavaid tõendeid ei saanud varem esitada mõjuval põhjusel
(näiteks ekspertiis valmis alles hiljem või hoolimata poole hoolikast tegevusest sai pool alles
hiljem teada tunnistaja olemasolust). Poole lohakus või taktikaline valik ei kujuta endast mõjuvat
põhjust.
50
Punkt 129. Täpsustatud regulatsioon esmasküsitlemise õiguse määramise kohta on üle viidud
lõikesse 11.
Punkt 130. Lõige 11 määrab esmasküsitluse järjekorra juhul, kui sama tunnistaja (KrMS § 292 lg
3 järgi ka eksperdi ja § 37 lg 3 järgi ka kannatanu) on oma tõendiallikana määratlenud rohkem
kui üks kohtumenetluse pool. Sarnaselt seni kehtinud korraga on neil puhkudel esimeseks teeks
esmasküsitlusõiguses selguse saamisel poolte omavaheline kokkulepe. Kui kokkulepet ei
saavutata, on jätkuvalt esmasküsitleja kohtu määrata. Erandina sätestatakse prokuratuuri
eelisõigus esmasküsitlemiseks. Selle põhjus on asjaolu, et praktikas on aeg-ajalt kohtunikud
võtnud prokurörilt esmasküsitlemise võimaluse ja sellega põhjendamatult kitsendanud
prokuratuuri võimalusi oma tõendamise koormust kanda. Kuna prokuratuuril on tõendamise
koormus, tuleb talle ka seaduses garanteerida võimalus tõendeid võimalikult efektiivselt esitada,
sealhulgas valida, millal tunnistaja kohtus üle kuulatakse.
Lõige 12 sätestab ristküsitlemisel n-ö mitteprofessionaalsete kohtumenetluse poolte osalemise.
Kehtiv seaduse sõnastus tekitab segadust, kuna KrMS § 2882 lõike 2 kohaselt saavad
mitteprofessionaalsed pooled kohtu loal tunnistajat küsitleda „pärast ristküsitlust“. Kuna
tunnistaja ülekuulamisel kohtus juhindutakse KrMS § 287 lõike 1 kohaselt § 288 sätetest
(ristküsitlus), siis on kohtutes aeg-ajalt tekkinud küsimus, milline on nende n-ö pärast ristküsitlust
küsitlemiste tõendiväärtus ja kas neile küsimustele antud vastused ülepea ongi tõendiks.
Muudatusega see segadus lahendatakse. Jätkuvalt on ristküsitlemisel küsitlejaks eelkõige
professionaalid: prokurör, kaitsja(d) ja esindaja(d). Ka mitteprofessionaalsete poolte
küsitlemisõigus jääb sisuliselt samaks, mis kehtivas seaduses: nad saavad küsitleda pärast seda,
kui nende professionaalne esindaja on küsitlemise lõpetanud, ning üksnes kohtu eelneval loal ja
tingimusel, et nende küsimused käivad mingi olulise asjaolu kohta, mille järele pärimata jätmine
kujutaks endast tõsist kohtumenetluse poole huvide kahjustamist. Üldjuhul ei peakski
mitteprofessionaalsed pooled ise tunnistajaid küsitlema, kuivõrd nende huvide kaitseks on
menetluses professionaalne jurist. Loomulik asjade käik oleks seetõttu, et nad oma kaitsja või
esindajaga lepivad kokku, mille kohta jurist tunnistajat küsitleb. Seetõttu saab olulist huvide
kahjustamist jaatada üksnes juhul, kui pool mitte ainult ei seleta kohtule, mille kohta ta küsida
soovib, vaid ka põhjendab, miks ta just ise neid küsimusi peab küsima. Ristküsitluse korrakohase
läbiviimise huvides peaks mitteprofessionaalide isiklikku sekkumist ristküsitlusse pigem vältima,
kuna praktikas ei suuda need inimesed reeglina eristada küsimust tunnistajaga vaidlemisest ega
ka korrektseid küsimusi formuleerida.
Punkt 131. Muudatuse eesmärk on täpsustada, et kogu tunnistaja kohtus küsitlemise protsess
ongi ristküsitlus. Kehtiva seaduse loogika ristküsitluse reguleerimisel lähtub traditsioonilise ja
lihtsa kriminaalkohtuasja arutamise vajadustest: ühel pool on küsitleja prokurör, teisel pool (üks)
kaitsja. Sellises protsessis on lihtne näha, kes on kelle „vastaspool“, millest räägib kehtiv § 288 lg
2 sõnastus. Praktikas on süüdistatavaid samas kriminaalasjas sagedasti korraga mitu ning lisaks
süüdistatavatele on protsessi kaasatud ka kannatanu, tsiviilkostja ja kolmas isik, kellel on samuti
õigus kohtus tõendeid esitada. Kehtiv regulatsioon ei sätesta, milliste reeglite järgi peaks
küsitlema need n-ö lisapooled, ega isegi seda, kas nende esitatud küsimustele antavad vastused
käivad tunnistaja ütluste hulka, millele kohus saab otsust tehes tugineda. Ainus loogiline
lahendus siin on, et loomulikult on tunnistaja küsitlemisel antud vastused osaks tunnistaja
ütlustest, millest aga omakorda tuleneb, et kannatanu, tsiviilkostja ja kolmanda isiku
küsitlusvoorud peavad olema osa ristküsitlusest. Ristküsitluses on esmasküsitluse funktsiooniks
tunnistajast lähtuva tõendi esitamine, teisesküsitlus aga täpsustab, täiendab ja kontrollib
esmasküsitlusel antud ütlusi. Seetõttu on esmasküsitlus kui presentatsioon kohtule, mis eeldab
koostööd tunnistaja ja küsitleja vahel. Efektiivse esmasküsitluse eeldus on, et nii tunnistaja kui ka
51
küsitleja teavad, mille kohta küsima hakatakse, ja suures plaanis, millised on vastused, mida
tunnistaja annab. Sestap sätestataksegi, et „ülejäänud kohtumenetluse pooled“ ehk need
kohtumenetluse pooled, kes ei kutsunud tunnistajat kohtusse oma tunnistajana, on kõik
teisesküsitlejad. Just teisesküsitluse kord on mõeldud selle jaoks, et potentsiaalselt põiklevalt või
vaenulikult tunnistajalt saada kätte tõendusteave, mida tunnistaja ise vabatahtlikult ei paku, ning
esile tuua võimalikud ebakohad ja vastuolud ütlustes või tunnistaja ütluste ja muude tõendite
vahel.
Punkt 132. Lisatava lõike 21 eesmärk on vältida vaidlusi teisesküsitluse järjekorra üle, kui
kohtumenetluses on palju pooli ning nad küsitlemisjärjekorras kokku ei ole leppinud.
Teisesküsitlejate järjekorra kehtestamisel on lähtutud põhimõttest, et esmalt peaksid
teisesküsitluses küsimuste esitamise järjekorra saama need kohtumenetluse pooled, kelle huvid
eeldatavasti esmasküsitlejaga kõige rohkem ühtivad; seejärel need, kelle huvid eelduslikult on
diametraalselt vastupidised, ja lõpuks need, kellel suure tõenäosusega küsimusi ei ole. Nii on
näiteks tsiviilkostjaga suures plaanis sarnased huvid ka süüdistataval ja kolmandal isikul,
diametraalselt vastupidine positsioon kannatanul, ning prokuratuuri huve tsiviilhagiga seonduv ei
puuduta. Samas menetlusseisundis olevate isikute puhul tuleb konkreetne järjekord määrata
kohtul ning selle korraldusliku küsimuse peaks kohus lahendama eelmenetluses.
Punkt 133. Kehtiv seadus ei käsitle seda, kas ristküsitlust saab osadeks jaotada ( näiteks
tunnistajat küsitleda ühe kuriteo kohta esmaspäeval ja sama tunnistajat küsitleda teise kuriteo
kohta neljapäeval), samuti ei ole selge, kuidas tuleks toimida juhul, kui kohtumenetluse poolel
tekib protsessi käigus ootamatult vajadus juba üle kuulatud tunnistajat küsitleda mingite
asjaolude kohta, mis esialgu ei tundunud asjakohased. Lisatav lõige 41 sätestab tegutsemisjuhise
kahe juhtumi puhuks: esmalt selleks juhtumiks, kui tunnistaja oskab ütlusi anda erinevate
asjaolude kohta, kuid selleks, et kohtumenetluse poole positsiooni paremini mõista, on
otstarbekas tunnistajat küsitleda mitmes osas. Kohus peaks eelmenetluses endiselt võimalikult
vältima isikute korduvat kohtusse kutsumist, kuid asjaosaliste mugavusest olulisem on siiski see,
et tõendite esitamine toimuks kohtule kõige paremini mõistetaval ja hoomataval viisil. Sestap, kui
pool kohtule põhjendab, miks on tunnistaja küsitlemine mitmes jaos otstarbekas, ei peaks kohus
jäigalt kinni hoidma tunnistaja ühekordse väljakutsumise põhimõttest.
Teine olukord, mida lisatav lõige 41 reguleerib, on see, kus pool on oma ristküsitlusvooru
ammendanud, kuid edasise teiste küsitlejate poolt läbi viidud ristküsitluse käigus tuleb ilmsiks
uus teave, mis oluliselt mõjutab ka seda poolt, kelle küsitlemiskord juba möödas on. Näiteks võib
kriminaalasjas olla mitu süüdistatavat ning kui esimene kaitsja on oma küsimused esitanud, võib
teise kaitsja küsimusele antud vastustest ilmneda mingit sellist uut teavet, mille kohta esimesel
kaitsjal ei olnud põhjust küsimusi esitada. Eelnõu kohaselt saab kohus sellises olukorras anda
poolele võimaluse väljaspool oma järjekorda hädavajalike küsimuste esitamiseks analoogiliselt
sama paragrahvi lõikega 11. Soovides väljaspool oma järjekorda tunnistaja täiendavaks
ristküsitlemiseks võimalust saada, tuleb poolel kohtule põhjendada, millised olulised
kohtumenetluse poole huvid ilma täiendava küsitlusvõimaluseta kahjustada saaksid ning miks ei
olnud kohtumenetluse poolel võimalik kõiki küsimusi õigeaegselt esitada.
Punkt 134. Muudatuse eesmärk on piirata kohtu liigset aktiivsust kriminaalasja üldmenetluses
ning samas sätestada, et ka küsimused kohtu poolt on osaks ristküsitluse protseduurist, st kohtu
küsimustele antud vastused moodustavad osa tõendikõlbulikest tunnistaja ütlustest. Võistleva
kohtumenetluse lähtekohaks on see, et kohus lahendab asja poole poolt tõstatatud ulatuses ja
tuginevalt poolte esitatud tõenditele ning kohtul endal ei ole kohustust omalt poolt tõendeid
juurde koguda. Kohtu uurimisvõimaluste selline piiratus on põhjendatud sellega, et kohus ei ole
52
uurija, vaid on otsustaja ning tema tegevus ei pea üksnes sisuliselt olema erapooletu, vaid peab ka
erapooletu välja nägema. Praktikas on osad kohtunikud selle rolli hästi omaks võtnud, kuid teisalt
on ka neid kohtunikke, kes on protsessis märgatavalt aktiivsemad, kui nende roll KrMS § 14
lõike 1 järgi ette näeb. Ka Riigikohus on korduvalt märkinud, et tõendite esitamise kohustus on
võistlevas menetluses pooltel, kohus iseseisvalt tõendeid ei kogu, peab aga asja õiglaselt ja
erapooletult lahendama.13 Seetõttu on Riigikohus ka kirjutanud, et kohtule ei saa ette heita, kui ta
oma tõendite kogumise õigust võistlevas menetluses ei kasuta14, pigem on probleemne see
olukord, kus kohus asub süüdistuse tõendite puudulikkust omalt poolt korvama.15 Kummatigi on
siiski küsimusi, mille esitamine kohtu poolt võib olla kohane ka võistleva menetluse loogikat
arvestades. Eelkõige puudutavad need küsimused kriminaalmenetluse asjaolusid. Küsimusi, mille
eesmärk on muuta süüdistuse alusfaktide esinemine või puudumine rohkem või vähem
tõenäoliseks, ei peaks kohus esitama, kuivõrd võiks muidu kergesti minetada oma erapooletu
õigusemõistja rolli.
Punkt 135. Muudatus tehakse, kuna vastu võetud asitõendite ja dokumentide näitamise ja
tunnistaja küsitlemise kohta lisatakse eraldi täiendav lõige.. Nimelt on praktikas tekkinud vaidlusi
kehtiva lõike 2 sõnastuse pinnalt, mis osade advokaatide ja prokuröride meelest justkui näeks
ette, et muude tõendite kohta tohib küsitleda vaid seda tunnistajat, kelle ristküsitluse käigus
tõendit kohtule esitatakse. See tõlgendus ei vasta KrMS § 288 lõike 9 eesmärgile, milleks on
üldiselt ristküsitluse käigus teiste tõendite esitamise ja muude tõendite kohta küsimuste esitamise
lubamine ja seeläbi tõendite omavahel konteksti asetamine. Seetõttu ongi senine lõike 9 punkt 2
ümber sõnastatud selliselt, et ristküsitluse käigus saab pool esitada kohtule asitõendeid ja
dokumente ja selles sisulist muutust võrreldes kehtiva sõnastusega ei ole.
Punkt 136. Muudatuse eesmärk on välistada senise KrMS § 288 lõike 9 punkti 2 väärtõlgendus
ning sõnaselgelt väljendada, et lisaks punktis 1 sätestatud võimalusele tunnistaja küsitlemisel
tõendiks mitte olevaid näitlikke abivahendeid kasutada, on võimalik ristküsitluse käigus näidata
tunnistajale ja kohtule ka juba kohtule esitatud ja vastu võetud asitõendeid ja dokumente ning
tunnistajat nende kohta küsitleda. Praktikas on sage see, et kohtule esitatakse esmalt kirjalikud
tõendid, seejärel aga seotakse kirjalikud tõendid tunnistajaütluste abil arusaadavaks
tõendikogumiks, kus kirjalike tõenditega tuttavad tunnistajad saavad kohtule selgitada nende
tõendite tähendust ja omavahelisi seoseid, aga samuti kinnitada tõendi päritolu või käitlusahelat.
Uue punkti lisamine muudab reegli selgemaks ja väljendab koostoimes punkti 2 muudetud
sõnastusega seadusandja eesmärki paremini.
Punkt 137. Kehtivas õiguses sisalduv reegel on ristküsitluse käigus tunnistaja ütluste andmisest
keeldumise korral põhjendamatult drakooniline. Nimelt nähakse ette, et kui tunnistaja
ristküsitlusel küsimusele vastamisest keeldub, tuleb ristküsitlus kohustuslikult katkestada ning
senise ristküsitluse käigus antud ütlused saavad tõendiks olla vaid poolte nõusolekul. See reegel
ei ole ratsionaalne. Esmalt võib tunnistajal olla mõnele küsimusele vastamiseks seadusest tulenev
alus. Teiseks on aga kehtiva § 288 lõikes 10 silmas peetud olukord, kus tunnistaja keeldub
vastamast vaid näiteks kaitsja küsimustele, olenemata vastamisest keeldumise alusest, eelkõige
tunnistaja usaldusväärsuse, mitte aga ristküsitlusel antud ütluste lubatavuse küsimus.
Põhjendamatu ja praktikas teostamatu on kohtus juba kõlanud ja kohtu teadvusesse sööbinud
tõendi tagantjärele n-ö tühistamine või kustutamine näiteks üksnes seetõttu, et tunnistaja keeldus
ristküsitlusel mõnele vastaspoole küsimusele vastamast. Seetõttu tunnistatakse KrMS § 288
13 Vt nt RKKKo 3-1-1-91-07. 14 Vt nt RKKKo 3-1-1-89-06 või 1-18-437. 15 RKKKo 3-1-1-7-14.
53
lõige 10 kehtetuks ning uus reegel osalise küsimustele vastamisest keeldumise puhuks
kehtestatakse KrMS § 2891 lõikes 3.
Punkt 138. Senise § 2882 sisu on üle viidud § 288 lõigetesse 11 ja 12.
Punkt 139. Muudatuse eesmärk on muuta ristküsitlus sujuvamaks ja anda küsitlejale paremad
võimalused tunnistaja ütluste usaldusväärsuse kontrollimiseks. Probleeme KrMS § 289 kehtiva
sõnastusega on mitu.
Esiteks nõuab kehtiv sõnastus kohtueelsel menetlusel antud ütluste avaldamise eeltingimusena
kohtu hinnangut, kas tunnistaja ristküsitlusel antud ütluste ja varem antud ütluste vahel esineb
vastuolu. Seda hinnangut kohus aga ei saa enne anda, kui talle on avaldatud, mida tunnistaja
kohtueelses menetluses rääkis. Nii tekib surnud ring, mida praktikas on lahendatud kolmel viisil.
Harilikult kohus lihtsalt usub usaldusväärsuse kontrollimiseks kohtueelses menetluses antud
ütluste avaldamise ettepaneku teinud poole väiteid vastuolu esinemise kohta ja lubab väidetavalt
vastuolu sisaldavad ütlused avaldada, jättes seaduses sätestatud eelkontrolli tegemata. Teine
variant, mis viimasel ajal on õnneks praktikas harvemaks muutunud, on see, et kahe toimiku
süsteemi eirates nõuab kohus KrMS § 289 eelduste kontrollimiseks endale kogu kohtueelses
menetluses läbi viidud ülekuulamise protokolli. Kolmas variant on see, et ütluste avaldamist
taotlev pool jutustab taotlust esitades kohtule (ja tunnistajale) oma sõnadega tunnistaja varasemad
ütlused ümber ning kohus seejärel annab avaldamiseks loa (või ei anna luba, kui leiab, et vastuolu
ei eksisteeri). Kõigi kolme variandi ühine joon on muu hulgas ka enne ametlikku avaldamist
mõnikord kümnete minutite pikkune vaidlus vastuolu olemasolu või puudumise üle, mille vältel
tunnistaja seisab tunnistajapuldis ning mõtleb, kuidas end võimalikust vastuolust välja keerutada.
Kehtiva reegli teine probleem on see, et usaldusväärsuse kontrollimiseks lubatakse avaldada vaid
vastuolulisi väiteid sisaldavaid dokumente ja andmekandjaid. Kui tunnistaja ütluste
usaldusväärsus on näiteks vastaspoole poolt küsitluse käigus kahtluse alla seatud väitega, et tema
kohtus antud ütlused on hiljutine väljamõeldis, võib usaldusväärsuse kontrollimiseks olla hoopis
olulisem avaldada neid tõendeid, mis näitavad tunnistaja ütluste järjekindlust, st pole mitte
vastuolus, vaid hoopis kooskõlas ristküsitlusel antud ütlustega. Samuti on praktikas ette tulnud
olukordi, kus tunnistaja ütluste usaldusväärsuse kontrollimiseks oleks vaja näidata, et varem, kui
tunnistaja oleks loogiliselt pidanud asjaolu mainima, jättis ta selle mainimata. Sellisel juhtumil ei
ole asjaolu puudumist võimalik mingi konkreetse lõigu avaldamisega näidata, vaid kohtule tuleks
avaldada terve dokument, mis oleks mitte üksnes põhjendamatult ajakulukas, vaid ka avaks ukse
tõendikõlbmatule materjalile.
Kolmas probleem on sõnastuslik, kuid reedab tegelikult kontseptuaalset läbimõtlematust: kehtiv
seadus räägib „tunnistaja usaldusväärsusest“, ent tunnistaja üldine usaldusväärsus ei ole
psühholoogiateaduse seisukohtade kohaselt mõisteliselt korrektne. Õige oleks rääkida tunnistaja
ütluste kui tõendi usaldusväärsusest, kuivõrd samast tunnistajast võib lähtuda erineva
usaldusväärsusega ütlusi (nt seoses sellega, et ühel juhul tunnistaja nägi toimuvat selgesti ja
lähedalt, teisel juhul aga kaugelt, pimedas ja vilksamisi).
Lõike 1 uus sõnastus tähendab esiteks, et kohtumenetluse pool ei pea tunnistajat ristküsitledes
enam tunnistaja ütluste usaldusväärsuse kontrollimiseks tunnistaja varasemate väidete
avaldamiseks kohtu eelnevat luba küsima, vaid võib küsitluse käigus ise tsiteerida tunnistaja
varasemaid väiteid sisaldavaid dokumente (sh menetlusdokumente, kus tunnistaja varasemad
väited on dokumenteeritud) ja andmekandjaid. Teiseks annab lõike 1 uus redaktsioon võimaluse
tunnistajat küsitleda tema kõikide varasemate väidete kohta olenemata sellest, kus need väited
sisalduvad. Lisaks kohtueelses menetluses antud ütlustele võib tunnistaja olla näiteks kirjutanud
54
mõne kohtuvälise seletuskirja või on hoopiski päevikut või blogi pidanud või tuttavale sõnumi
saatnud, mis võimaldaks hinnata tema ristküsitlusel antud ütluste usaldusväärsust. Seaduse
senises sõnastuses oli mitte-menetlusdokumentides sisalduvate väidete kasutamise kohta lõige 3.
Kohtule ja vastaspoolele jääb jätkuvalt kontroll selle üle, et pooled ei esitaks asjakohatut
materjali ega ajaks tunnistajat segadusse. Küsitleja vastaspool saab asjakohatute tsitaatide vastu
esitada vastuväite. Samuti on sätestatud, et avaldada ja küsitleda võib ainult nende varasemate
väidete kohta, mille sisuks olevate asjaolude kohta tunnistaja on juba ristküsitlusel ütlusi andnud.
Seda seetõttu, et vastasel juhul ei oleks enam tegemist tunnistajate varasemate väidete
avaldamisega tema ütluste usaldusväärsuse kontrolliks. Seadus ei nõua, et tunnistajale antaks
võimalus selgitada vastuolusid või erinevusi tema kohtus antud ütluste ja varasemate muu sisuga
väidete vahel. Kordusküsitlusel on aga vastuolude kohta selgitusi nõudvad küsimused kahtlemata
asjakohased. Samuti on vastaspoolel võimalik esitada vastuväide küsimustele, mis justkui
tsiteerivad tunnistaja varasemat väidet, kuid teevad seda valesti või ei ole piisavalt spetsiifilised
selles, kust tunnistaja varasem kohtuväline väide pärineb.
KrMS § 289 alusel usaldusväärsuse kontrolliks avaldatud tunnistaja varasemate väidete
tõenduslik tähendus jääb samaks: need on kohtule küll aluseks tunnistaja usaldusväärsuse
hindamisel, kuid ei oma iseseisvat tõenduslikku tähendust tõendamiseseme asjaolude
tuvastamisel. Sellele viitab jätkuvalt seaduse sõnastuses olev fraas „usaldusväärsuse
kontrollimiseks“. Teisisõnu, võrreldes kehtiva õigusega ei laiendata ega kitsendata selle
muudatusega võimalust kohtuväliseid avaldusi kasutada tõendamiseseme asjaolude
tõendamiseks.
Punkt 140. Kehtetuks tunnistatavate lõigete sisu on üle kantud lõigetesse 1 ja 4.
Punkt 141. Muudatusega parandatakse senine vigane sõnastus, mis viitab justkui tunnistaja kui
inimese usaldusväärsuse kontrollimisele, ning viiakse see kooskõlla Riigikohtu praktika16 ja
teadusliku arusaamisega ütluste usaldusväärsusest. Samuti võimaldatakse muudatusega ütluste
usaldusväärsuse rehabiliteerimiseks teise tunnistaja ülekuulamist varasemate kooskõlaliste
väidete kohta, mida seadustiku kehtiv sõnastus ette ei näe.
Punkt 142. Muudatus reguleerib juhtumit, mida seni on reguleerinud KrMS § 288 lõige 10, mis
tunnistatakse kehtetuks. Kui senine regulatsioon nõudis ristküsitlusel antud ütluste tervikuna
kõrvalejätmist ja andis rohelise tee kohtuväliste ütluste avaldamisele ka üksnes juhul, kui
tunnistaja ristküsitlusel keeldus vastamast üksikule küsimusele, siis eelnõu kohaselt on reaktsioon
tunnistaja keeldumisele paremini vastavuses menetluses toimunuga ja ülejäänud KrMSi
loogikaga. Nimelt, kui tunnistaja ristküsitlusel keeldub mõnele küsimusele vastamast, tekib
küsitlejal õigus avaldada just need kohtueelses menetluses antud ütlused, mis sisaldavad vastust
sellele konkreetsele küsimusele. Muus osas puudub põhjus tunnistaja kohtueelsel menetlusel
antud ütlusi avaldada. Tunnistaja keeldumine ristküsitlusel mõnele küsimusele vastamisest võib
küll tekitada kahtlusi tunnistaja ütluste usaldusväärsuses, kuid seda kahtlust kohus saabki hinnata.
Tunnistaja keeldumise korral küsimustele vastamast on tema kohtueelsel menetlusel antud ütluste
avaldamise protseduur sarnane kehtiva seaduse alusel tunnistaja ütluste usaldusväärsuse
kontrolliks ütluste avaldamisega: pool peab avaldamiseks saama kohtu loa, kohus aga kuulab ära
ka vastaspoole seisukoha ja avaldatavate ütluste ulatus piiritletakse enne avaldamist. Seejärel
saab pool, kes avaldamist taotles, need ütlused ette lugeda või anda kohtule üle
ülekuulamiseprotokolli, milles avaldamisele mitte kuuluvad osad on kinni kaetud. Ütluste
avaldamise otsustamisel kontrollib kohus KrMS § 291 lõike 3 tingimuste täidetust. Kui tunnistaja
16 RKKKo 3-1-1-131-13.
55
aga üldse keeldub ütluste andmisest ristküsitlusel, tuleb kohaldamisele KrMS § 291 lõike 1 punkt
3.
Punkt 143. Muudatuse eesmärk on seadustada võimalus ka täisealise, kuid oma vaimse tervise
häire või puude tõttu haavatava tunnistaja korduva ülekuulamise vältimiseks. Riigikohus oma
lahendis asjas 1-12-1247 on tähelepanu juhtinud, et kehtiv seadus ei sisalda selgesõnalist
võimalust puudega või psüühikahäirega täisealise tunnistaja kohtueelses menetluses
ülekuulamiseks ja ülekuulamise videosalvestise kasutamiseks ristküsitlemise asemel, ehkki
väljakutsed selliste tunnistajate kohtus ristküsitlemisel on samasugused, nagu kehtivas seaduses
märgitud alaealiste tunnistajate puhulgi.
Lõikes 1 on peamine muudatus punktis 3. Eelnõu kohaselt laieneb lõikes 1 sätestatu edaspidi ka
täisealistele tunnistajatele, kellel on kohtus ütluste andmist takistav psüühikahäire, kõne-, meele-
või vaimupuue. Mitte kõik puuded ja häired ei ole aluseks tunnistaja kohtusse kutsumata
jätmiseks – see, et kohtus ütluste andmine ei oleks häire tõttu võimalik või ohustaks oluliselt
tunnistaja enda tervist, tuleb iga kord eraldi tuvastada. Näiteks depressioon või kerge vaimne
alaareng on küll normist hälbivad terviseseisundid, kuid ei takista kohtus ütlusi anda. Vaidluse
korral tunnistaja kohtukõlblikkuse üle peaks kohus alati kaaluma kolme aspekti. Esiteks tuleb
kindlaks teha, kas tunnistaja puue üldse võimaldab tal tunnistajaks olla, st asjaolusid tajuda,
mäletada, taasesitada ja eristada tegelikkust väljamõeldistest. Teiseks tuleb küsida selle järele,
kas tunnistaja küsitlemine kohtus oleks põhimõtteliselt võimalik mingite spetsialistide või
abivahendite abil, näiteks kaasates viipekeele tõlgi või kasutades arvutiklaviatuuri, mille abil
tumm tunnistaja saab ennast väljendada. Kolmandaks tuleb kaaluda kohtus ütluste andmise
kahjulikku mõju tunnistaja tervisele. KrMS § 2901 kohaldamine poolte nõusolekut ei eelda ning
selle rakendamine tähendab konfrontatsiooniõiguse riivet ja eeldab muu hulgas KrMS § 15 lõike
3 kohast analüüsi. Poolte nõusolekul on tunnistaja kohtus küsitlemine võimalik asendada
tunnistaja kohtueelses menetluses antud ütluste avaldamisega ka kehtiva KrMS § 2911 alusel.
Lõikes 2 tehtud muudatus on seotud paragrahvi kohaldamisala laiendamisega täisealistele
isikutele.
Punkt 144. Lisatud lause on üle toodud sama paragrahvi lõikest 3, mis tunnistatakse kehtetuks.
Sisu jääb samaks.
Punkt 145. Lõigete 3 ja 4 kehtetuks tunnistamine on seotud KrMS § 288 muutmisega.
Süüdistatavat käsitletakse kaitse tunnistajana ning seega eelnõukohase KrMS § 288 lõike 21
punkti 2 kohaselt on süüdistatava teisesküsitlejateks kõigepealt teiste süüdistatavate kaitsjad,
seejärel prokurör ja viimaks kannatanu, tsiviilkostja ja kolmas isik. Kohtu küsitlusõigust
reguleerib KrMS § 288 lõige 6.
Punkt 146. Muudatuse eesmärk on täpsustada tõendi avaldamise kohustuslikku ulatust ja sellega
vältida asjakohatu materjali esitamisega aja raiskamist kohtuistungil. Praktikas on tekkinud
probleeme seoses sellega, et kohtumenetluse pooled avaldavad kohtuistungil ettelugemise või
seinale kuvamise teel mahukaid kirjalikke tõendeid, millest tõendiväärtuslik on vaid murdosa,
sealjuures täpsustamata, milline osa. Samuti on probleemiks tõendi avaldamise meetodi halb
valik: lehekülgede viisi mõnd pikka dokumenti seinale kuvades või tabeleid ette lugedes ei
õnnestu tõendi sisu tõenäoliselt kohtuni efektiivselt viia ning kohtuistungi aega kulutatakse
ebaratsionaalselt. Ehkki mõnigi kord on väidetud, et tõendite avaldamise võiks üldse ära jätta
ning kõik kirjalikud tõendid ja andmekandjad kohtule kohe pakina üle anda, et kohus siis saaks
neid oma parima äranägemise järgi uurida, tuleb siin siiski silmas pidada ka kohtumenetluse
avalikkuse põhimõtet: kohtusaalis viibival pealtvaatajal peab samuti olema mõistetav, millise
56
sisuga tõendeid kohtule esitatakse. Seda on oluliseks pidanud ka Riigikohus.17 Muudatusega
jäetakse seadusest välja viide tõendi ettelugemisele, mida seni on sageli käsitatud nö vaikimisi
eelistatud viisina tõendi avaldamiseks. Pool peab hindama, kuidas oleks tõendist lähtuv teave
kõige paremini kohtu ja pealtvaatajate jaoks hoomatav – sageli võib olla põhjendatud hoopis
tõendi refereerimine või seinale kuvamine. Seejuures tuleb tõendi avaldamisel lähtuda sellest,
millist tõendusteavet kohtuni soovitakse viia ning tõend avaldada üksnes asjakohases ulatuses.
Argumendid stiilis, et kohtule esitati tõendina leping, aga avaldati üksnes kolm lepingupunkti,
mis on asjas olulised, mistõttu lepingu viimasel lehel olevad allkirjad ja lepingu sõlmimise
kuupäev justkui ei olekski teave, millele kohus tohib tugineda (ehkki kohtumenetluse kestel pole
keegi väitnud, et leping pole sõlmitudki), on pigem otsitud ja pahatahtlikud, mis toovad kaasa
menetluse venimise. Sellist kaanest kaaneni avaldamist ei nõua ka Riigikohtu praktika (siin on
põhiliseks teednäitavaks lahendiks RKKKo 3-1-1-90-11). Teisalt tuleneb muidugi Riigikohtu
praktikast ka nõue, et tõendit esitades tuleb poolel nii kohtule kui ka teistele pooltele arusaadavalt
viidata, miks tõendit esitatakse (ja seega ka seda, milline osa avaldatavast tõendist oluline on).
Kui tõendi esitaja vastaspool leiab, et tõendit avaldatakse liiga kitsas mahus või kontekstist
väljas, on Riigikohus märkinud, et vastaspoolel on võimalus tõendit uuesti avaldada või eksitava
avaldamise vastu protestida (RKKKo 3-1-1-90-11). See ei tähenda, nagu mõnel pool näha on, et
vastaspool peaks saama dikteerida tõendit esitava ja avaldava poole jaoks seda, millises mahus ja
millisel viisil pool oma tõendeid avaldama peaks (see on olnud nähtavasti mõne kaitsja võimalus
prokuröre kiusata), kuid juba esitatud ja vastaspoole avaldatud tõendit on poolel endal võimalus
veelkord avaldada kindlasti hiljemalt oma tõendite esitamise voorus. Muudatus hakkab tööle
koos lõike 31 lisamisega, mis annab kohtule võimaluse sekkuda tõendite ebaotstarbekasse
avaldamisse.
Punkt 147. Riigikohus on kohtuasjades nr 3-1-1-47-15 ja 3-1-1-90-11 märkinud, et tõendi
avaldamise ulatuse ja viisi valib pool, kes tõendi kohtule esitab, ning tõend tuleb avaldada
ulatuses, milles pool tõendile soovib tugineda. Seega on eelkõige just poole otsustada, millises
mahus ja millisel viisil tõendit avaldada, kuivõrd selle tõendi kohtule presenteerimise tulemus
määrab ära, kas poole presentatsioon on kohtule arusaadav ja veenev. Üldpõhimõte jääb sellisena
ka edaspidi paika.
Muudatuse eesmärk on anda kohtule võimalus ilmselgelt ebaotstarbeka ajakasutuse puhul tõendi
avaldamise protsessi suunata ja juhul, kui pool tõendit avaldab viisil, mis ei aita kaasa selle
tajumisele või tõendi tähenduse mõistmisele, saab kohus ise määrata, kuidas konkreetne tõend
avaldatakse selliselt, et tagatud oleks nii kohtupidamise avalikkus kui ka menetlusressursi
ratsionaalne kasutamine. Kohtu sekkumine on siin siiski pigem äärmuslik abinõu ajakasutuse
normaliseerimiseks. Kuna pooltel on võistlevas menetluses tõendite esitamise ja kohtu veenmise
ülesanne ja nende valikute tagajärgedega peavad samuti pooled edasi elama, tuleb pooltele anda
ka vabadus valida parim viis oma ülesande täitmiseks ning kohtu sekkumine on õigustatud vaid
siis, kui pool on selgelt saamatu või pahatahtlik.
Punkt 148. Muudatuse eesmärk on lahendada sageli tekkiv küsimus sellest, millises menetluse
etapis saab pool esitada tõendeid, mida ta süüdistus- või kaitseaktis üles andnud ei ole.
Konkureerivaid võimalusi on kaks: KrMS § 2861 sätestab selliste tõendite vastuvõtmise üldised
tingimused kogu kohtumenetluse kohta. KrMS § 297 lõige 1 aga sätestab, et täiendavate tõendite
esitamine peaks toimuma pärast seda, kui kõik muud tõendid on kohtus juba esitatud ja uuritud.
2021. aasta maikuus Riigikohtu juures võistleva menetluse küsimuste arutamiseks kokku
kutsutud ümarlauast osavõtjad jõudsid järeldusele, et KrMS § 2861 reguleerib tõendite esitamist
17 Vt RKKKo 3-1-1-47-15 või 3-1-1-90-11.
57
olukorras, kus vajadus selle järele tekib ajal, mil poole enda tõendite esitamise voor on veel
käimas. KrMS § 297 alusel aga saab pärast seda, kui poole oma voor on juba läbi, pool
täiendavaid tõendeid esitada alles siis, kui kõik muud tõendid on esitatud.
Sellele vaatamata on praktikas kahe täiendavate tõendite kogumise ja esitamise korra osas
jätkuvalt segadus ning kohtunikud keelduvad isegi täiendavate tõendite kogumise taotlust
kuulamast enne kõikide asjas üles antud tõendite esitamist. See toob kaasa viivitusi protsessis
eriti siis, kui täiendava tõendi kogumise vajadus on selge juba poole enda tõendite esitamise
etapis ja tõendi saamiseks kulub aega (nt on vaja teha EIO või määrata ekspertiis). Puudub
põhjus, miks pool ei peaks neid taotlusi esitama ja kohus ei peaks neid taotlusi lahendama
esimesel võimalusel. Seetõttu muudetakse KrMS § 297 sõnastust ja sätestatakse, et
kohtumenetluse poole taotlusel võib kohus täiendava tõendi kogumise või uurimise määrata igal
ajal kohtumenetluse käigus, sellega kaotades seni kehtinud sõnastuses eksisteerinud näiliku
erisuse KrMS §-de 297 ja 2861 vahel. Muudatuse kohaselt saab pool taotluse täiendava tõendi
kogumiseks ja uurimiseks esitada igal ajal kohtuliku arutamise kestel ning kohus peaks taotluse
lahendama esimesel võimalusel, soovitavalt nii, et ei lõhutaks ära poole tõendite esitamise vooru.
Kohtu õigus ise omal algatusel täiendavaid tõendeid koguda on võistleva menetluse üldise
loogikaga ühitatav väga piiratud juhtumitel, nagu ka Riigikohus on märkinud, ning muudatusega
kohtu õigust omal algatusel tõendite kogumist ette võtta ei laiendata.
Punkt 149. Muudatuse eesmärk on täpsustada KrMSi § 297 alusel kohtu poolt välja nõutud
täiendavate tõenditega toimimise viis. Praktikas on tekkinud segadus, kelle kätte peaksid laekuma
tõendid, mille kogumise kohus määrab KrMS § 297 lõike 1 alusel (eelkõige dokumentaalsed
tõendid ja andmekandjad). Ühelt poolt on tõendite kogumine määratud kohtumenetluse käigus ja
seega peaksid ka tõendid justkui kuuluma juba kohtule. Teisalt ei muuda tõendite hilisema
kogumise määramine ei tõendamiskoormuse jaotust ega ka seda, milline on poolte ja milline
kohtu roll menetluses. Seetõttu sätestataksegi, et tõendid, mille kogumise kohus määrab poole
taotlusel, tuleb tõendite valdajal edastada otse sellele kohtumenetluse poolele, kelle taotlusel
tõendi kogumine määrati. Poolel on seejärel võimalus ise otsustada, kas tõend kohtule esitada või
mitte. Selleks peaks kohus juba tõendite kogumiseks tehtavas määruses ette kirjutama, kuidas
tõend tuleb edastada, et see ei tuleks kohtu kätte, vaid liiguks otse poole kätte. Kohtu enda
algatusel kogutud tõendid peab kohus kohe kättesaadavaks tegema ka pooltele, prokuratuuri
taotlusel kogutud tõendid tuleb prokuratuuril viivitamata teha tutvumiseks kättesaadavaks ka
teistele kohtumenetluse pooltele. See järgib prokuratuuri kohustust jagada kõikide
kohtumenetluse pooltega ka kogu kriminaaltoimiku materjali olenemata sellest, kas prokuratuur
ise konkreetset tõendit kohtule esitada kavatseb.
Punkt 150. Muudatuse eesmärk on muuta kohtuvaidluste pidamise kord ratsionaalsemaks ja anda
kohtule võimalus kohe vältida ajaraiskamist. Seni Eesti kohtumenetlustes kohtuvaidlustele
ajaliste piirangute seadmist ei ole kasutatud, ehkki mujal maailmas on ajapiirangute seadmine osa
kohtu isekorraldusõigusest ning mõnel pool ka menetlusreeglites otsesõnu kirjas18. Praktikas on
eriti mahukate kohtuasjade puhul tekkinud probleem, et kohtukõnede pikkus ületab kaugelt
inimeste tähelepanu- ja mäluvõime ning kujutab endast päevade kaupa eelnevalt kirja pandud
teksti ettelugemist, mille eesmärk on peaasjalikult kirjapandud tekst protokolli saada ning KrMS
§ 300 lõike 3 kohaselt saada võimalus kõne tekst kohtule esitada, et kohtul oleks võimalik kõnest
18 Vt nt North Carolina Gen. Stat. 7A-97, mille kohaselt võib kohus poole lõpukõne piirata mitte lühemaks kui kahe
tunni pikkuseks, Mass. R. of Crim. P. 24(a)(2), mille kohaselt lõpukõne pikkus on pool tundi, kuid kohus võib seda
asja iseloomu silmas pidades pikendada või lühendada (https://www.mass.gov/rules-of-criminal-procedure/criminal-
procedure-rule-24-opening-statements-arguments-instructions-to-jury).
58
soovi korral sobivaid tekstijuppe kohtuotsuses kasutada. See poolte soov kohut enda kasuks
otsuse tegemisel maksimaalselt aidata on mõistetav ja ka menetlusökonoomia seisukohast igati
tervitatav, kuid kohtukõne on seeläbi muutunud päevi kestvaks katsumuseks või lihtsalt
mõttetuks ajaraiskamiseks. Muudatustega antakse kohtule ja pooltele võimalus muuta
kohtuvaidluste pidamine ratsionaalsemaks
Lõige 4 annab kohtule võimaluse pooltele ette öelda, millele peaks kohtukõnedes keskenduma.
See praegu vaid kõrgema astme kohtutes kasutatav praktika peaks andma kohtumenetluse
pooltele mõningast tagasisidet, mis aitab kohtuvaidluseks paremini valmistuda ja väldib
olukorda, kus pooled kohtukõnes räägivad asjadest, mis kohtu jaoks üldse probleeme ei valmista
ja rääkimist ei vääri. Kohtuasja mahust ja keerukusest lähtudes saab kohus pooltega
konsulteerides ka määrata kohtukõnede jaoks ajapiirangu, mis peaks aga kindlasti olema
mõistliku pikkusega, et see ei kujutaks endast poole menetluslike õiguste põhjendamatut riivet.
Kohtu kohustus, ükskõik kui tüütu see ei tunduks, on pooled ära kuulata. Ajapiirang tuleb
pooltele teada anda piisavalt varakult, et pooled saaksid seda arvestada kohtukõnede
ettevalmistamisel. Kohtuvaidluse eel on kohtul samuti võimalus teha korraldused selles, kas ja
millises mahus kohus võtab pooltelt lisaks kohtukõnedele vastu kirjalikke seisukohti. Kui
kohtuasi on lihtsamat laadi või väikese mahuga, võib kirjalike seisukohtade läbitöötamine olla
kohtu jaoks tarbetult koormav ja põhjustab tarbetuid lisakulusid, mis tulenevad advokaatide
tööajast, mis seisukohtade koostamisele kulub. Sestap võivad pooled küll taotleda võimalust
kirjalike seisukohtade esitamiseks, kuid kohtul on võimalus kirjalikest seisukohtadest keelduda.
Lõige 5 sätestab, et kirjalike seisukohtade esitamise võimaldamisel tuleb kohtul anda kirjalike
seisukohtade esitamiseks selline tähtaeg, mis võimaldab pooltel vastaspoole kirjalike
seisukohtadega tutvuda. See on vajalik selleks, et kohtukõned saaksid koostatud juba kirjalikult
esitatut arvestades ja kohtuvaidluses saaksid pooled tõesti ka üksteise seisukohtadele vastu
vaielda. Nii saaks kohtusaalis toimuda sisuline kontsentreeritud dispuut poolte vahel, mis aitaks
kohtul otsusele jõuda.
Punkt 151. Muudatusega parandatakse kehtivas seadusetekstis olev lünk: kehtiv sõnastus
kolmandale isikule kohtuvaidluses sõnajärge ette ei näe, kuid kohtumenetluse poolena peaks
kolmas isik kindlasti sõna saama. Kuna nii tsiviilkostja kui ka kolmanda isiku huvid võivad olla
suunatud süüdistatava süüstamisele, on otstarbekas anda kolmandale isikule sõna enne seda, kui
kõneleb kaitsja.
Punkt 152. Muudatus tehakse seetõttu, et eelnõu kohaselt saab kohus õiguse seada kohtukõnele
ajalise piirangu.
Punkt 153. Säte on üle viidud § 268 lõikeks 8. Prokuratuuri loobumine süüdistusest on jätkuvalt
õigeksmõistmise alus.
Punkt 154. Muudatuse eesmärk on suunata pooli ja kohut lahendama tõendi lubatavuse
küsimused kohtulikus eelmenetluses või hiljemalt kohtuliku arutamise käigus. Selle tulemusel
väheneb ületõendamine ja lühenevad kohtuistungid, samuti vähenevad olukorrad, kus kohtu
siseveendumust pääseb mõjutama materjal, mis tegelikult on lubamatu ja ei oleks üldse tohtinud
kohtu ette sattudagi. Muudatusega piiratakse kohtu võimalust tõendi lubamatuks tunnistamiseks
pärast seda, kui kohus on tõendi vastu võtnud. Edaspidi saab kohus otsuse tegemisel lubamatuks
tunnistada üksnes sellise süüstava tõendi, mis on saadud süüdistatava põhiõiguste raske
rikkumise tulemusel ja mille lubamatuse aluseks olev asjaolu ei olnud enne kohtuotsuse tegemist
teada. Kui kohus otsuse tegemisel tõendi lubamatuks tunnistab, tuleb tõendi esitanud poolele
anda võimalus sama asjaolu kohta muid tõendeid esitada. Sama reegel kehtib kogu
59
kohtumenetluse jooksul. Pool ei pea sellisel juhul kartma, et kohus üllatuslikult tema tõendi
lubamatuks tunnistab ja ta siis asjaolu tõendamise võimalusest üldse ilma jääb. See omakorda on
eelduseks sellele, et pooled ei peaks tõendeid kohtu ette kokku kuhjama võimaliku väljaarvamise
hirmus ning kohtule liiaga tõendite esitamine väheneb.
Samas ei oleks aktsepteeritav lahendus, kus kohus on sunnitud inimese süüdi mõistma ilmselgelt
ebaseaduslikult saadud tõendite põhjal, mille lubamatusele pooled mingil põhjusel tähelepanu ei
pööranud, kuid mis sai kohtule selgeks kohtuvaidluste või otsuse kirjutamise ajal. Sestap on raske
põhiõiguste rikkumisega saadud süüstavate tõendite väljaarvamine kohtule jätkuvalt lubatud, ent
kohus peab prokuratuurile andma võimaluse oma tõendamiskohustust täita muude tõenditega,
näiteks esitada muid kaudseid tõendeid, mis esialgu jäid esitamata, kuna oli olemas otsene tõend,
mille kohus otsustas välja arvata. Kui kohus näeb juba kohtuliku uurimise ajal, et prokuratuuri
tõend on lubamatu, ei keela miski kohtul sellele kohtumenetluse poolte tähelepanu pöörata
kohtuliku uurimise ajal ning seejärel tõend lubamatuks tunnistada ja jätta vastu võtmata. Sellega
saab kerge vaevaga vältida olukorda, kus hiljem tuleb kohtulik uurimine uuendada.
Õigustavaid tõendeid, ehkki lubamatuid, kohus otsuse tegemise faasis omal algatusel välja arvata
ei saa. Ehkki tõendi saamisel võib olla rikutud kellegi õigusi, on süütu inimese süüdimõistmine
sedavõrd oluline kahju, et selle ärahoidmise vajadus õigustab ka iseenesest usaldusväärsete, kuid
seaduserikkumisega hangitud tõendi kasutamist olukorras, kus sellise tõendi väljaarvamist pooled
ei ole taotlenud.
Punkt 155. Muudatus parandab segadust tekitava keelekasutuse. „Süüstama“ tähendab
õiguekeelsussõnaraamatu järgi süü tõendamist või paljastamist. Seega võib rääkida süüstavatest
asjaoludest või tõenditest, mis sisuliselt tähendab, et need asjaolud või tõendid kinnitavad
süüdistust. Karistusõiguslik etteheide aga, mida on silmas peetud § 306 lõike 1 punktis 1, on
süüdistus – ja prokuratuur mitte ei süüsta süüdistatavat, vaid süüdistab, st esitab etteheite.
Kohtuotsuses tulebki lahendada küsimus sellest, kas on aset leidnud süüdistuses kirjeldatud tegu
– ja kohtu otsustus väljendab seda, kas süüstavaid asjaolusid ja tõendeid on kohtuliku arutamise
käigus kogunenud piisavalt selleks, et süüdistatav süüdi tunnistada.
Punkt 156. Muudatus on tingitud määruskaebuste üldise loogika muutmisest. Kuna kohtuotsuses
vigade parandamise määrusega muudetakse kohtuotsust, peab selle määruse vaidlustamine olema
määruskaebuse korras võimalik. Muu hulgas on see oluline juhul, kui vigade parandamise
määrusega kohus ebaseaduslikult muudab juba tehtud kohtuotsust sisuliselt.
Punkt 157. Kohtuotsuse tegemise koht on ebaoluline teave, mistõttu sellest andmeväljast
loobutakse.
Punkt 158. Kohtuliku arutamise käigus võib asjaga olla seotud palju sekretäre ja tõlke, nende
puhul on aga tegu tehnilise personaliga, kelle nimed kajastuvad kohtuistungite protokollides.
Kuna need inimesed kohtuotsuse sisu eest vastutust ei kanna, puudub ka põhjus nende nimesid
kajastada kohtuotsuse päises. Punkti 4 muutmise eesmärk on viia kohtuotsuse päises kuvatavad
andmed kooskõlla isikuandmete töötlemise minimaalsuse põhimõttega. Kohtuotsused on Eestis
avalikud, kuid puudub vajadus kohtuotsuses kajastada ja avalikustada süüdistatava elukohta,
töökohta või õppeasutust. Nii nagu nende andmete avaldamine võib tarbetult lihtsaks muuta
süüdistatava vastu eraviisiliste kättemaksuaktsioonide või vaenukampaaniate korraldamist, võib
kurjategija seostamine õppeasutuse või ettevõttega mõjuda teenimatult halvasti õppeasutuse või
ettevõtte mainele
60
Punkt 159. Muudatus on keeleline ja korrigeerib seaduses seni esinenud eksliku sõnakastuse –
„süüstama“ tähendab õigekeelsussõnaraamatu järgi „süüd tõendama“, ent sätte mõtte kohaselt on
silmas peetud hoopiski süüdistamist, st kellelegi mingi teo ette heitmist.
Punkt 160. Kohus peab otsuses selgelt märkima, millistele omaks võetuks tunnistatud
asjaoludele kohus otsust tehes tugineb. Punktide järjekord paragrahvis ei tähenda, et samas
järjekorras peaks olema asjaolud esitatud ka kohtuotsuses, ega osuta ka mingile prioriteetsuse
järjekorrale. Sageli on mõistlik faktiliste asjaolude tuvastamise osa kohtuotsuses alustada hoopis
omaksvõetud asjaoludest, et siis ülejäänud, tõendite varal tuvastatud asjaolude käsitlemisega
jätkata. Omaks võetud asjaolude kajastamisel tuleb kohtul lähtuda sellest, millises sõnastuses
omaks võetud asjaolud on fikseeritud kohtulikus eelmenetluses või kohtulikul uurimisel.
Punkt 161. Sõnastuslik täpsustus. Kohus otsust tehes süüdistust ei muuda, vaid võib kuriteo
ümber kvalifitseerida, mistõttu on korrektne rääkida süüdistuse kvalifikatsiooni muutmisest, mitte
süüdistuse muutmisest.
Punkt 162. Muudatuse eesmärk on anda prokuratuurile piiratud kaebeõigus lühimenetluses, et
soodustada menetlusliigina lühimenetluse kasutamist. Praktikas on maakohtud lühimenetluses
teinud lahendeid, millega küll tunnistatakse süüdistatav süüdi (ja sellega elimineeritakse
prokuratuuri kaebeõigus), ent kvalifitseeritakse kuritegu materiaalõiguslikult valesti või
mõistetakse karistus, mis ilmselgelt ei vasta toimepandud teo raskusele. Kuna prokuratuur
süüdimõistvat otsust vaidlustada ei saa ja kaitsja ei ole teenimatult kerge kvalifikatsiooni ja
karistuse vaidlustamisest huvitatud, on kohtunikel mugav taoliste lahendite tegemisega oma
töökoormust kergendada, prokuratuur aga väldib lühimenetluse kohaldamist neis asjades, kus
karistusmäär on oluline. Muudatusega saab prokuratuur kaevata ka süüdimõistva otsuse peale
lühimenetluses, kui maakohus on otsust tehes materiaalõigust ilmselgelt väärkohaldanud. See
standard jätab maakohtule siiski suurema kaalutlusruumi kui üldmenetluses ning võimaldab
ringkonnakohtul jätta ilmselgelt põhjendamatuna läbi vaatamata apellatsioonid, kus
materiaalõiguse ebaõige kohaldamine ei ole kohe selge. Muudatus tõenäoliselt süüdistatava jaoks
lühimenetluse atraktiivsust märgatavalt ei vähenda, kuna lühimenetluses mõistetavat karistust
peab kohus jätkuvalt vähendama kolmandiku võrra ning ka kehtiva seaduse kohaselt on
lühimenetluses mõistetav karistus kohtuniku otsustada.
Punkt 163. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 164. Lisatav lõige 7 toimib koosmõjus eelnõu kohaselt seadustikku lisatava § 151 lõikega
4. Muudatuste eesmärk on vältida olukordi, kus maakohtus toimunud menetlusrikkumise oleks
saanud maakohtus parandada, kuid pool oma tähelepanematusest või pahatahtlikkusest jättis
rikkumisele reageerimata, et saavutada põhjus kohtulahendi tühistamiseks
apellatsioonimenetluses. Sätte kohaselt on apellatsioonis menetlusrikkumisele tuginemise
eelduseks, et menetlusrikkumisele juhiti vastuväitega tähelepanu juba maakohtus või polnud
maakohtus menetlusrikkumisele võimalik tähelepanu juhtida, näiteks toimus menetlusrikkumine
kohtuotsuse tegemisel. Jätkuvalt on võimalik kohtulahend vaidlustada KrMS § 339 lõike 1
menetlusrikkumistele tuginevalt ka juhul, kui neile mingil põhjusel maakohtus vastuväidet ei
esitatud. Samuti jääb alles võimalus tugineda KrMSi § 339 lõike 1 punktis 12 sätestatud
rikkumisele, kui aset leidnud rikkumised eraldi võttes jäeti maakohtus vastustamata (näiteks
seetõttu, et ei tundunud olulised), kuid kogumis moodustasid olulise menetlusrikkumise.
Seesugune kord kehtib ka näiteks Eesti tsiviilkohtumenetluses (TsMS § 333).
61
Punkt 165. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 166. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealune
määrus on vaidlustatav ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 167. Säte tunnistatakse kehtetuks, kuna kohtuistungite pidamist video vahendusel
reguleeritakse edaspidi eraldi üldsättega (§ 141). Kohtuistungit võib ka edaspidi pidada videosilla
vahendusel.
Punkt 168. Muudatuse eesmärk on sarnaselt maakohtule anda ka ringkonnakohtule võimalus
kohtukõnede pikkuse mõistlikuks piiramiseks ja kohtuvaidluse kontsentreerimiseks.
Apellatsioonimenetluses on ajaliste piirangute seadmine kohtukõnedele küllaltki levinud praktika
ka mujal maailmas (vt nt US Fed. R. App. R 34(b) või The European Court of Human Rights.
Questions and Answers for Lawyers (2023), lk 29). Nagu maakohtus tuleb ka ringkonnakohtul
kohtukõnede kestuse piiramisel silmas pidada apellatsioonis tõstatatud küsimuste hulka ja
keerukust, et mitte võtta pooltelt võimalust kohtu poole pöörduda ja oma seisukohti esitada.
Lisaks antakse sõnaselgelt apellatsioonikohtule võimalus ka kohtukõne ajal kõnelejalt küsimusi
küsida, et kohtulik arutamine oleks tõhusam. Selline praktika on tavaline paljude riikide
kaebekohtutes, KrMS § 360 lõike 3 kohaselt on küsimuste esitamine pooltele lubatud ka asja
arutamisel Riigikohtus. Kohtupoolsete küsimuste esitamine aitab kõnelejal keskenduda kohtuasja
nendele detailidele, mis kohtu hinnangul on kohtuasja lahendamiseks olulised, vältides olukorda,
kus kohtumenetluse pooled ei kõnele kohtu jaoks olulistest õiguslikest küsimustest, kohus aga on
sunnitud tõdema, et kohtuistung lisandväärtust asja lahendamise seisukohast ei andnud.
Punkt 169. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 170. Kohtuliku uurimise ühekülgsus või puudulikkus on kohtule ette heidetav siis, kui see
kujutab üksiti olulist kriminaalmenetlusõiguse rikkumist, mis on apellatsioonimenetluses
kohtuotsuse tühistamise alusena märgitud punktis 3. Seetõttu tunnistatakse segaduse vältimiseks
see alus eraldiseisvana kehtetuks.
Punkt 171. Kui isikule mõistetakse karistus või kohaldatakse mõjutusvahendit, mis ei vasta
süüdimõistetu isikule ja toimepandud kuriteole, siis on kohus rikkunud KarSi 4. peatüki 1. jao
(karistuse kohaldamise alused) sätteid, st kohaldanud ebaõigesti materiaalõigust. Materiaalõiguse
ebaõige kohaldamine on juba kohtuotsuse tühistamise alusena märgitud punktis 2. Seetõttu
tunnistatakse segaduse vältimiseks punkt 4 kehtetuks.
Punkt 172. KrMS § 339 lõike 1 punkt 11 on juba varem kehtetuks tunnistatud, kuid viide sellele
punktile on jäänud eemaldamata. Seetõttu tuleb viide sellele sättele välja jätta.
Punkt 173. Viide KrMS §-le 151 on vajalik, rõhutamaks, et ka kassatsioonis saab tugineda vaid
eelkõige sellistele menetlusrikkumistele, millele varasemas menetluses õigeaegselt tähelepanu
juhiti. Erandina on õigeaegsest vastuväite esitamisest hoolimata võimalik ka kassatsioonis
tugineda KrMS § 339 lõike 1 nimetatud olulistele menetlusõiguse rikkumistele ning spetsiifiliselt
ka sellistele menetlusrikkumistele, mis küll eraldi võttes ei ole olulised, kuid annavad kogumis
välja KrMS § 339 lõike 1 punktis 12 märgitud ausa ja õiglase kohtumenetluse põhimõtte
rikkumise.
Punkt 174. Muudatusega pööratakse ümber senine määruskaebeõiguse põhimõte. Kui senine
seadusetekst tekitas eelduse, et kõik kohtumäärused on määruskaebuse korras vaidlustatavad, siis
62
edaspidi on eeldus vastupidine: kui seaduses ei ole määruskaebuse esitamise võimalust ette
nähtud, siis järelikult määruskaebust esitada ei saa ja menetluslikule rikkumisele saab tähelepanu
juhtida kriminaalasja kohtuliku arutamise käigus. Muudatuse eesmärk on piirata
määruskaebevõimalusi vaid nende määrustega, mille tõttu kellegi õigusi jätkuvalt piiratakse, ning
selliste määrustega, mida ei ole võimalik koos kohtuasja lõpplahendiga vaidlustada (nt seetõttu,
et isik, kelle õigusi rikuti, ei ole kohtumenetluse pooleks kriminaalasjas). Muudatus teeb ka
seaduse teksti kergemini loetavaks: konkreetse määruse tegemise õigusliku aluse juures on
märgitud ka see, kas määrust saab lõpplahendist eraldi vaidlustada või mitte. See loob suurema
õigusselguse määruste vaidlustatavuses, kuna kehtiv määruskaebuste vaidlustamine on küllaltki
abstraktselt reguleeritud ja seetõttu pole alati üheselt selge, kas konkreetne määrus on
vaidlustatav või mitte.
Punkt 175. Muudatus viitab sellele, et eelnõukohase § 387 lg 2 uue sõnastuse järgi ei saa
kohtumenetluse pooled enam määruskaebust esitada kohtu väljastatud jälituslubade peale, kuna
nad saavad jälituslubade seaduslikkuse üle vaielda kriminaalasja kohtumenetluses. Üldreegel
määruskaebeõiguse kohta ei muutu.
Punkt 176. Muudatus on tingitud määruskaebemenetluse üldise loogika muutumisest. Edaspidi
on määruskaebuse korras vaidlustatavad vaid need määrused, mille eraldi vaidlustamine on
seaduses sõnaselgelt ette nähtud. Kus seadus määruskaebeõiguse kohta eraldi sätet ei sisalda,
kohtumäärus vaidlustatav ei ole.
Punkt 177. Muudatus on seotud samale paragrahvile lõike 21 lisamisega.
Punkt 178. Muudatus on seotud sellega, et jälitustoiminguks loa andmist enam määruskaebuse
korras vaidlustada ei saa.
Punkt 179. Muudatuse eesmärk on sõnaselgelt reguleerida olukord, kus määruskaebeõigusest on
kõik kaebeõigust omavad isikud loobunud. Analoogiliselt apellatsiooniõigusest loobumisega
sätestatakse, et ka määruskaebeõigusest loobumise järelmiks on, et määrust enam vaidlustada ei
saa ja seega määrus jõustub. Selle muudatuse tulemusel saab määrusi, mida keegi vaidlustada ei
soovi, kohe täitma asuda, ilma et peaks kogu määruskaebuse esitamise tähtaega lõpuni ootama.
Loobumine tuleb fikseerida kas kohtuistungi protokollis või peab olema väljendatud kirjalikus
tahteavalduses kohtule. Võimalus kaebeõigusest loobumisega määrus kiiremini jõustada
kiirendab neis asjades menetlust.
Punkt 180. Muudetud sõnastuses sätestab lõige 3 määruskaebuse läbivaatamiseks kümnepäevase
tähtaja. See tähtaeg on sama ka kehtivas seaduses. Muudatusega viiakse istungi korraldamise
nõuded eraldi lõikesse 31.
Punkt 181. Sätte eesmärk on anda ringkonnakohtule paindlikkus määruskaebuse läbivaatamise
viisi valikul, lähtudes kohtu äranägemisest ja menetlusosaliste soovist istungil kohtule esineda.
Seaduse kehtiv sõnastus nõuab mõningatel juhtudel istungite pidamist ka siis, kui keegi
menetlusosalistest istungile tulla ei soovi. Nii on ringkonnakohtud olnud sunnitud
määruskaebuste läbivaatamiseks mõnikord pidama istungeid tühjas kohtusaalis. Teisalt aga
kirjutab kehtiv seadus ringkonnakohtutele ette kirjaliku menetluse ka puhkudeks, mil
ringkonnakohus ise võib olla huvitatud istungi korraldamisest. Kohtu poolt istungi korraldamine
neis olukordades ei kujutaks endast ilmselt kellegi menetlusõiguste olulist rikkumist, kuid
sellegipoolest peaks istungi pidamise võimalus olema seaduses selgelt sätestatud ka juhtumiteks,
mil ringkonnakohus ise peab istungi pidamist vajalikuks.
63
Lõige 31 sätestab, millisel juhul on menetlusosalisel õigus nõuda kohtuistungi pidamist. Neil
juhtumitel tuleb menetlusosalisel oma soovist määruskaebuse läbivaatamiseks kohtuistungil
ringkonnakohtule teada anda ning ringkonnakohtul on siis kohustus istung pidada. Muudel,
seaduses nimetamata juhtumitel ringkonnakohtul istungi pidamise kohustust ei ole, kuid kohtul
on alati võimalus määrata, et määruskaebuse lahendamiseks siiski istung korraldatakse. See
tähendab, et ka muude, otse nimetamata määruste vaidlustamisel on menetlusosalisel võimalik
istungi pidamist taotleda, kuid istungi pidamise või kirjaliku menetluse vahel valib
ringkonnakohus oma äranägemisel.
Punkt 182. Lõige 4 muudetakse seoses lõike 3 muutmisega ja lõike 31 lisamisega ning ka
seetõttu, et kohtuistungite video vahendusel pidamiseks kehtestatakse eelnõuga üldine kord
KrMS §-s 141. Määruskaebuse läbivaatamiseks peetava kohtuistungi võib ka edaspidi korraldada
video vahendusel.
Punkt 183. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 184. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 185. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 186. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 187. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 188. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 189. Säte tunnistatakse kehtetuks, sest kohtuistungite video vahendusel pidamiseks
kehtestatakse eelnõuga üldine kord KrMS §-s 141. Määruskaebuse läbivaatamiseks võib
kohtuistungi ka edaspidi pidada video vahendusel.
Punkt 190. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 191 – Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 192. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Punkt 193. Säte lisatakse seetõttu, et muudetakse määruskaebuste üldist loogikat. Kõnealused
määrused on vaidlustatavad ka kehtiva seaduse kohaselt.
Paragrahv 2 käsitleb kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muudatust.
Muudatusega lisatakse KrMSRS-ile paragrahv 26, mis reguleerib kaebeõigusega seonduvat pärast
eelnõu jõustumist. Eraldi rakendussäte on vajalik, sest eelnõuga kujundatakse ümber nii
uurimiskaebuste kui määruskaebuste üldine loogika ning sätestatakse täiendav tingimus
kohtulahendi peale kaevates menetlusrikkumistele tuginemiseks.
64
Lõige 1 sätestab lähtuvalt õiguspärase ootuse põhimõttest, et enne kriminaalmenetluse seadustiku
muudatuste jõustumist 1. jaanuaril 2025 esitatud kaebused prokuratuuri ja uurimisasutuse
tegevuse peale menetletakse lõpuni seni kehtinud uurimiskaebemenetluse regulatsiooni järgi.
Sätte eesmärgiks on vältida õiguskaitselünga tekkimist nende inimeste jaoks, kes edaspidi
uurimiskaebemenetluses enam kaevata ei saaks, kuid kes oma senised menetlusotsustused on
teinud arvestusega, et neil on võimalik uurimiskaebemenetluses prokuratuuri või uurimisasutuse
tegevuse peale kaevata ja oma kaebusele lahend saada.
Lõike 2 eesmärk on sarnane lõikega 1, kuid käib määruskaebeõiguse kohta. Kriminaalmenetluse
seadustiku muudatustega mõningates aspektides määruskaebeõigust piiratakse. Õiguspärase
ootuse põhimõttest lähtuvalt aga sätestatakse lõikes 2, et kui määruskaebus on
seadusemuudatuste jõustumise ajaks juba esitatud, lähtub kohus määruskaebeõiguse tuvastamisel
sellest menetlusseadustiku sõnastusest, mis kehtis määruskaebuse esitamise ajal. See tähendab, et
isegi kui muudatuste järel mingi määruse peale määruskaebuse esitamine ei ole enam lubatud,
tuleb enne seadusemuudatusi esitatud ja sel ajal kehtinud reeglite järgi lubatud määruskaebus
ikkagi ära lahendada.
Lõike 3 eesmärgiks on vältida õiguskaitselünga tekkimist seoses kriminaalmenetluse seadustikku
§ 151 ja § 321 lõike 7 lisandumisega. Nende sätete kohaselt ei saa kohtumenetluse pool
kohtulahendit vaidlustades enam tugineda osadele menetlusõiguse rikkumistele, millele nad õigel
ajal vastuväidet ei esitanud. Arvestades, et see võib mõnel juhul oluliselt mõjutada
kohtumenetluse poole taktikalisi otsuseid, ei oleks aus poole protsessi pealt menetlusreegleid
muuta ja poolelt ära võtta võimalus, mis tal seni olemas oli ja millega ta sai arvestada. Seetõttu
sätestataksegi, et kohtumenetluses aset leidnud menetlusrikkumistele, mis leidsid aset enne
kaebeõiguse piirangute jõustumist, võib kohtulahendit vaidlustades tugineda vaatamata sellele, et
kohtule menetlusrikkumise kohta õigel ajal vastuväidet ei esitatud.
Paragrahv 3 käsitleb riigilõivuseaduse muudatust.
Muudetakse RLSi seda sätet, mis viitab tagasi kriminaalmenetluse seadustiku
kokkuleppemenetluses tsiviilhagi läbi vaatamata jätmise sättele. Kuivõrd kriminaalmenetluse
seadustiku muudatustega tekib võimalus jätta tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavaldus läbi
vaatamata ka lühimenetluses ja üldmenetluses, tuleb asjakohased uued alused märkida ka
riigilõivuseaduses, et saavutada aktide omavaheline kooskõla ja õigusselgus selles, et
kannatanutel on võimalus riigilõivuvabalt tsiviilkohtumenetluses esitada tsiviilhagi, mis
kriminaalmenetluses jäi menetlusökonoomia kaalutlusest lähtudes läbi vaatamata.
Paragrahv 4 käsitleb riigi õigusabi seaduse muudatusi.
Paragrahvi 4 punkt 1. Muudatuse eesmärk on pakkuda senisest paremat kaitset sellistele
kannatanutele, kelle teovõimet ei ole kohtulikult piiratud ja kellele ei ole eestkostjat määratud,
kuid kes siiski ei oleks suutelised oma õigusi kriminaalmenetluses adekvaatselt maksma panema
(mh nt kannatanud, kes oma terviseseisundi või puude tõttu menetluses osalemisega hakkama ei
saaks). Selleks jäetakse sissejuhatavast tekstiosast välja viide piiratud teovõimele.
Punkt 2. Sõnastuslik muudatus tehakse seetõttu, et muudetakse lõike 22 sissejuhatavat lauseosa.
Esindaja on endiselt vajalik neile piiratud teovõimega kannatanutele, kelle huvid on seadusliku
esindaja omadega vastuolus.
Punkt 3. Muudatusega luuakse kohtule võimalus anda riigi õigusabi isiku varanduslikust
seisundist sõltumata ka sellisele kannatanule, kelle teovõimet ei ole küll piiratud, kuid kelle
olulised õigused ja huvid võivad advokaadi abita jääda kaitseta. Kehtiv kord näeb küll ette riigi
65
õigusabi andmise kohtu määramisel piiratud teovõimega kannatanule juhul, kui kannatanu
seadusliku esindaja huvid on kannatanu huvidega vastuolus, kuid praktikas esineb olukordi, kus
kannatanuks on isik, kellele eestkostet määratud ei ole, aga kes ise ilmselgelt oma huvide eest
seista ei suuda. Eestkoste määramise menetluse algatamine sellisel puhul oleks kohmakas ja
aeganõudev lisandus kriminaalmenetlusele, kus mõnel juhul on võimalik kriminaalasjas
lõpplahend saada vaid loetud päevadega (nt kiirmenetlusena tehtud kokkuleppemenetluses).
Seetõttu antakse kohtule võimalus määrata riigi õigusabi tema varanduslikust seisundist
sõltumata ka sellisele kannatanule, kes küll ei ole piiratud teovõimega, kuid kelle olulised
õigused ja huvid võivad advokaadi abita jääda menetluses kaitseta.Seda, kas kannatanul on
selliseid õigusi ja huve, mille kaitseks on õigusabi määramine vajalik, otsustab kohus, nagu saab
kohus otsustada ka selle üle, kas kannatanule konkreetsel juhul on vaja riigi õigusabi määrata või
ta saab oma õiguste kaitsmisega ise hakkama. Iseenesest ei tohi riik võtta endale lapsehoidja rolli
seal, kus täiskasvanud ja adekvaatne inimene on teinud ebaharilikke eluvalikuid, näiteks keeldub
süüdistatava vastu tsiviilhagi esitamast. Siin tulebki kohtul hinnata, kas tõepoolest on tegemist
kannatanu suutmatusega oma õigusi mõista ja nende eest seista või on pigem kannatanu teinud
teadliku valiku, millesse riigil ei ole õigust sekkuda.
Punkt 4. Muudatusega antakse prokuratuurile kui kohtueelse menetluse juhile võimalus esitada
kohtule taotlus kannatanule riigi õigusabi määramiseks juba kohtueelses menetluses, et kannatanu
õigused saaksid adekvaatselt kaitstud. Prokuratuuril tuleb taotluses põhjendada, miks ta leiab, et
kannatanu olulised õigused ja huvid võiksid ilma advokaadi õigusabita kaitseta jääda.
Paragrahv 5 käsitleb seaduse jõustumist-
Seadus on plaanitud jõustuma 2025. aasta 1. jaanuaril. Seaduse rakendamisel juhindutakse
üldisest põhimõttest, et menetlustoimingu kohta kohaldatakse menetlustoimingu tegemise ajal
kehtivat seadust. Kui kriminaalasjas on juba kohtuistungid alanud, aga eelmenetluses
lahendamisele kuuluvad küsimused (nt tõendi lubatavuse küsimus) on senini lahendamata, saab
kohus need küsimused ära lahendada kohtuliku arutamise ajal juba kehtiva seaduse kohaselt.
Samuti on võimalik kohtulikus eelmenetluses teha vajalikud korraldused selleks, et kohtueelse
menetluse lõpuleviimisel esitamata jäänud kokkuvõtted tunnistajate ütlustest saaksid esimesel
võimalusel vastaspoolele esitatud ja jälitustoimingutega kogutud materjalid tutvustatud.
4. Eelnõu terminoloogia
Eelnõukohase seadusega võetakse kriminaalmenetluses kasutusele termin omaksvõtt, mis on seni
olnud kasutusel tsiviilkohtumenetluses ning halduskohtumenetluses, ehkki asjaolude omaks
võtmisest räägib ka kehtiv KrMS § 227 lõike 3 punkt 1. Eelnõukohase § 60 lõike 4 järgi on
omaksvõtt vastaspoole faktiväitega selgesõnaline ja tingimusteta nõustumine kohtule
adresseeritud kirjalikus avalduses või suuliselt kohtuistungil.
Kohus võib tunnistada asjaolu omaks võetuks või omaksvõtu tagasi lükata. Kui kohus omaksvõtu
vastu võtab, st tunnistab faktilise asjaolu omaks võetuks, loetakse see omaksvõetud faktiline
asjaolu omaksvõtule tuginedes tuvastatuks. Sellisena on eelnõukohane omaksvõtt
kriminaalmenetluses toimelt sarnane eelkõige hagimenetlusega, mis on ka loogiline, kuivõrd nii
hagiline tsiviilkohtumenetlus kui ka kriminaalkohtumenetlus on põhiolemuselt võistlevad
menetlused.
5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas ELi õigusega.
66
6. Seaduse mõjud
6.1. Sotsiaalne, sealhulgas demograafiline mõju
6.1.1. Mõju kannatanute õigustele
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses läbi vaatamata jätmise võimaluste avardamine tähendab seda, et
osad kannatanud peavad oma tsiviilnõude lahendamiseks edaspidi pöörduma
tsiviilkohtumenetluse korras maakohtusse. Kuivõrd enamik tsiviilhagisid aga ei takista
kriminaalasja kiiret läbivaatamist ei mahukuse ega keerukuse tõttu, puudub alus jätta neid läbi
vaatamata ka eelnõukohase seaduse alusel. Isegi kui hagi jäetakse kriminaalmenetluses läbi
vaatamata, saab selle ikkagi lahendada tsiviilkohtumenetluse korras. Kannatanute õiguste kaitse
taseme säilitamiseks on eelnõus sätestatud, et riigilõivuvaba hagi, mis kriminaalmenetluses on
esitatud ja jäetud läbi vaatamata, saab riigilõivuvabalt esitada ka tsiviilkohtumenetluses. Samuti
on tsiviilkohtumenetluses kui tsiviilhagi läbivaatamisele spetsialiseerunud menetluses tõenäoliselt
keeruliste tsiviilvaidluste lahendamine sujuvam ja otstarbekam. Seetõttu on ebasoodne mõju
kannatanute õigustele pigem vähene.
Lisaks luuakse seaduslik võimalus kannatanutele kohtueelses menetluses esindaja määramiseks
riigi õigusabi korras kannatanu varanduslikust seisundist sõltumata, kui prokuratuuri hinnangul
kannatanu õigused ja huvid jääksid ilma advokaadi abita piisavalt tagamata. See muudatus
mõjutab küllalt väikest gruppi kannatanuid, kellest mõned võivad olla faktiliselt piiratud
teovõimega. Muudatuse tulemusel paraneb selliste kannatanute õiguskaitse.
6.1.2. Mõju kriminaalmenetluses osalejate õigustele üldiselt
6.1.2.1. Kaebeõigused
Seadusega piiratakse kriminaalmenetluses õigust kriminaalasja menetlemise ajal kaevata
uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale ning esitada määruskaebusi mõnede kohtumääruste
peale, kuna need kaebeteed dubleerivad teisi kaebevõimalusi ja põhjustavad menetlusressursi
raiskamist. Dubleerivate kaebeteede kaotamine ei ole aga õiguste tagamise seisukohast olulise
tähendusega. Jätkuvalt on kriminaalmenetluse raames võimalik esitada kaebus sellise
prokuratuuri ja uurimisasutuse tegevuse peale, mis kaebaja õigusi kestvalt mõjutab, et
õigusvastane tegevus lõpetada. Kui aga isiku õigusi on rikutud menetluse käigus ja sellega isikule
kahju tekitatud, saab selle kahju hüvitamiseks esitada taotluse süüteomenetluses tekitatud kahju
hüvitamise seaduse kohaselt. Menetleja tegevusega tõendite kogumisel aset leidnud
menetluslikele minetustele on kohtumenetluse pooltel võimalik tugineda kriminaalasja kohtulikul
arutamisel. Seetõttu seadusega ette nähtud dubleerivate kaebeteede sulgemine oluliselt isikute
õiguskaitse taset kriminaalmenetluses ei mõjuta.
6.1.2.2. Mõistlik menetlusaeg
Kohtumenetluste keskmine pikkus on Eestis alates 2018. aastast pidevalt tõusuteel olnud (2018.
aastal keskmiselt 32 päeva, 2023. aastal keskmiselt 55 päeva), kusjuures asjade üldarv on
pidevalt vähenenud (2018. aastal lahendasid maakohtud 5655 kriminaalasja, 2023. aastal ainult
3503 asja), eeskätt on pikenenud üldmenetluses lahendatavate asjade kohtumenetlusele kuluv
aeg19.Tõsi, üldmenetluste väikese absoluutarvu tõttu on üldmenetluste keskmine menetlusaeg iga
19 Justiitsministeeriumi kohtustatistika andmetel oli 2018.aastal üldmenetluses lahendatud kriminaalasja
kohtumenetluse keskmine pikkus 148 päeva ja 2023.aastal 316 päeva, samas üldmenetluses saabunud asjade
absoluutarvud olid vastavalt 453 ja 111.
67
üksiku väga pikalt menetluses olnud asja kohtus lahendamisele kuluvast ajast küllaltki tugevalt
sõltuv. Sellele vaatamata on trend pikemate menetluste suunas olnud pidev (ja mitte üksnes
üldmenetluste puhul), ehkki Euroopa ja ka laiemalt lääneriikide arvestuses on Eesti
kriminaalkohtumenetlus CEPEJ andmetel20 jätkuvalt üks kiiremaid, kui mitte kõige kiirem.
Seadusemuudatuste põhiline mõju avaldubki kohtulikus üldmenetluses, mida 2023. aastal oli ca
8% kõikidest maakohtutes lahendatud kriminaalasjadest21. Muudatustega luuakse võimalused
nendes asjades vältida menetluses viivitusi ja tõkestada pahatahtlikku menetluse venitamist.
Samuti luuakse võimalus kohtumenetlust üldkorras lahendatavais kriminaalasjades
kontsentreerida omaksvõtu abil, mis omakorda laseb poolte ja kohtu menetlusressurssi kokku
hoida. Muudatused süüdistatavate ja muude kohtumenetluse poolte õiguskaitset ei vähenda, kuna
on suunatud menetlusliku üllatamise ja pahatahtlike manipulatsioonide vastu (need, ehkki võiksid
viia süüdistatava jaoks soodsamale lõpplahendusele, ei ole õiglase kohtumenetluse osad), andes
samas kohtule ja pooltele suurema paindlikkuse kohtumenetluses ratsionaalseid ja õiglaseid
valikuid teha. Miski seaduses ei ahenda kohtumenetluse poolte menetluslikke õigusi ega
võimalusi heas usus oma menetlusõigusi teostada.
Lühimenetluse ja kokkuleppemenetluse sätete korrigeerimise tulemusel saab eeldatavasti ka
rohkem kriminaalasju oma lahenduse lihtmenetlustes. Lühemad ja ratsionaalsemad
kriminaalmenetlused tähendavad menetluses osalejatele aga üksiti väiksemaid menetluskulusid ja
vähem frustratsiooni ülemäära kaua kestvate protsesside pärast.
Kohtumenetluse pooltel, sealhulgas süüdistataval, on õigus õiglasele kohtumenetlusele ja osaks
sellest on ka õigus menetlusele mõistliku aja jooksul. Seadusega tagatakse senisest paremini ka
mahukate kriminaalasjade lahendamist mõistliku aja jooksul.
6.1.2.3. Mõju isikuandmete kaitsele
Seadusega piiratakse mõningate isikuandmete töötlemist kriminaalmenetluses, mille tulemusel
suurendatakse inimeste eraelu puutumatuse kaitset. See muudatus lähtub isikuandmete töötlemise
minimaalsuse põhimõttest ja puudutab isikuid, kelle isikuandmeid (sidevahendite ja
kontaktandmed, töökoht, õppimiskoht) kajastatakse praegu veel kehtiva seaduse kohaselt
erinevate menetlustoimingute protokollides. Muudatuse tulemusel väheneb oht, et need
isikuandmed sattuvad isikute kätte, kes neid kuritarvitama asuksid.
6.1.3. Mõju kohtutele ja kohtusüsteemile
Muudatustega antakse kohtutele rohkem paindlikkust: tingimusel, et kohtumenetluse poolte
õigusi ja avalikke huve ei rikuta, saavad kohtud senisest laiemad võimalused arutada
kriminaalasja ilma süüdistatava kohalviibimiseta ja videosilla vahendusel. Kaitsjate vahetamisega
menetluse venitamise korral saab kohus võimaluse määrata paralleelselt lepingulise kaitsjaga
süüdistatavale asenduskaitsja riigi õigusabi korras. Eelmenetluses ja määruskaebuste
lahendamisel saab kohus asja iseloomust lähtudes otsustada, kas pidada kohtuistung või mitte.
Üldmenetluses saab kohus sekkuda kohtumenetluse poolte tegevusse esemeliste tõendite
avaldamisel, kui pool teeb seda ebaotstarbekal viisil, nõuda või lubada kohtuvaidluse eel poolte
kirjalikke seisukohti ning kehtestada mõistlikud ajalised piirangud kohtukõnedele. Ristküsitluse
reeglid muudetakse selgemaks ja see vähendab vaidlusi protsessuaalsete küsimuste üle.
Tsiviilhagi saab kohus kriminaalasjas jätta läbi vaatamata ka põhjusel, et tsiviilhagi oma
20 https://rm.coe.int/cepej-report-2020-22-e-web/1680a86279 21 Lühimenetluses lahendati 2023.aastal 15% kõikidest kriminaalasjadest, kokkuleppemenetluses 78% ja
käskmenetluses alla 1%.
68
keerukuse või mahukuse tõttu takistaks kriminaalasja kiiret lahendamist. Kohtul ei ole kohustust
uurida tõendeid ega argumenteerida faktiliste asjaolude tõendatusse üle olukorras, kus
kohtumenetluse pooled on mingid faktilised asjaolud omaks võtnud. Kohtule antakse senisest
avaramad võimalused teha määrused pealdisena taotlusel, selle asemel et koostada eraldi
põhjendustega menetlusdokumente. Eeluurimiskohtuniku asjade kohtualluvuse muutmise
tulemusena ühtlustub kohtute töökoormus. Need muudatused kogumis annavad kohtule
võimaluse enamiku kohtumenetluse venimise põhjuste maandamiseks ning eeldusel, et
kohtunikud seaduses antud võimalusi oma menetlustes kasutavad, vähendavad kohtute
töökoormust ja tõstavad lahendamisjõudlust.Suurem paindlikkus oma töö korraldamisel,
sealhulgas kirjaliku menetluse rakendamisel, võib tähendada, et kohtupidamine muutub senisest
vähem avalikuks ja kohtupidamise tseremoniaalne ja pedagoogiline aspekt jääb tagaplaanile.
Selle riski maandamine on kohtunike ülesanne ja igal juhul tuleb kohtul oma tegevuse
korraldamisel kohtumenetluse avalikkuse põhimõttega arvestada. Eeluurimiskohtuniku asjade
„risti jagamine“ toob tõenäoliselt kaasa mõningaid tõrkeid seoses sellega, et eeluurimiskohtunik
ei pruugi olla kursis teise maakohtu tööpiirkonna eripäradega. Pikemas vaates tähendab see aga
ilmselt kohtupraktika ühtlustumist vähemasti sama ringkonnakohtu piires. Viru ja Pärnu
maakohtute jaoks tähendab vastavalt Tartu ja Harju maakohtute eeluurimiskohtuniku asjade
lahendamine töökoormuse tõusu ja võimalik, et ka vajadust kohtusisest tööjaotust ümber
korraldada.
6.2. Mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele
Olulist mõju riigikaitsele ja välissuhtlusele seadusel ei ole.
Siseturvalisuse vaates tähendavad kiiremad ja ratsionaalsemad kohtumenetlused siseturvalisuse
suurenemist, kuna kriminaalasjad saavad kiirema lahenduse. See tähendab, et kurjategijad saavad
kiiremini karistatud ja isikud, keda alusetult süüdistatakse kuriteo toimepanekus, saavad kiiremini
vabastatud süüdistuste alt. Mõningad muudatused kohtueelse menetluse andmete avaldamises
võivad esmapilgul uurimisasutustele meelehärmi valmistada, kuivõrd sageli kaldutakse neid
andmeid kinni hoidma isegi siis, kui nende avaldamine on kaitseõiguse tagamiseks vajalik ja
andmete varjamiseks tegelikult põhjust ei ole. Nende muudatuste tegelik mõju on siiski vähene,
kuivõrd juurdepääsu andmetele, mida on põhjust varjata, saab jätkuvalt piirata.
6.3. Mõju majandusele
Seadusega kiirendatakse kriminaalkohtumenetlusi ja sel teel parandatakse kaudselt
ettevõtluskeskkonda. Otsest majanduslikku mõju muudatustel ei ole.
6.4. Mõju elu- ja looduskeskkonnale
Seadusega tehtavad muudatused elu- ja looduskeskkonda otseselt ei mõjuta. Kaudselt toob
muudatustest tulemusel mõningane kirjatöö ja reisimisvajaduse vähenemine kaasa väiksema
energiatarbimise.
6.5. Mõju regionaalarengule
Regionaalarengule eelnõu otseselt mõju ei avalda. Kuna eeluurimiskohtuniku asju hakatakse
ümber jagama, ühtlustab see mõningal määral kohtute töökoormust, suurendades Viru ja Pärnu
maakohtute koormust ja vähendades Tartu ja Harju maakohtutekoormust.
6.6. Mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele
6.6.1. Mõju riigieelarvele
69
Seadusega otseselt uusi kuluartikleid ei tekitata ja tulu ei teenita. Kaudselt on kohtusüsteemi
toimimise tõhustamise tulemuseks see, et teenuste senise taseme säilitamiseks ei ole vaja teha
lisakulutusi ning olemasolevate vahenditega saavutatakse kiirem tulemus. Võimalik ka, et tekib
mõningane eelarvevahendite kokkuhoid näiteks selle arvelt, et lühema kohtuliku arutamise ja
senisest enam lihtmenetluste rakendamise tulemusel vähenevad riigi kulutused süüdistatavatele
määratavale riigi õigusabile. Seadusega laiendatakse kohtu võimalust määrata riigi õigusabi
eelkõige süüdistatavatele asenduskaitsja määramisega ja mõnedele kannatanutele. Kuivõrd aga
need olukorrad, kus seadus riigi õigusabi määramise lisavõimalused ette näeb, esinevad harva, ei
tekita see eelarves olulist lisakulu.
6.6.2. Mõju riigiasutuste mainele
Keeruliste ja mahukate kriminaalkohtumenetluste kestuse üle on viimasel ajal palju kurdetud ja
see on kohtu, prokuratuuri ja kriminaaljustiitssüsteemi mainele tervikuna mõjunud kahjulikult.
Muudatusega antakse nii kohtule kui ka prokuratuurile lisavõimalused selleks, et kriminaalasju
efektiivselt menetleda. Olukord, kus kriminaalasjad menetletakse lõpuni kiiresti ja korrektselt,
aitab riigi institutsioonide mainet parandada ning suurendab usku, et õiguslikud mehhanismid
Eestis toimivad ja kurjategijad võetakse vastutusele. See suurendab üldiselt usaldust Eesti riigi
vastu.
7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad
tulud ja kulud
Seaduse rakendamisega kohalikule omavalitsusele mingeid tulusid ega kulusid ei kaasne.
Riigieelarvest on eelkõige ette nähtavad järgmised kulutused:
a. riigi õigusabi täiendavad kulud mõnedele kannatanutele kohtueelses menetluses riigi
õigusabi määramisest;
b. riigi õigusabi täiendavad kulud mõnedele süüdistatavatele asenduskaitsja määramisest
paralleelselt põhikaitsjaga.
Mõlemad juhtumid on menetluses erandlikud ning eelnõu näeb ette võimaluse asenduskaitsja
määramise korral paralleelselt põhikaitsjaga menetluskuludesse arvata vaid riigi õigusabi korras
määratud asenduskaitsjale makstud tasu.
Lisaks on võimalikud kulutused IT-arendustele, mis on tingitud määrustele ja süüdistusaktile
esitatavate nõuete muutmisest ja eeluurimiskohtuniku asjade kohtualluvuse muutmisest. Tegemist
ei ole siiski tektooniliste muudatustega, mis tingiksid kogu süsteemiarhitektuuri ümberehitamise
vajaduse, vaid pigem pidevate arenduste ja muudatustega, mis tõenäoliselt märkimisväärseid
lisakulusid ei tekita.
Riigieelarve tulusid seadusemuudatused ei suurenda, kuid aitavad eeldatavasti riigieelarve
kulusid kokku hoida selle kaudu, et kohtumenetluses väheneb bürokraatia, kohtumenetlused
muutuvad lühemaks ja kontsentreeritumaks ning sama menetlusressursiga on võimalik lahendada
rohkem kriminaalasju. Lühemad protsessid tähendavad ka väiksemaid menetluskulusid.
8. Rakendusaktid
Justiitsministri 19.06.2014 määrus nr 21 (kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele
kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised
70
nõuded - https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014046) muutub volitusnormi asukoha (uus
volitusnorm on KrMS § 145 lg 7) tõttu kehtetuks ning tuleb uuesti kehtestada. Sisulisi muudatusi
ei ole vaja teha, vaja on muuta vaid preambulit, Rakendusakti kavandit ei ole seletuskirjale
lisatud, sest olemasolevas määruses sisulisi muudatusi teha ei ole vaja, vaja on muuta preambulit
(volitusnormi asukoha muutumise tõttu) ning seetõttu ei teki küsimust rakendusakti
põhiseadusele vastavusega. Puudub vajadus rakendusakti kavandi formaalseks lisamiseks.
KrMS § 1603 lõike 11 kehtetuks tunnistamisega kaotab senise tähenduse ka peaprokuröri juhis,
millega on kehtestatud kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormid.
9. Seaduse jõustumine
Seaduse jõustumine ei vaja pikemaid ettevalmistusi. Rakendusaktides tehtavad muutused on
pigem formaalset laadi. Võimaldamaks sujuvat üleminekut, on KrMSRS-ile lisatud
rakendussätted juba käimas olevate kohtuistungite ja juba esitatud kaebuste menetlemise kohta.
10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitatakse EIS kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele ning arvamuse avaldamiseks
kohtutele, Eesti Advokatuurile, Riigiprokuratuurile, Õiguskantsleri kantseleile, Politsei- ja
Piirivalveametile, Maksu- ja Tolliametile, Keskkonnaametile, Tartu Ülikoolile,
Kaitsepolitseiametile, Sõjaväepolitseile, Konkurentsiametile, Andmekaitseinspektsioonile ja
Eesti Arstide Liidule.
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / +372 620 8100 / [email protected] / www.just.ee Registrikood 70000898
Ministeeriumid Kriminaalmenetluse seadustiku ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (kohtumenetluse ratsionaliseerimine) Esitame kriminaalmenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Eelnõu esitatakse EIS kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele ning arvamuse avaldamiseks kohtutele, Eesti Advokatuurile, Riigiprokuratuurile, Õiguskantsleri kantseleile, Politsei- ja Piirivalveametile, Maksu- ja Tolliametile, Keskkonnaametile, Tartu Ülikoolile, Kaitsepolitseiametile, Sõjaväepolitseile, Konkurentsiametile, Andmekaitseinspektsioonile ja Eesti Arstide Liidule. Kooskõlastuskirju ja arvamusi ootame 22. augustiks 2024. a. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Madis Timpson Minister Lisad: Eelnõu Seletuskiri Mõjusõnumid /*Lisaadressaadid: Harju Maakohus Tallinna kohtumaja Pärnu Maakohus Tartu Maakohus Viru Maakohus Tallinna Halduskohus Tartu Halduskohus Tallinna Ringkonnakohus Tartu Ringkonnakohus Riigikohus
Meie 03.07.2024 nr 8-1/5240-1
Eesti Advokatuur Riigiprokuratuur Õiguskantsleri Kantselei Politsei- ja Piirivalveamet Maksu- ja Tolliamet Keskkonnaamet Tartu Ülikool Kaitsepolitseiamet Sõjaväepolitsei Konkurentsiamet Andmekaitse Inspektsioon Eesti Arstide Liit Andreas Kangur 54800354 [email protected]