Dokumendiregister | Tartu Maakohus |
Viit | 10-3/24/590-2 |
Registreeritud | 25.11.2024 |
Sünkroonitud | 26.11.2024 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 10 Õigusemõistmise üldküsimused ja õigusteabe analüüs |
Sari | 10-3 Arvamused õigusaktide eelnõude kohta |
Toimik | 10-3/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Justiitsministeerium |
Saabumis/saatmisviis | Justiitsministeerium |
Vastutaja | Anna-Liisa Birk (Tartu Maakohus, Kohtu esimehe juhtimisvaldkond, Kohtunikud, Tsiviilosakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Lp justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta 25.11.2024
Tartu Maakohtu arvamus kohtumenetluse tõhustamise ettepanekute osas
Justiitsministeerium palus 14. novembril 2024 Tartu Maakohtul esitada 25. novembriks 2024
arvamus kohtumenetluse tõhustamise ettepanekute osas.
Tartu Maakohus tänab võimaluse eest arvamust avaldada. Tartu Maakohtu arvamuse
koostamiseks paluti kohtunikel, kohtujuristidel ja konsultantidel esitada oma kirjalik arvamus.
Arvamus on kokkuvõte neist.
Kuna teema on oluline ja ettepanekud kohati vastuolulised sai see palju vastukaja.
Olulise aspektina toodi välja, et järjekordselt on ministeeriumi poolt antud ebamõistikult lühike
tähtaeg seisukohtade esitamiseks. Sellist ministeeriumi käitumisviisi on korduvalt taunitud.
Eelnõu pole nii kriitiline, et seda ei võiks jõustada näiteks kuu hiljem andes seisukohtade
esitamiseks mõistliku aja.
Eelnõus on ettepanekuid, mis on positiivsed ja tervitatavad. Samas on valdav osa ettepanekuid
olulised, kuid põhjendamata ilma analüüsita. Paljud esitatud ettepanekutest mitte ei tõhusta
kohtumenetlust vaid suurendavad kohtu töökoormust. Seega on hetkel raske prognoosida,
milline on kavandatavate muudatuste mõju kohtupidamisele ja kohtute tööle.
Järgnevalt käsitletakse arvamuses muudatusi teemade kaupa.
I. Notari tasu seaduse muutmine
Notari tasu seaduse § 402 – sellist liiki kohtuasju on käesoleval aastal kõigisse maakohtutesse
jõudnud kokku 28. Muudatus on küll tervitatav, aga ei mõjuta oluliselt kohtu töökoormust.
Samas puudub seaduses regulatsioon, mille alusel ja mis põhimõtteid järgides notarite koda
selliseid avaldusi menetleks ning mis ressursi arvelt.
II. Pankrotiseaduse muutmine
1) Paragrahvi 10 lõige 7 ja § 13 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks ning § 17 lõike 1 esimesest
lausest jäetakse välja sõnad „või võlgnik, võlausaldaja või ajutine haldur seda taotleb“.
Ettepanek on vastuolus üldise hagita menetluse põhimõttega, mille kohaselt on
menetlusosalisel üldjuhul õigus avaldada soovi enda ärakuulamiseks (TsMS § 477 lg 4).
2) Paragrahvi 32 lõikest 2 jäetakse välja teine lause.
Ettepanek ei taga seaduses järjepidevust ega õiguspärast ootust pankrotimääruse
vaidlustamiseks. Riigikohtus pankrotimääruse vaidlustamise õigust on korduvalt muudetud
(kaebeõigus puudus viimati kuni 30.06.2022, alates 01.07.2022 kaebeõiguse võimalus oli,
2
nüüd soovitakse uuesti kaebeõigus ära võtta). Arusaamatuks jääb, mis põhjustel taaskord
kaebeõigust Riigikohtus ei peaks olema.
3) Paragrahvi 82 lõike 4 neljas lause tunnistatakse kehtetuks.
Me ei nõustu, nagu poleks häälte määramise vaidlus kiire ega oluline, mistõttu ei peaks
ringkonnakohtul olema vaidluse lahendamiseks tähtaega. Vastupidi – häälte määramine
(ennekõike võlausaldajate esimesel üldkoosolekul) on pankrotimenetluse edaspidise
läbiviimise seisukohalt äärmiselt oluline ja kiire. Kõnealusel koosolekul otsustatakse
edaspidist menetlust kõige enam mõjutavate küsimuste üle (halduri kinnitamine, toimkonna
valimine, juriidilise isiku tegevuse lõpetamine või jätkamine jms), mis tuleb teha menetluse
alguses ja kiiresti, st võlausaldajate hääled peavad olema selged. PankrS-s sätestatigi
tähtajad häälte määramiseks, kuna praktikas häälte määramise vaidluste lahendamised olid
ebamõistlikult pikad (määruskaebuseid lahendati neljast kuust kuni aastani). Kui tähtaeg on
üksnes maakohtul, on lahendus poolik. Olukorras, kus ringkonnakohus lahendab häälte
määramise vaidluse mõne kuu pärast, ei ole võlausaldajate hääled selged ja see takistab kiire
ja efektiivse pankrotimenetluse läbiviimist.
4) Paragrahvi 841 lõike 3 punktid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.
Ettepanekus olnud selgitus: Paragrahvi 84¹ lõike 3 punktide 6 ja 7 kehtetuks tunnistamisega
antakse pankrotimenetluses halduri ja ajutise halduri ja toimkonna tasude ja kulude
kindlaksmääramisel kasutada kohtujuristi. Tegemist ei ole sisulise õigusemõistmise
küsimusega, mis tuleb reserveerida kohtunikule. Muudatus võimaldab tööd paindlikumalt
korraldada ja säästa kohtuniku ressurssi olulisemate ja keerulisemate küsimuste jaoks.
Ei saa nõustuda, et tegemist ei ole sisulise õigusemõistmise küsimustega. Pankrotihalduri ja
pankrotitoimkonna liikme tasu ja kulutuste kinnitamise ning ajutise halduri tasu ja kulutuste
või pankrotimenetluse kulude katteks tasutud deposiidi hüvitamise nõude lahendamise näol
ei ole tegemist tehnilise ja arvutusliku toiminguga, mida saaks teha ilma õigust mõistmata.
Pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna liikmete tasu ja kulutused on pankrotimenetluse
kulud, mille suuruse määratlemine on kohtu kaalutlusotsustus ja nende suuruse osas on
kohtul kontrollikohustus (nt kas taotletav tasu vastab halduri/pankrotitoimkonna liikme
tehtud töö mahule ja vastutusele; kas kulutused on olnud põhjendatud) ning nende suurusest
oleneb, kui palju on võimalik rahuldada pankrotimenetluses võlausaldajate nõudeid.
Pankrotihalduri tasu ja kulutused tüüpiliselt kinnitatakse pankrotimenetluse lõpus koos
lõpparuande (PankrS § 163) kinnitamisega samas määruses või pankrotimenetluse
raugemisel pärast pankroti väljakuulutamist (PankrS § 158) samuti samas määruses. Nende
määruste tegemine on kohtuniku ainupädevuses, kuid tulenevalt kohtu töökorraldusest neid
määrusi võib valmistada ette (ja tegelikkuses valmistabki) kohtujurist.
Ajutise halduri tasu ja kulutuste või pankrotimenetluse kulude katteks tasutud deposiidi
hüvitamise nõude rahuldamine on samuti kohtu kaalutlusotsustus ja nõude rahuldamine
eeldab, et isik, kellelt deposiidina tasutud summa hüvitamist nõutakse, on oma kohustusi
rikkudes jätnud pankrotiavalduse õigeaegselt esitamata. PankrS § 30 lg 3 sätestab
muuhulgas, et kohus mõistab deposiidina tasutud summa pankrotiavalduse esitamiseks
kohustatud isikutelt välja, välja arvatud juhul, kui isik, kelle vastu nõue esitati, tõendab, et
ta ei ole pankrotiavalduse õigeaegse esitamata jätmisega oma kohustusi rikkunud. Seega ei
ole deposiidi hüvitamise määruse tegemine kõigest tehniline ja arvestuslik toiming, vaid
eeldab asjaolude tuvastamist, tõendite hindamist ja sisulist õigusemõistmist. Sellise määruse
tegemine peab olema kohtuniku ainupädevuses, kuid tulenevalt kohtu töökorraldusest neid
määrusi võib ette valmistada kohtujurist.
Riigikohtu 02.04.2014 otsusega tsiviilasjas nr 3-4-1-29-13, tunnistas Riigikohus kohtute
seaduse § 1251 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 174 lõike 8 osas, mille kohaselt
võib tsiviilkohtumenetluses menetluskulud kindlaks määrata kohtujurist, põhiseadusega
3
vastuolus olevaks ja kehtetuks. Leiame, et PankrS § 84¹ lg 3 p-de 6 ja 7 kehtetuks
tunnistamine oleks samuti põhiseadusega vastuolus. Viidatud lahendis leidis Riigikohus, et
kohtus saab õigust mõista üksnes kohtunik ning p-s 48 leiti: Juhul kui menetluskulude
kindlaksmääramine seisneks üksnes riigilõivu suuruse või ka lepingulise esindaja kulude
kindlaksmääramises, kus täpsed määrad on vajaliku detailsusastmeni sätestatud selliselt, et
tegemist oleks tehnilise ja arvutusliku toiminguga, ei pruugi menetluskulude
kindlaksmääramine olla käsitatav ülesandena, mida võib täita vaid kohtunik.
Puuduvad põhjendused, kuidas on ettepanekuga planeeritav muudatus kooskõlas
Põhiseadusega, mille kohaselt mõistab õigus vaid kohus (kohtunik).
III. Perehüvitiste seaduse muutmine
1) Käesolevas seaduses on järgnev säte: “§ 501. Pankrotimenetlusaegse elatisabi maksmise
alused.“
Seega ei saaks uus säte: „menetlusväline elatisabi“ olla sama numbriga või plaanitakse
olemasolevat siiski muuta?
2) Perehüvitiste seaduse § 52 lg 41 – üldreeglina ei panda inimesele kohustust tõendada
negatiivset asjaolu. Segane, milliseid tõendeid isikul on võimalik esitada selle kohta, et ta ei
ole näiteks sularahas lastele elatist saanud.
IV. Riigi õigusabi seaduse muutmine
Riigi õigusabi seaduse § 10 lg 3 – „Taotlus riigi õigusabi saamiseks esindamisena tsiviilasja
kohtueelses menetluses, haldusmenetluses või väärteoasja kohtuvälises menetluses,
õigusdokumendi koostamisena või muu õigusalase nõustamise või esindamisena esitatakse
Eesti Advokatuurile.“
Sellist liiki kohtuasju on käesoleval aastal kõigisse maakohtutesse jõudnud kokku 306.
Sätte sõnastus tekitab küsimusi. Avaldus esitatakse Advokatuurile, aga kes seda lahendab?
Kuna riigi õigusabi andmine on korraldatud Advokatuuri poolt siis tekib vastuolu kui riigi
õigusabi andmist või mitteandmist hakkab korraldama Advokatuur. Sisuliselt oleks tegemist
olukorraga, kus Adokatuur hakkab otsustama, millist tööd riigi õigusabi korras vastu võetakse
ja millist mitte.
Vahel esineb ka olukordi, kus kohus annab isikule riigi õigusabi õigusliku perspektiivi
väljaselgitamiseks ja asi hagina kohtusse ei jõuagi, sest esindaja leiab, et perspektiivi pole.
Sellisel juhul maksaks advokatuur endale ise tasu ja järelevalve selle üle puuduks.
V. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine
Sotsiaalhoolekande seaduse § 105 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad “üheks aastaks”
sõnadega “viieks aastaks” ja teises lauses sõnad “ühe aasta” sõnadega “viie aasta”.
Tunneme muret, et isiku põhiõiguste riivet põhjendatakse üksnes kulude kokkuhoiuga.
Tegemist on väga olulise isiku põhiõiguste riivega ning küsimus tõusetub sellest, kas seda saab
üksnes kulude kokkuhoiuga põhjendada. Muud põhjendused ja analüüs puuduvad.
VI. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine
1) Paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 3 ja 4.
Ebaselgeks jääb ja põhjendamata on, millised on need asjad, mis on eriliselt keerukad,
põhimõttelise tähtsusega ja õigusemõistmise huvides, mille lahendamisel peaks
moodustama kolmeliikmelise koosseisu, miks on selline muudatus vajalik ja kuidas aitab
kaasa maakohtu töö tõhustamisele. Ühtegi näitlikku asja välja toodud ei ole. Ka ei ole välja
toodud, kui levinud on kolmeliikmeline koosseis halduskohtus. Lisaks on põhjendamata
protsess, kuidas kolmeliikmelise koosseisu moodustamine maakohtus peaks toimuma (kes,
4
millal ja mille põhjal selle üle otsustab, et tegemist on vaidlusega, mis tuleb lahendada
kolmeliikmelises koosseisus, ning kuidas kohtunike valim tehakse). Küsitav on, kas selline
muudatus aitab kaasa kohtupidamise tõhustamisele, kuna kolmeliikmelisena võib asja
lahendamine võtta veel kauem aega. Kolmeliikmeline kohtukoosseis pigem suurendab
kohtu töökoormust, sest lisaks tuleb osaleda kollegiaalses koosseisus.
2) Paragrahvi 49 lõiked 2 ja 3:
Protokolle puudutavad muudatused ei ole mõistlikud ning suurendavad kohtuniku
töökoormust. Kohtunik vastutab protokolli koostamise eest ka kehtiva seaduse järgi ning
praktikas vaatab protokolli enne allkirjastamist nagunii üle.
3) Ebaselge on ka § 49 muudatuste reaalne rakendamine: kas lähtudes muudatustest peab
kohtunik hakkama istungi ajal kirjalikult protokolli pidama või tähendab see seda, et
kohtunik saab protokolli kantava dikteerida. TsMS § 51 lg 1 näeb üldreeglina jätkuvalt ette
kirjaliku protokolli ja lg 11 kavandatav muudatus on siiski vaid täiendav võimalus. Mitmed
kohtunikud viitasid, et kohtunikel puudub istungi ajal enamasti ajaline ressurss pidada ise
kirjalikku protokolli.
Kohtuniku ülesanne kohtuistungil on selgitada pooltele seaduse kohaldamist ja
tõendamiskoormist, analüüsida esitatud tõendeid, lahendada taotluseid. Lisaks tuleb kohtul
ära kuulata pooled ja tagada kohtuistungil kord. Kindlasti on kohtunikke, kes selle kõige
kõrval suudab koostada ka kohtuistungi protokolli, aga seda ei saa eeldusena panna
kohtuniku kohustuseks. Protokollile keskendumine võib hakata segama vaidluse õigusliku
analüüsi esitamist. Ei tohiks ära unustada, et kohtuistungi eesmärk on vaidlus lahendada,
mitte protokolli koostada.
Mujal riikides (Saksamaa, Austria) teeb kohtunik suuliselt salvestusvahendile
menetlusosaliste avaldatust kokkuvõtte, kuid nendes riikides koostatakse hiljem selle
suulise kokkuvõtte alusel siiski kirjalik protokoll (seda teevad masinakirjutajad,
sekretärid).
4) Ebaselge on § 51 lg 12 kavandatav muudatus: sätte sõnastusest ja selgitusest ei ole aru
saada, kas tagantjärgi kirjaliku protokolli koostamine on kohtuniku ülesanne (§ 49 lg 1
tulemusel) või võib seda teha sekretär või muu kohtuametnik. Kas selle koostamiseks on
ka mingi ajaline tärmin või võib seda teha siis, kui aega on?
Paragrahv 51 lg 1 ja 11 omavaheline suhe pole selge- kuidas toimub sellise salvestise
allkirjastamine (lg 1 teine lause) või polegi seda vaja teha. Kui arvatakse, et porokolli pole
vaja allkirjastada, siis tuleb see selgelt ka sätestada.
Üksnes helisalvestust (võib olla väga pikk) kuulata võib olla ajamahukam, kui kirjalikku
protokolli lugeda ja selle abil konkreetne koht helisalvestises leida. Tsiviilkohtumenetluses
räägivad menetlusosalised kohtuistungil ilma, et enne sõnavõttu iga kord täpsustatakse, kes
räägib. Lisaks võib juhtuda, et mitu inimest räägivad korraga. Pole mõeldav, et pool aastat
pärast istungi toimumist hakkab keegi mõistatama, millise menetlusosalise häält ta kuuleb.
Ei tohiks unustada, et menetlusosalised on protokolli koostavale sekretärile võõrad ja tema
nende hääli üldjuhul ära ei tunne.
Rõhutada tuleb, et hiljem tagantjärele protokolli koostamine on hoopis töömahukam ja
keerulisem (meenutada tuleb, mis oli oluline), kui seda kohe istungil/pärast istungit teha.
Ka on tihti kirjalik protokoll lõpplahendi kirjutamisel kohtunikule abiks (helisalvestise
kuulamine on ajamahukas, nagu ülal märgitud).
5) Paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: „(21) Kohtu loal võib
avalikes huvides tutvuda jõustumata kohtulahendiga ja selle avalikustada.“
5
Ei selgu, mis põhjustel on vajalik avalikustada jõustumata kohtulahend. See võib anda vale
arusaama, nagu oleks kohtulahend juba jõustunud.
Muudatusettepanek suurendab kohtute töökoormust, sest tuleb tegeleda avalike huvide
kaalumisega ning otsustada kohtulahendi avalikustamist enne selle jõustumist.
6) Paragrahvi 144 punkt 1 muudetakse. Paragrahv 175 muudetakse.
Ennekõike on küsitav, kas ja kuidas aitab § 175 lg 4 muudatusettepanek kaasa
kohtumenetluse tõhustamisele. Pigem võib kõnealune muudatus viia olukorrani, kus
vastaspool hakkab igaks juhuks vaidlustama teise poole kulusid, et kohus neid kindlasti
hindaks. Juba praegu on Riigikohus leidnud, et kohus ei pea üksikuid menetlustoiminguid
kulude kindlaksmääramisel eraldi hindamata, vaid saab lähtuda kogumis.
7) Paragrahvi 176 lõiked 1, 2 ja 4 muudetakse.
Märkus, et esimese lõike viimase lause sõnastuses on viga.
Muudatusettepaneku vajadus jääb arusaamatuks. Ka praegu on võimalik kohtul
menetluskulude jaotus otsustada lahendis ning menetluskulude rahaline
kindlaksmääramine otsustada mõistliku aja jooksul hiljem. Enne lahendi tegemist peaksid
menetluskulude nimekirjad olema olemas ning vastaspoole seisukohad sellele saadud.
Kohtuniku tööd halvendab olukord, kus pärast lõpplahendit tuleb jätkuvalt
menetlustoiminguid teha.
8) §177 lg 2 muudatus. Muudatusettepanek toob kohtule lisatöö pärast lahendi jõustumist,
(milleni läheb vähemalt kuu aega) tuleb uuesti sama asjaga tegeleda.
9) TsMS § 179 lg 3 – maakohtu töökoormust see ei mõjuta. Ei ole selge, kas üldse ja kui
palju see ringkonnakohtu koormust vähendab.
10) TsMS § 186 lg 5 muudatus. Me ei nõustu, nagu kontrolliks kohus alati üle kõik
menetlusabi taotleja esitatud andmed, st eeldab, et need on valed. Kohus teeb seda üksnes
siis, kui tekib kahtlus taotleja andmete õigsuses või on need esitatud puudulikult (praktikas
on tihti puudulikud ja ebatäielikud). Selline võimalus peaks kohtule ka edaspidi jääma.
Muudatusettepanek jääb arusaamatuks, kui eesmärk on riigi raha kokkuhoid, siis kuidas
kohus ei kontrolligi esitatud andmete õigsust?
11) Seadust täiendatakse paragrahviga 3102. Antud ettepaneku juures on ebaselge, millisel
viisil või millises vormis kohus avalike teenuste piiramise vormistab: kas seda tuleb teha
määrusega, kirjaga või kas luuakse mingi digitaalne lahendus. Isiku õiguste riive peab
olema proportsionaalne taotletava eesmärgiga. Riivates isikul teatud olulisi põhiõigusi
nagu teenuste kättesaadavus, palga, pensioni või toetuse maksmine, nagu näeb muudatus
ette, ei ole proportsioonis menetlusdokumentide kättetoimetamisel saavutatava
eesmärgiga. Põhjendused ja analüüs sellise olulise riive ettepaneku osas täielikult puudub.
Sellise sõnastuse alusel võiks kohus keelata ka näiteks kostja lastele koolihariduse
andmise. Mis siis saab, kui on näiteks 112 kutse ja inimesele on keelatud avalikke teenuseid
osutada?
Tõenäoliselt on säte sellisel kujul vastuolus Põhiseadusega.
12) Paragrahvi 392 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Eelmenetluses selgitab kohus asja lahendamisel kohalduvaid õigusnorme, poolte
tõendamiskoormist, selgitab välja asjas tähendust omavad vaidlusalused asjaolud ja
annab pooltele tähtaja tõendite esitamiseks nende kohta. Pooled peavad aru saama, millise
tähendusega ja kui pikad tähtajad neile antakse ning millal eelmenetlus lõpeb ja uusi
väiteid ega tõendeid enam esitada ei saa.“
6
Täielikult ebavajalik on lisada seadusesse järgmine lause: „Pooled peavad aru saama,
millise tähendusega ja kui pikad tähtajad neile antakse ning millal eelmenetlus lõpeb ja
uusi väiteid ega tõendeid enam esitada ei saa.“. Arusaamatuks jääb, mis eesmärk
kõnealusel lausel seaduse tekstina on ning kuidas kohus sellist poole arusaamisvõimet
mõjutada saab. Kohus selgitab juba praegu erinevate tähtaegade tähendust ja eelmenetluse
lõppemist. See lause võib olla kirjas nt seaduse seletuskirjas, aga mitte seaduses endas.
13) TsMS § 441 lg 11 jääme ootama muud, usaldusväärset ja turvalist viisi. Väide, et
digitaalallkirjastamine on kohmakas ja röövib palju tööaega, on iseenesest kummaline.
14) TsMS § 475 lg 1 p-d 153 ja 16 – mõistlik lahendus.
15) TsMS § 524 lg 41 – kohtu eestkostemenetluses ei käi mitte keegi inimest igal aastal
vaatamas. Kõige tavapärasemalt kontrollib kohus eestkoste jätkumist iga 5 aasta tagant.
Järelikult on üldjuhul eelmisest ärakuulamisest ka möödas 5 aastat.
Tunneme muret, et isiku põhiõiguste riivet põhjendatakse üksnes kulude kokkuhoiuga.
Tegemist on väga olulise isiku põhiõiguste riivega ning küsimus tõusetub sellest, kas seda
saab üksnes kulude kokkuhoiuga põhjendada. Muud põhjendused ja analüüs puuduvad. Me
ei nõustu ka sellega, nagu eestkostetavate seisund ei paraneks ning kohtud seavad n-ö
täiseestkoste. Vastupidi – isikutele tuleb eestkoste seada üksnes ulatuses, milles on see
nende seisundit arvestades vajalik ja see võib ajaga muutuda. Lisaks ei ole tihti võimalik
isikut video teel ära kuulata (maapiirkondades, kus on märkimisväärsel hulgal
eestkostetavaid, ei ole isikutel selliseid tehnoloogilisi võimalusi).
Üks võimalikest pakutud lahendustest võiks olla:
„kaugteel videokonverentsina või muul sarnasel viisil, kui isiku eelmisest vahetust
ärakuulamisest on möödas vähem kui kuus aastat ning võib eeldada, et kohtul ei ole vaja
tema seisundist aru saada vahetul ärakuulamisel.“
16) TsMS § 534 lg 5 – Muudatusettepanek ilmselt leevendab mõnevõrra kohtute tööd, sest
teatud akuutsete diagnoosidega võib täheldada, et ca nädalaga isiku seisund stabiliseerub.
17) TsMS § 536 lg 1 – mõnevõrra arusaamatu lahendus. Kas see tähendab, et ka esialgse
õiguskaitse kohaldamisel (psühhiaatriahaiglasse paigutamisel) ei ole vaja isikut ära
kuulata, kui temaga on viimase kahe aasta jooksul räägitud?
Muudatusettepanekuga on ilmselt võimalik (küll minimaalne) kulude kokkuhoid. Samas
on see muudatusettepank täiesti vastuolus Riigikohtu seisukohtadega, et isikult vabaduse
võtmine eeldab, et kohtunik on isiku isiklikult ära kuulanud.
18) TsMS § 613 lg 1 p 1 „… välja arvatud rahalised nõuded korteriomanike või korteriühistu
vastu ja nõue, mis korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 33 järgi on esitatud
korteriomandi võõrandamise kohustamiseks;“
Toetame ettepanekut, et edaspidi lahendatakse korteriühistu võlanõuded hagimenetluses.
Tegemist on hagimenetlusele omase võistleva vaidlusega, kus kohus ei peaks hagita
menetluse põhimõttena uurimisprintsiipi kohaldama. Samas pole selge, millised rahalised
nõuded jäävad hagita menetlusse.
Lisaks ei kaasne sellega kohtunike töökoormuse vähenemine.
19) Paragrahvi 613 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: „Kohus
lahendab hagita menetluses ka kinnisasja kaasomandi lõpetamise avaldused.“
Selle ettepaneku juures tuleks arvestada, et riigilõiv avalduselt oleks proportsioonis
vaidluse sisu ja keerukusega, st et see poleks liiga madal. Sellisel vaidlusel puudub laiem
avalik mõju ja seda peetakse tegelikult vaid nende kaasomanike huvides, mistõttu nad
peaksid sellise nn. riikliku teenuse eest ka piisava riigilõivu tasuma. Piisavalt suur riigilõiv
7
välistab ka ebamõislike või tegeliku vaidluseta avalduste esitamise. Neid asju on kohtus
palju ning hagita menetlusse liigutades suureneb kohtute töökoormus, seejuures väiksema
lõivuga (praegu riigilõiv 420 eurot kaasomandi lõpetamine, millele tihti lisandub 420 eurot
tahteavalduse asendamine, edaspidi siis ainult 70 eurot?)
Küsimuseks on siinkohal, et kui koos kaasomandi lõpetamisega esitatakse mingid rahalised
nõuded teise kaasomaniku vastu (üsna sage olukord): millist menetlusliiki siis kohaldada.
Lisaks tekib küsimus, kas sellises sõnastuses sätte muudatus tähendab, et kohtunik võib
panna asja avalikule enampakkumisele, kuigi ükski kaasomanik seda ei taha ja kõik
sooviks asja omale?
20) TsMS 661 lg 1. Küsitav on, kas ja kuidas kõnealune muudatus kohtumenetlust tõhustab ja
ressurssi kokku hoiab. Esineb olukordi, kus maakohus tühistab määruskaebuse alusel ise
enda määruse ja selliselt hoitakse ära tarbetut menetlust ringkonnakohtus. Edaspidi
muudatusettepaneku järgi selline võimalus puudub. Lisaks võib muudatuse tulemusena
ringkonnakohus vajada täiendavat ressurssi määruskaebuste menetlemiseks.
Üks võimalik lahendus (mis küll suurendab ringkonnakohtu koormust) saaks olla selline,
et määruskaebus esitatakse ringkonnakohtule maakohtu kaudu, andes maakohtule
võimaluse määruskaebus ise rahuldada aga ei panda maakohtule kohustust kontrollida
määruskaebuse puudusi ega kohustust küsida teise poole seisukohta.
Kas selline regulatsioon kehtiks ka kohtunikuabide määruste peale esitatud
määruskaebustele? Kui jah, siis vähendaks küll maakohtu töökoormust kuid suurendaks
ringkonnakohtu oma.
Ülejäänud TsMS muudatused on pigem olemasoleva praktika seadusesse sisse kirjutamine.
Pole selge, kuidas need tõhustavad kohtumenetlust või miks neid peab just selle paketiga
lahendama.
VII. Täitemenetluse seadustiku muudatused
1) Paragrahvi 481 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõna „ja“ ning lõikest 1 jäetakse välja
punkt 3. Paragrahvist 501 jäetakse välja lõiked 4 ja 5. Paragrahv 2231 tunnistatakse
kehtetuks.
Täitemenetluse aegumise vaidluseid on kohus lahendanud sellel aastal 545 korral, seega
mõjutab nende andmine kohtutäiturile kohtu töökoormust.
Samas leiti ka, et muudatusettepanek on vastuolus täitemenetluses kehtiva formaliseerituse
põhimõttega. Kõnealust põhimõttelist vastuolu ei saa kõrvalda asjaolu, et kohtutäituri
otsuse peale saab esitada kaebuse kohtule (kohtutäitur ei peaks olema menetlusosaline
sissenõudja ja võlgniku vahelises materiaalõiguslikus vaidluses nagu sundtäitmise
lubamatuks tunnistamise hagi puhul). Me ei nõustu sellega, et kohtutäitur asub edaspidi
lahendama materiaalõiguslikku vaidlust sissenõudja ja võlgniku vahel, mis ei saa kuuluda
kohtutäituri pädevusse. Kohtutäitur asub sisuliselt kohtu rolli, mis ei ole õige. Asjaolu, kas
vaidlus on lihtne või keeruline, ei oma tähtsust. Kohtutäitur saab formaliseerituse
põhimõttest tulenevalt lahendada vaid küsimusi, mis puudutavad konkreetses
täitemenetluses kohtutäituri ametitegevust. Materiaalõiguslikud vaidlused sissenõudja ja
võlgniku vahel peab lahendama kohus (sarnane on olukord ja põhimõte kaebuse esitamisel
kohtutäituri tegevuse peale (TMS § 217) võrreldes sundtäitmise lubamatuks tunnistamise
hagiga (TMS § 221).
Lisaks on kohtud suurema osa aegunud asjadest (nende asjade suur hulk oli aktuaalne
mõned aastad tagasi) juba ära lahendanud. Seega annaks see vähe leevendust.
2) Paragrahvi 74 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„(8) Hinna vaidlustamise
korral määrab kohtutäitur kaebaja uueks hindamiseks eksperdi.“
8
Küsitav ja põhjendamata on, kas ja kuidas olukorras, kus eksperdi määrab tulevikus
kohtutäitur, tagab see eksperdi määramisel menetlusosalistele läbipaistvuse.
Arvamuse kogumise käigus tehti ka ettepanek töövaidluskomisjonis lahendatud liitjuhtumite
osas. Praegu esitavad pooled kaebuse kohtule otse. See tekitab liitjuhtumite puhul aga olukorra,
kus poolte avaldused töövaidluskomisjoni otsuse ülevaatamiseks registreeritakse eraldi
menetlusse. Selleks, et neid liita tuleb mõlemad avaldused esmalt eraldi menetlustes menetlusse
võtta. Samas oleks võimalik neid kohe koos menetleda kui avaldus esitatakse
töövaidluskomisjoni kaudu kohtule. Selliselt saaks töövaidluskomisjon saata kohtule korraga
nii mõlema poole taotlused kui ka töövaidluskomisjoni toimiku.
Kokkuvõtteks saab öelda, et pakutud seadusemuudatused ei paku sisulist leevendust
tsiviilkohtunike suurele töökoormusele. Tsiviilasjade arv on viimastel aastatel suures tempos
kasvanud. Väljapakutud muudatustest tulenev töökoormuse väga väike vähenemine ei ole
proportsionaalne kohtute eelarve märkimisväärse kärpimisega ning riivab sügavalt
õiglustunnet.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Vahing
Tartu Maakohtu esimees
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|