| Dokumendiregister | Riigikohus |
| Viit | 8-1/26-159-1 |
| Registreeritud | 11.03.2026 |
| Sünkroonitud | 12.03.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 8 Asjaajamine |
| Sari | 8-1 Kantselei kirjavahetus kodanike ja asutustega |
| Toimik | 8-1/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Õiguskantsleri Kantselei |
| Saabumis/saatmisviis | Õiguskantsleri Kantselei |
| Vastutaja | Piret Järvesaar (Riigikohus, Üldosakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Villu Kõve
Riigikohus
Teie nr
Meie 10.03.2026 nr 9-2/252126/2602071
Täiendav arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-25-49
Austatud Riigikohtu esimees
Riigikohtu üldkogu esitas põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 5-25-49 täiendavad
küsimused: „millise „õiguserikkumise“ eest võib kohus usulise ühenduse sundlõpetada, võttes
koosmõjus arvesse põhiseaduse § 40 lõiget 3 ning § 48 lõikeid 3 ja 4? Kas põhiseaduse nimetatud
sätete koosmõjus võib lõpetada Eesti usulise ühenduse näiteks selle eest, et ta ei kaota oma
põhikirjast viidet õpetuslikule seotusele välismaise n-ö emakirikuga, kui selline välismaine isik
osutub Eesti Vabariigile ohtlikuks, kuid Eesti usulise ühenduse tegevuses midagi muud
etteheidetavat ei ole?“.
18.11.2025 arvamuses ütlesin (p 42), et „[u]suorganisatsiooni sundlõpetamine peaks (väljaspool
põhiseaduse §-s 130 nimetatud erilist olukorda) kõne alla tulema ainult siis, kui selle ühingu
eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on
muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega (PS § 48 lg 3) ning ainult kohtu
otsusel (PS § 48 lg 4). Põhiseaduse § 40 lõike 3 piiranguklauslit tuleb arvestada selle sisustamisel,
milliste väärtuste kaitseks kehtestatud karistusnormid tohivad üldse põhiseaduspäraselt kõne alla
tulla just usuorganisatsiooni sundlõpetamisel. Põhiseadus annab seega usuühingutele ülejäänud
ühingutega võrreldes veidi kõrgema kaitse.“
Samuti märkisin (p 43), et „Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevus
kujutab enesest ohtu ka riigi julgeolekule. Riigi julgeoleku tagamine on seega legitiimne eesmärk
ka usuühingu sundlõpetamisel. KiKoS-i mõisteid „seos“, „riigi julgeolek“ ja „oht“ tuleb
tõlgendada selliselt, et sundlõpetamine on lubatav ainult konkreetse ohu korral, et valmistatakse
ette Eesti põhiseadusliku korra vägivaldset muutmist või muul viisil selliste karistusnormide
rikkumist, millega kaitstavad väärtused on kaetud PS § 40 lõikes 3 nimetatud väärtustega (avalik
kord, tervis või kõlblus). Kui Riigikohus nõustub, et selline tõlgendus on KiKoS-ist mõistlikult
äratuntav seaduse adressaatidele ja rakendajatele õiguskindlust ohtu panemata (RKÜKo
16.05.2008, 3-1-1-88-07, p 31), siis on KiKoS-i vaidlusaluste normide eesmärgid legitiimsed ning
selline tulemus ka proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas“.
1. Lisan, et usuvabaduse kollektiivselt teostamiseks moodustatud ühingu sundlõpetamisel ei
ole määravat tähendust sellel, mida tähendab üldiselt mõiste „õiguserikkumine“ PS § 48 lõike 4
kohaselt. Esiteks seetõttu, et põhiseadus sisaldab usuvabaduse puhul mitmeid sätteid, mida tuleb
kohaldada erinormidena. Nii sätestab PS § 40 lg 2, et kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on
2
vaba ning lõige 3 sätestab kollektiivse usuvabaduse piiramisele täiendavad tingimused
(piiranguklauslid: avalik kord, tervis, kõlblus). Teiseks seetõttu, et põhiseadust tõlgendades on
mõistlik arvestada Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, mis seab usuühingu lõpetamisele
kõrged nõuded (vt viiteid kohtulahenditele esitatud arvamuse punktides 44 ja 58). Kolmandaks
seetõttu, et PS § 48 lõikes 4 toodud õiguslik tagajärg (kohtunikunõue, vt allpool) on mõeldud
hõlmama nii ühingu sundlõpetamist kui ka ühingu tegevuse peatamist ja ühingu trahvimist. Kuna
nii ühingu tegevuse peatamine kui ka ühingu trahvimine on vähem intensiivsed ühinemisvabaduse
piirangud, siis saab tegevuse peatamine ja trahvimine olla proportsionaalne piirang ka selliste
õiguserikkumiste puhul, mille puhul sundlõpetamine proportsionaalne ei oleks (see kehtib kõigi
mittetulundusühingute, mitte üksnes usuühingute puhul).
2. Samadel põhjustel saab tsiviilseadustiku üldosa seadust kohaldada ainult mööndustega,
arvestades KiKoSe erisusi.
3. Küsimusele „Kas põhiseaduse nimetatud sätete koosmõjus võib lõpetada Eesti usulise
ühenduse näiteks selle eest, et ta ei kaota oma põhikirjast viidet õpetuslikule seotusele välismaise
n-ö emakirikuga, kui selline välismaine isik osutub Eesti Vabariigile ohtlikuks, kuid Eesti usulise
ühenduse tegevuses midagi muud etteheidetavat ei ole?“ vastan eitavalt, sest PS § 48 lõikest 3
tuleneb, et selles nimetatud elemendid peavad avalduma just sundlõpetatava ühingu eesmärkides
või tegevuses. Iseenesest on võimalik, et ühingu põhikiri ise sisaldab selgesõnaliselt sellist
eesmärki. Samuti on võimalik, et selline eesmärk või tegevus kasvab välja seotusest välismaise
isikuga. Sellisel juhul aga tuleb piisava konkreetsusega tõendada, et selline eesmärk või tegevus
on juba omistatav ka sundlõpetatavale ühingule endale. Seda pidasingi silmas, kui leidsin
varasemas arvamuses (p 43): „sundlõpetamine on lubatav ainult konkreetse ohu korral, et
valmistatakse ette Eesti põhiseadusliku korra vägivaldset muutmist või muul viisil selliste
karistusnormide rikkumist, millega kaitstavad väärtused on kaetud PS § 40 lõikes 3 nimetatud
väärtustega (avalik kord, tervis või kõlblus).“
KiKoS-i muutmise seaduse punkti 15 (mida käsitlesin juba antud arvamuses seotud sättena, vt I
osa viimane lõik) ning KiKoS § 16 lõike 3 punktist 2 tulenebki koostoimes, et sundlõpetamise
aluseks saab olla julgeolekuohu ilmnemine sundlõpetatava usulise ühenduse tegevuses – siin on
silmas peetud just Eesti usulist ühendust. KiKoS-i vaidlusalused normid on olemuselt
ohutõrjenormid. Leidsin oma arvamuse p-s 28: „Ohu mõiste sisustamisel võib (vähemalt analoogia
alusel) olla abi korrakaitseseaduse § 5 lõikes 2 sätestatud ohu legaaldefinitsioonist.“ KiKoS-i
normides mainitud ohtu tuleb tõlgendada kitsendavalt (ühtlasi põhiõiguse kaitse seisukohalt
soodsamalt), sest korrakaitseseadus kasutab ohu mõistet ainult konkreetse ohu tähenduses, ja mitte
kunagi pelgalt abstraktse ohu tähenduses (korrakaitseseaduse eelnõu 49 SE seletuskiri, lk 22).
Korrakaitseseadus (KorS) eristab ohtu ja ohukahtlust (vrdl § 5 lõiked 2 ja 6). Ohu mõistet on
oluline kitsalt (konkreetse ohuna) sisustada sellepärast, et KorS kasutab ohu (väljaselgitamise)
mõistet väga intensiivsete põhiõiguse piirangute lubamise eeldusena (vt nt KorS § 50 lg 1 p 1).
Korrakaitseseadusest lähtumine tagab ka KiKoS-e kohaldamisel, et normis nimetatud ohu saab
tuvastatuks lugeda alles siis, kui esineb kindlus, et konkreetne oht juba esineb.
4. Põhiseaduse § 48 lõike 3 tõlgendamisel võib olla abi ajaloolise kogemuse arvestamisest.1
Väljatoomist väärib, et kui 1924. aastal oli Riigikohtu üldkogu asunud seisukohale2 (siin küll
1 Selle sätte eeskuju võib leida õigupoolest isegi Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodile eelnevast ajast. Vt H.
Vallikivi. Eesti Vabariik kui õigusriik. Poliitiliste põhivabaduste õiguslik kaitse 1918–1940. Doktoriväitekiri. TÜ
Kirjastus 2025. Lk 80 jj. 2 RKÜKo 19/24.11.1924 nr 91 kohtuministri selgitustaotluse asjas, ERA.1356.1.689, 8–11. Avaldatud „Nr 10“,
Riigikohtu otsused (1925), 25–28.
3
seadust, mitte otse põhiseadust tõlgendades3), et kriminaalseadusega keelatud tegevuse tõttu
ühingute lõpetamine allub kriminaalkohtule, mitte halduskohtule, siis 1924. a riigipöördekatse
järel leiti, et kriminaalmenetluse kõrgemad standardid on liigseks takistuseks riigi julgeoleku
tagamisel, ja selle ületamiseks kehtestati riigikorra kaitse seadus, mis võimaldas ühinguid sulgeda
halduskorras.4 Enne 1934. aasta riigipööret tehtud Riigikohtu lahenditest võib veel välja tuua
järeldused, et vähemalt siis, kui ühingu üksikud liikmed juhtorganite soovi ja korralduse vastaselt
õigust rikkusid, ei saa selle eest vastutavaks teha ühingut kui tervikut,5 kuid muus olukorras võivad
liikmete juba toimepandud rikkumised (isegi veel enne liikme süüdimõistmist) olla ühingu
sundlõpetamisel asjassepuutuvad, kuigi samas mitte määravad.6
5. Ühtlasi pean vajalikuks rõhutada (jäädes varasemas kohtuasjas nr 2-17-10423 antud
arvamuse juurde), et PS § 48 lõiget 4 ei saa ega tohi tõlgendada selliselt nagu võiks
mittetulundusühingu suhtes sanktsioone kohaldada ükskõik milline kohtu teenistuja (teisiti on see
tulundusühingute puhul, sest PS § 31 ei sisalda PS § 48 lõikega 4 sarnast sätet). Nii nagu PS § 146
esimeses lauses („Õigust mõistab ainult kohus“) saab „kohus“ tähendada ainult kohtunikku), saab
see ainult kohtunikku tähendada ka PS § 48 lõikes 4. Mittetulundusühingute tegevus on
demokraatliku õigusriigi jaoks nii olulise tähendusega, et selle lõpetamise õigus ei tohi olla isikul,
kellel ei ole kõiki põhiseaduses ettenähtud kohtuniku sõltumatuse tagatisi. Täidesaatev võim ei
tohi saada kuidagi mõjutada isikut, kes otsustab mittetulundusühingu lõpetamise üle.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Madise
Vallo Olle 693 8445
Liina Lust-Vedder 693 8429
3 Tol ajal kehtinud 1920. a põhiseadus otseselt kriminaalseadusega vastuolule ei viita. Kohaldatav oli aga Vene
heakorra ja julgeoleku seaduse § 223 p 1, mis keelas ühingud, mille eesmärgid olid vastuolus ühiskondliku moraali
või kriminaalseadustega või mis ohustasid avalikku rahu ja julgeolekut (H. Vallikivi. Op. cit, lk 256). 4 H. Vallikivi. Op. cit, lk 82. 5 Vt pikem käsitlus: H. Vallikivi. Op. cit, lk-d 271 ja 318. 6 Vt pikem käsitlus: H. Vallikivi. Op. cit, lk-d 265 ja 270.